Выбор применимого права при наследовании

Общие положения наследственного права РФ. Изменение наследования по завещанию, по закону; новое в принятии, охране и управлении наследством. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Выбор применимого права при наследственных правоотношениях.

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 07.12.2012
Размер файла 46,6 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение

1. Изменения в наследственном праве Российской Федерации

1.1 Общие положения о наследовании

1.2 Наследование по завещанию

1.3 Наследование по закону

1.4 Принятие наследства

1.5 Охрана и управление наследством

1.6 Ответственность наследников по долгам наследодателя

1.7 Наследование отдельных видов имущества

2. Выбор применимого права при наследственных правоотношениях

Заключение

Литература

ВВЕДЕНИЕ

Часть третья Гражданского кодекса, вступившая в силу с 1 марта 2002 г., состоит из двух разделов: V «Наследственное право» и VI «Международное частное право». За время, прошедшее с Декрета ВЦИК 1918 г. «Об отмене наследования» до принятия третьей части ГК РФ наследственное право не оставалось неизменным. Иногда считают, что пятый раздел нового ГК РФ открывает эпоху в развитии наследственного права в России.

Данная работа имеет отношение к обоим названным подотраслям гражданского права. Она посвящена праву наследования, собственно - изменениям в праве наследования в связи с принятием части третьей ГК РФ. Кроме того, в ней говорится о выборе применимого права при наследовании.

Работа подразделена на две части; в первой в соответствии с указанными изменениями (касающиеся наследования по завещанию, по закону; порядка наследования отдельных видов имущества) выделены параграфы, они посвящены соответственно: общим положениям о наследовании; наследованию по завещанию; наследованию по закону; принятию наследства; охране и управлению наследством; ответственности наследников по долгам наследодателя; наследованию отдельных видов имущества. Восьмая часть посвящена международному частному праву при его применении к наследственным правоотношениям.

В новом ГК РФ изменена прежде всего сама структура раздела «Наследственное право». В отличие от ГК РСФСР 1964 г. этот раздел состоит из пяти глав: «Общие положения о наследовании» (гл.61); «Наследование по завещанию» (гл.62); «Наследование по закону» (гл.63); «Приобретение наследства» (гл.64); «Наследование отдельных видов имущества» (гл.65). Количество статей увеличилось более чем вдвое.

В отличие от Гражданских кодексов РСФСР 1922 и 1964 гг., Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., в ГК РФ нормы о наследовании по завещанию предшествуют положениям о наследовании по закону. Это логически вытекает из принципа автономии воли участников гражданских правоотношений, который нашёл своё отражение в новом ГК РФ. Это оправдано и с точки зрения юридической техники, поскольку наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием. Поэтому не случайно, что положения о наследовании по завещанию закреплены вначале.

В советской юридической литературе отмечалось, что наследование по закону встречается в жизни значительно чаще, чем наследование по завещанию. И это было справедливо для того времени, когда перечень имущества, находящегося в личной собственности граждан, был довольно ограничен. К тому же вплоть до 1964 г. наследодатель в принципе мог завещать своё имущество лишь тем гражданам, которые входили в число наследников по закону. За последние годы в России произошли существенные изменения: миллионы граждан стали собственниками приватизированных квартир, садовых участков; появился определённый слой граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью, что не могло не сказаться на увеличении количества обращений граждан к нотариусам с целью удостоверения их завещаний. Есть основания предполагать дальнейшая динамика в росте «удельного веса» наследования по завещанию.

Для написания работы использована, прежде всего, публикация «Новое в наследственном праве» (автор - В.А. Кабатов). Также материал излагается по третьему тому «Гражданского права» (под редакцией А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого) и по комментариям к части третьей Гражданского кодекса РФ, составленных А.Л. Маковским и Е.А. Сухановым. В качестве сравнения используются ранее действующие ГК РСФСР 1964 г. и Основы гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., реже используются другие аналогичные акты прошлых лет.

1. ИЗМЕНЕНИЯ В НАСЛЕДСТВЕННОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1.1 Общие положения о наследовании

В главу 61 ГК «Общие положения о наследовании» включены некоторые новые нормы. Например, в ст.1110 ГК определяется понятие наследования: «При наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т. е. в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное». В Кодексе определяется состав наследства, в который входят вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Вместе с тем, не входят в состав наследства права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности, права на алименты, на возмещение вреда, причинённого жизни или здоровью гражданина, а также личные неимущественные права и другие нематериальные блага (ст.1112 ГК).

Положения о времени открытия наследства остались прежними, в том числе и относительно коммориентов (лиц, одновременно умерших и могущих наследовать друг другу по закону). Правда, если раньше в этом случае приходилось прибегать к толкованию ст.528 ГК РСФСР, то теперь в п.2 ст.1114 ГК РФ сформулировано чёткое правило: «Граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них».

По общему правилу, как и ранее, местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. В тех же случаях, когда последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории России признаётся место нахождения такого имущество. Предусмотрены также ситуации, в которых наследственное имущество находится в разных местах.

Граждане, не имеющие права наследовать ни по закону, ни по завещанию, в ст.1117 ГК определены как недостойные наследники. По сравнению со ст.531 ГК РСФСР произошли некоторые изменения. Во-первых, противоправные действия, совершённые недостойным наследником, должны носить умышленный характер, а не быть просто противозаконными. Поэтому, если, например, наследник по неосторожности причинил вред здоровью наследодателя, в результате чего последний скончался, то такой наследник не должен считаться недостойным.

Во-вторых, недостойными будут признаны наследники, которые своими неправомерными действиями способствовали призванию к наследованию как себя, так и других лиц.

В ст.1117 ГК содержится также новелла о том, что граждане, которым наследодатель после утраты ими права завещал своё имущество, вправе наследовать это имущество.

Как и ранее, не наследуют по закону (но не по завещанию) родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Иначе, чем в ст.531 ГК РСФСР, сформулировано правило относительно лиц, злостно уклонявшихся от исполнения своих алиментных обязательств перед наследодателем. Если ранее в ГК назывались только родители и совершеннолетние дети, то теперь в ст.1117 ГК говорится вообще о гражданах, злостно уклонявшихся от выполнения обязанностей по содержанию наследодателя. На основании статей 89, 93, 94, 95, 96 и 97 Семейного кодекса РФ такого рода обязанности лежат не только на совершеннолетних детях и родителях, но и на других лицах: супругах, братьях и сёстрах, дедушках и бабушках, воспитанниках, пасынках и падчерицах.

Нельзя не обратить внимания на установленный в ст.1117 ГК различный порядок отстранения от наследования родителей, лишённых родительских прав, с одной стороны, и граждан, злостно уклоняющихся от выполнения своих обязанностей по содержанию наследодателя, с другой. Как известно, лишение родительских прав производится в судебном порядке. В ст.69 Семейного кодекса РФ перечисляются основания, по которым родители могут быть лишены родительских прав. Это может произойти, если они, в частности, уклоняются от выполнения своих обязанностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов, отказываются взять своего ребёнка из родильного дома, злоупотребляют своими родительскими правами.

Лицо, лишённое судом родительских прав, утрачивает право наследования по закону, независимо от поведения других наследников. В принципе любое лицо, правоохранительные органы и органы опеки и попечительства могут поставить в известность нотариуса о лишении наследника родительских прав и тем самым воспрепятствовать последнему получить свидетельство о наследовании.

Иной порядок установлен для отстранения от наследования граждан, злостно уклонявшихся от выполнения своих алиментных обязанностей. В этом случае суд может принять решение об отстранении третьих лиц от наследования только при наличии требования заинтересованного лица. При отсутствии таких требований они наследуют по закону в общем порядке. В таком порядке могут быть отстранены от наследства и родители, хотя и не лишённые родительских прав, но злостно уклонявшиеся от обязанностей по содержанию своих детей.

1.2 Наследование по завещанию

Наследование по завещанию регулируется одноимённой главой 62 ГК. Обращают на себя внимание содержащиеся в ст.1118 ГК некоторые положения, которые на первый взгляд можно воспринять как чисто декларативные. На самом же деле они имеют немаловажное юридическое значение. Во-первых, в п.1 предусмотрено, что распорядиться имуществом на случай смерти можно только путём совершения завещания. Во-вторых, согласно п.3 совершение завещания двумя и более лицами не допускается. Известно, что в законодательстве ряда западных стран допускается заключение договоров о наследовании, которые в отличие от завещания являются не односторонними, а двусторонними сделками, а также предусматривается возможность составления завещания, в которых выражается воля двух или нескольких лиц. Сама по себе эта информация об иностранном праве никакого юридического значения для применения норм российского права не имеет. Однако она помогает понять роль приведённых выше положений ст.1118. В соответствии со ст.8 ГК РФ гражданские права и обязанности возникают, в частности, из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему. Аналогичная норма содержалась и в ст.4 ГК РСФСР 1964 г. Вплоть до вступления в силу части третьей ГК РФ в принципе не исключалась возможность постановки вопроса о возможности заключения договоров о наследовании и составлении завещания несколькими лицами, поскольку прямых запретов в ГК РСФСР на этот счёт не содержалось. Теперь приведённые выше положения ст.1118 ГК полностью исключают такую возможность.

Статья 1119 ГК посвящена свободе завещания. В силу этой статьи гражданин вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определять доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании, отменить или изменить уже совершённое завещание. Свобода завещания ограничивается лишь правилами об обязательной доле в наследстве.

По общему правилу, как и раньше, завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом, а в случаях, предусмотренных соответствующими статьями ГК, и другими лицами. Завещания, удостоверенные этими лицами, приравниваются к нотариально удостоверенным завещаниям. Между этими завещаниями имеется, правда, одно различие. При составлении и нотариальном удостоверении завещания по желанию завещателя может присутствовать свидетель, который также подписывает завещание. Если же речь идёт о завещании, приравненном к нотариально удостоверенному, то в этом случае оно должно быть подписано свидетелем, т. е. присутствие свидетеля является обязательным.

В п.2 ст.1124 ГК перечислены лица, которые не могут быть свидетелями, а также подписывать завещание вместо завещателя, если последний в силу физических недостатков, тяжёлой болезни или неграмотности не мог собственноручно подписать завещание. К их числу относятся, в частности, нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо, гражданин, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого гражданина, его дети и родители.

Появилась новелла о завещании в чрезвычайных обстоятельствах: «Гражданин, который находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишён возможности совершить завещание в соответствии с правилами … настоящего Кодекса, может изложить последнюю волю в отношении своего имущества в простой письменной форме» (ст.1129 ГК). При этом необходимо соблюдение следующего условия: завещатель в присутствии двух свидетелей должен собственноручно написать и подписать документ, из содержания которого следует, что он представляет собой завещание. Такое завещание утрачивает свою силу, если завещатель в течение месяца после того, как чрезвычайные обстоятельства отпали, не воспользуется возможностью совершить завещание в обычной форме, предусмотренной Кодексом. В свою очередь для исполнения завещания необходимо подтверждение судом по требованию заинтересованных лиц факта составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах.

Появилась также новая, неизвестная ранее форма завещания - закрытое завещание, при котором не предоставляется возможность ознакомиться с его содержанием другим лицам, включая нотариуса. В отличие от обычного завещания, которое должно быть написано завещателем, либо записано с его слов нотариусом, закрытое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Закрытое завещание в заклеенном конверте передаётся нотариусу в присутствии двух свидетелей.

По-новому урегулирован вопрос о распоряжении гражданами своими вкладами в банках. Ещё ГК РСФСР 1922 г. было предоставлено право вкладчикам, вносящим денежные вклады в государственные трудовые сберегательные кассы, указывать лиц, которым этот вклад должен быть выдан после смерти вкладчика. Эти вклады не входили в состав наследства и на них не распространялись содержащиеся в ГК правила о наследовании (ст.436 в редакции 1 апреля 1935 г.). Аналогичное правило было включено и в ГК РСФСР 1964 г. Вряд ли это правило можно считать юридически корректным и справедливым, поскольку оно приводило к ущемлению интересов некоторых категорий граждан. Во-первых, это касалось кредиторов гражданина, сделавшего такого рода распоряжение сберегательной кассе, которые лишались возможности предъявлять требование о погашении долгов вкладчика к лицам, получавшим вклады в силу указанного распоряжения. Во-вторых, суммы таких вкладов не принимались во внимание при определении размера обязательной доли нетрудоспособных наследников вкладчика.

В Основах гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г. эта несправедливость была устранена и в п.4 ст.153 было установлено, что вклады граждан в банки наследуются по общим правилам. В таком виде, однако, эта норма просуществовала недолго. Постановлением Верховного Совета РФ от 3 марта 1993 г. «О некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской Федерации» в неё было внесено изменение: «Пункт 4 ст.153 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик на территории РФ не применяется по отношению к вкладам граждан в Сберегательном банке РФ».

Теперь, в соответствии со ст.1128 ГК, права на денежные средства, в отношении которых в банке (в том числе и в Сберегательном) совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях.

Конструкция завещательного отказа и завещательного возложения осталась в принципе неизменной. Внесены, правда, некоторые дополнения в положения, регулирующие эти отношения. Во-первых, право на получение завещательного отказа действует в течение трёх лет со дня открытия наследства и не переходит к другим лицам. Во-вторых, предусмотрена возможность подназначения отказополучателя.

1.3 Наследование по закону

Наибольшие изменения, касающиеся наследования по закону, связаны с существенным изменением круга законных наследников. Установлены восемь очередей наследников по закону. Наследниками первой очереди являются дети, супруг и родители наследодателя, а также наследующие по праву представления внуки, правнуки наследодателя. К наследникам второй очереди относятся полнородные и неполнородные братья и сёстры наследодателя, его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери, племянники и племянницы по праву представления. В третью очередь наследуют дяди и тёти наследодателя, и кроме них двоюродные братья и сёстры по праву представления.

Наследниками последующих очередей (кроме седьмой и восьмой очереди) являются родственниками наследодателя третьей, четвёртой и пятой степени родства. В ст.1145 ГК устанавливается, что степень родства определяется числом рождений, отделяющих родственников одного от другого. При этом рождение самого наследодателя в это число не входит.

Например, дочь к своему отцу находится в первой степени родства, а по отношению к деду - во второй. Ближайшая степень бокового родства - между братьями и сёстрами - вторая. Дядя и племянница находится в третьей степени родства, а двоюродные братья и сёстры - в четвёртой и т. д. При этом следует иметь в виду, что племянники и племянницы отнесены ко второй очереди (ст.1143 ГК), а дяди, тёти и двоюродные братья и сёстры - к третьей очереди наследников (ст.1144 ГК), на них не распространяется порядок призвания к наследованию, установленный ст.1145 ГК. В седьмую очередь призываются пасынки и падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

В отличие от ГК РСФСР 1964 г. в ст.1142 ГК РФ не указаны в числе наследников первой очереди усыновлённые и усыновители. Это, однако, не означает исключения их из числа наследников по закону. Более того, к наследованию по закону теперь призываются не только усыновлённый, но и его дети, внуки и др. (в том числе и по праву представлению), а также не только усыновитель, но и его родственники (прямые нисходящие и восходящие, а также родственники по боковой линии родства). В силу ст.1147 ГК указанные лица приравниваются к родственникам по происхождению (кровным родственникам). Следовательно, усыновлённые и усыновители, приравниваемые к кровным детям и родителям наследодателя, будут наследовать в первую очередь. По праву представления в первую очередь будут призываться к наследованию и потомки усыновлённого. Что же касается родственников усыновителя, то они могут оказаться наследниками последующих очередей. Например, дети усыновителя могут наследовать после наследодателя во вторую очередь как его братья и сёстры. Таким образом, круг законных наследников расширился также за счёт потомков усыновлённых и родственников усыновителя.

Будет уместным сказать, что ещё в Кодексе о браке и семье РСФСР 1969 г. и в Семейном кодексе РФ 1995 г. усыновлённые дети и их потомство по отношению к усыновителям и их родственникам, а усыновители и их родственники по отношению к усыновлённым детям и их потомству приравнивались в личных неимущественных и имущественных правах и обязанностях к родственникам по рождению. Теперь расхождения по этому вопросу, имевшиеся в семейном и гражданском законодательстве, устранены.

В свою очередь, по общему правилу усыновлённый и его потомство не наследуют по закону после смерти кровных родителей усыновлённого и других его родственников по происхождению, а родители усыновлённого и другие его родственники по происхождению не наследуют после смерти усыновлённого и его потомства (п.2 ст.1147 ГК).

Среди наследников первой очереди в ст.1142 ГК не указан также ребёнок умершего, родившийся после его смерти, что вовсе не означает отстранения его от наследования. В данном случае изменена лишь формулировка нормы ст.532 ГК РСФСР, поскольку упоминание в ней ребёнка умершего, родившегося после его смерти, излишне, ибо такой ребёнок входит в категорию детей, наследующих по закону в первую очередь. К тому же следует иметь в виду, что в соответствии со ст.1116 ГК могут призываться к наследованию граждане, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Изменился порядок призвания к наследству нетрудоспособных иждивенцев (ст.1148 ГК). В отличие от ГК 1964 г. эта категория иждивенцев разделена на две группы: первая группа - иждивенцы, относящиеся к числу наследников по закону 2-7 очередей, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию. В эту группу не включены иждивенцы, относящиеся к наследникам первой очереди, поскольку призвание наследников этой очереди никак не зависит от их трудоспособности. Например, наследование детей, супругов и родителей наследодателя. Вторая группа - иждивенцы, которые не входят в круг наследников по закону семи очередей.

Общими условиями для призвания к наследованию обеих групп иждивенцев являются: нетрудоспособность к моменту открытия наследства и нахождение на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

Иждивенцы первой группы наследуют по закону вместе с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию независимо от того, проживали ли они с наследодателем или нет. Например, нетрудоспособная сестра наследодателя (наследница второй очереди) будет наследовать вместе с детьми наследодателя и в том случае, если она жила отдельно от своего брата. Если же окажется, что иждивенцы этой группы входят в круг наследников призываемой к наследованию очереди, то они будут наследовать наравне с другими наследниками этой очереди, но уже не как иждивенцы, а как наследники этой же очереди.

В отличие от первой группы, для наследования иждивенцами второй группы необходимо ещё одно условие: совместное проживание с наследодателем не менее одного года до его смерти. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе с наследниками той же очереди, которая призывается к наследованию. Если же другие наследники по закону отсутствуют, то иждивенцы второй группы наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди.

Принципиально изменён порядок наследования предметов домашней обстановки и обихода. В соответствии со ст.533 ГК 1964 г. указанные предметы переходили к наследникам по закону, проживавшим совместно с наследодателем до его смерти не менее одного года, независимо от их очереди и наследственной доли. Практически это приводило, например, к тому, что проживавшие с наследодателем братья и сёстры (наследники второй очереди) отстраняли от наследования предметов домашней обстановки и обихода наследников первой очереди, проживавших отдельно от наследодателя. Если же совместно с наследодателем проживали только некоторые наследники первой очереди, то они, наследуя эти предметы, наследовали остальное имущество вместе с другими наследниками в равных долях, при определении которых предметы домашней обстановки и обихода исключались. Теперь эти предметы наследуются в общем порядке, и наследник, проживавший на день открытия наследства с наследодателем (независимо от срока), при разделе наследства имеет право на получение предметов домашней обстановки и обихода в счёт своей наследственной доли (ст.1169 ГК).

Круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве остался тем же, что и был. Однако правила относительно содержания этого права и его реализации претерпели существенные изменения и дополнения. Изменился размер этой доли: теперь лица, имеющие право на обязательную долю, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины (а не двух третей, как это было в ГК 1964 г.) доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по завещанию. Если завещано всё имущество, то право на обязательную долю удовлетворяется за счёт этого имущества. При завещании не всего, а части имущества, это право удовлетворяется, прежде всего, из оставшейся незавещанной части имущества, даже если это приведёт к уменьшению прав других наследников по закону. При недостаточности незавещанной части право на обязательную долю удовлетворяется из той части имущества, которая завещана (ст.1149 ГК). При этом в обязательную долю засчитывается всё, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию: по завещанию, по закону либо в силу завещательного отказа. Например, если такой наследник получил по закону из незавещанной части наследства имущество в размере, равном или превышающим его обязательную долю, то тем самым это право будет исчерпано. Вместе с тем суду предоставлено право при определённых обстоятельствах уменьшить размер обязательной доли или вообще отказать в её присуждении. Это может, в частности, иметь место в случае, если осуществление права на обязательную долю повлечёт за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым он пользовался для проживания (жилой дом, квартира и т. п.).

1.4 Принятие наследства

По-новому в ГК РФ сформулированы некоторые положения, относящиеся к принятию наследства. В силу ст.546 ГК РСФСР признавалось, что наследник принял наследство, когда он фактически вступил во владение наследственным имуществом или когда он подал нотариальному органу по месту открытия наследства заявление о принятии наследства. В соответствии с п.1 ст.1153 ГК заявление о принятии наследства может быть подано не только нотариусу, но и уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу. Это дополнение к норме ст.546 ГК РСФСР не является новеллой, поскольку такое положение практически существовало и раньше. Речь в данном случае идёт лишь о совершенствовании соответствующей формулировки. В Основах законодательства Российской Федерации о нотариате 1993 г. предусмотрено, что свидетельства о праве на наследство выдают не только нотариусы, но и должностные лица консульских учреждений Российской Федерации (ст.38).

Новым в п.1 ст.1153 ГК является то, что принятие наследства может быть осуществлено также и подачей наследником заявления о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство не обязательно должно быть передано нотариусу лично наследником. Оно может быть передано другим лицом либо переслано по почте. В этих случаях подпись наследника должна быть засвидетельствована нотариусом или другим уполномоченным должностным лицом. Допускается также принятие наследства через представителя при условии, что в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства.

Как и раньше, принятие наследства может быть осуществлено путём совершения наследником определённых фактических действий. По сравнению со ст.546 ГК РСФСР теперь применена более широкая формулировка: признаётся, что наследник принял наследство, если он совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства. При этом даётся примерный перечень такого рода действий; а именно, если наследник: вступил во владение или управление наследственным имуществом; принял меры по сохранению этого имущества, защите его от посягательств или притязаний третьих лиц; произвёл за свой счёт расходы на его содержание; оплатил за свой счёт долги наследодателя или получил от третьих лиц причитавшиеся наследодателю денежные средства (п.2 ст.1153 ГК).

Некоторые изменения произошли в регулировании принятия наследства по истечении установленного в ст.1154 ГК шестимесячного срока. По заявлению наследника, пропустившего этот срок, суд может его восстановить и признать наследника принявшим наследство. Это может иметь место, если наследник не знал или не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. Необходимо также, чтобы наследник обратился в суд в течение шести месяцев после того, как отпали причины пропуска срока для принятия наследства.

Как и раньше, наследство может быть принято наследником по истечении срока для его принятия и без обращения в суд при условии письменного согласия на это всех остальных наследников, принявших наследство. В ст.1155 ГК установлен также порядок оформления такого согласия.

В силу п.4 ст.1152 ГК принятое наследство признаётся принадлежащим наследнику со дня его открытия независимо от времени его фактического принятия, а также (на что следует обратить особое внимание) независимо от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество от момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации. Как известно, на основании ст.131 ГК и Федерального закона от 21 июня 1997 г. государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество.

Право собственности в полном объёме возникает у лица, принявшего наследство, лишь с момента государственной регистрации. Вместе с тем и до регистрации он вправе владеть и пользоваться принятым наследством, должен нести бремя его содержания, во исполнение завещательного отказа предоставлять, например, отказополучателю право пользования жилым помещением и др. Однако произвести отчуждение принадлежащего ему наследованного недвижимого имущества он вправе лишь после государственной регистрации права собственности на это имущество.

В ГК РФ более подробно урегулированы отношения, связанные с отказом от наследства (ст.1157 - 1159). Наследник вправе отказаться от принятия наследства в течение срока, установленного для принятия наследства, в том числе и в случае, когда он уже принял наследство. Если же наследник совершил действия, свидетельствующие о фактическом принятии наследства (например, вступил во владение и управление имуществом, принял меры по его сохранению и т. п.), то суд может по заявлению этого наследника признать его отказавшимся от наследства и по истечении установленного срока, если найдёт причины пропуска срока уважительными.

Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц, либо, не определяя этих лиц. В ст.1158 ГК содержится исчерпывающий перечень лиц, в пользу которых он может отказаться от наследования: это другие наследники по завещанию или по закону любой очереди, не лишённые наследства, в том числе те, которые призваны к наследованию по праву представления или в порядке наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу других лиц не допускается.

Установлены также некоторые ограничения и для перечисленных выше лиц. В их пользу нельзя отказаться от имущества, наследуемого по завещанию, если всё имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам. Содержание этого положения раскрывается в ст.1161 ГК «Приращение наследственных долей»: «…В случае, когда наследодатель завещал всё имущество назначенным наследникам, часть имущества, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям…». Таким образом, в силу этой нормы воля наследника, отказавшегося от наследства в пользу определённого лица, не будет приниматься во внимание, и его доля будет распределяться между остальными наследниками по завещанию в порядке, установленном ГК. Кроме того, не допускается отказ в пользу других лиц от обязательной доли в наследстве, а также в случае, когда имеется подназначенный наследник.

Если наследник не определил лицо, в пользу которого он отказывается от наследства, то имущество, которое причиталось бы ему, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Значительно расширены положения о разделе имущества. Предусмотрено, в частности, что если имущество при наследовании по закону переходит к двум или нескольким наследникам, то оно поступает в общую долевую собственность наследников. Аналогичным образом решается ситуация при наследовании по завещанию, если в завещании не указано, какое конкретно имущество будет следовать каждому из наследников.

Специальные правила установлены в ст.1168 ГК, касающиеся преимущественных прав при разделе наследства. В этой статье предусмотрены две ситуации. В первой речь идёт о наследнике, обладавшем совместно с наследодателем правом общей собственности на неделимую вещь, доля в праве на которую входит в состав наследства. В такой ситуации этот наследник при разделе наследства имеет преимущественное перед другими наследниками право на получение в счёт своей наследственной доли вещи, находившейся в общей собственности, независимо от того, пользовались ли другие наследники этой вещью или нет.

Во второй ситуации наследник постоянно пользовался неделимой вещью, входящей в состав наследства (не будучи её собственником). Соответственно он имеет аналогичное право перед наследниками, не пользовавшимися этой вещью и не являвшимися ранее участниками общей собственности на неё.

Предусмотрено также аналогичное преимущественное право за наследниками, которые проживали в жилом доме, квартире до открытия наследства. При этом другие наследники вправе получить соответствующую компенсацию в случае несоразмерности имущества, о преимущественном праве, на получение которого заявляет наследник, с его наследственной долей.

1.5 Охрана и управление наследством

Положения об охране и управлении наследством претерпели некоторые изменения и значительно расширены. По общему правилу меры по охране наследства и управлению им принимаются исполнителем завещания или нотариусом по месту открытия (ст.1171 ГК). В целях охраны наследства нотариус производит опись наследственного имущества, в соответствующих случаях передаёт имущество на хранение кому-нибудь из наследников, а при невозможности передать наследникам - другому лицу по своему усмотрению. Он совершает также другие действия, предусмотренные в ст.1172 ГК. Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (например, предприятие), нотариус выступает в роли учредителя доверительного управления этим имуществом.

Исполнитель завещания может самостоятельно обеспечивать хранение наследственного имущества или с этой целью заключить договор хранения с наследниками или другими лицами по своему усмотрению. Он вправе также выступать в роли учредителя доверительного управления.

Новыми являются нормы о возмещении необходимых расходов, вызванных предсмертной болезнью наследодателя, расходов на достойные похороны, расходов, связанных с охраной и управлением наследственным имуществом, а также с исполнением завещания. Указанные расходы возмещаются за счёт наследства в пределах его стоимости до уплаты долгов кредиторам наследодателя. При этом установлена очерёдность возмещения перечисленных выше расходов. Требования о возмещении необходимых расходов могут быть предъявлены и до принятия наследства к исполнителю завещания или наследственному имуществу.

1.6 Ответственность наследников по долгам наследодателя

Наиболее важные изменения, касающиеся ответственности наследников по долгам наследодателя, связаны со сроками и порядками предъявления требований кредиторами наследодателя. В ГК РСФСР (ст.554) был установлен единый шестимесячный срок для предъявления всех таких требований. В ст.1175 ГК РФ предусмотрено, что кредиторы могут предъявлять свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах исковой давности, установленных для соответствующих требований. Поскольку сроки исковой давности могут быть и общими, и специальными, то и сроки для предъявления требования кредиторов будут различными.

Теперь эти сроки будут отсчитываться не со дня открытия наследства, а со дня, в который началось течение исковой давности по требованию, предъявляемому кредитором. Поэтому даже при едином общем сроке исковой давности сроки для предъявления требований кредиторов наследникам будут различными. Например, наследодатель обязался возвратить долг своему кредитору 1 октября 2000 г.; в этом случае течение срока исковой давности начнётся 2 октября 2000 г. и закончится 3 октября 2003 г. Если же наследство открылось 1 октября 2002 г., то срок предъявления кредитором своего требования к наследникам, принявшим наследство, будет равен одному году, если считать со дня смерти наследодателя.

Если же наследство открылось 25 сентября 2003 г., то этот срок составит всего 5 дней. За это время наследники вряд ли примут наследство, и кредиторы наследодателя могут предъявить свои требования к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства наследниками. Поскольку на исполнителя завещания возлагаются лишь обязанности, связанные с исполнением завещания (ст.1133 ГК), а также с осуществлением мер по охране и управлению наследственным имуществом (ст.1171 ГК), то реализация предъявленных к нему требований кредиторов также откладывается до принятия наследства наследниками.

Новый срок для принятия наследства, установленный в ГК РФ, не утратил своего пресекательного характера. Изменился лишь способ определения этого срока: теперь он привязан к сроку исковой давности по требованиям кредитора, а не ко дню открытия наследства. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что срок исковой давности в рассматриваемом случае не выполняет своей функции - срока для защиты нарушенного права судом, а используется лишь для определения продолжительности пресекательного срока.

1.7 Наследование отдельных видов имущества

В главе 65 ГК закреплены положения о наследовании отдельных видов имущества. Содержание положений о наследовании прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах, обществах и кооперативах (ст.1176 и 1177 ГК) в принципе не является новым: они сформулированы (в основном) на базе действующего законодательства о юридических лицах и общих положений о наследовании.

Особый порядок установлен для наследования предприятия. Если предприятие в качестве имущественного комплекса входит в состав наследства, то при его разделе преимущественное право на получение этого имущественного комплекса в счёт своей доли принадлежит наследнику - индивидуальному предпринимателю, либо коммерческой организации, которая является наследником по завещанию. Но и в этом случае, если никто из наследников не обладает указанным преимущественным правом, либо не воспользовался им, предприятие разделу не подлежит и поступает в общую долевую собственность наследников. Очевидно, что эти положения направлены на сохранение предприятия как имущественного комплекса и его дальнейшей эксплуатации.

Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства осуществляется в принципе на общих основаниях. Некоторые особенности предусмотрены для тех случаев, когда наследник умершего не является членом этого хозяйства, а также когда после смерти наследодателя происходит прекращение деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. На общих основаниях наследуются принадлежащие на праве собственности земельный участок или право пожизненного наследуемого владения им. Особенности связаны лишь с разделом земельного участка, принадлежащего наследникам на праве общей собственности.

Особый порядок установки для наследования невыплаченных наследодателю сумм заработной платы, пенсий, пособий и платежей в возмещение вреда жизни и здоровья. Право на получение этих сумм принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также нетрудоспособным иждивенцам, независимо от того, проживали ли они совместно с умершим. При отсутствии этих лиц, либо при непредъявлении требований в течение четырех месяцев со дня открытия наследства, указанные выше суммы наследуются на общих основаниях.

право наследование правоотношение ответственность

2. ВЫБОР ПРИМЕНИМОГО ПРАВА ПРИ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

В Гражданском Кодексе РФ (раздел VI «Международное частное право») наследственным правоотношениям при наличии иностранного элемента посвящена ст.1224. Дадим её подробный анализ. В абзаце 1 п. 1 ст. 1224 воспроизведен практически без изменений п. 1 ст. 169 Основ 1991 г. Отсутствовавшие в прежней норме слова «если иное не предусмотрено настоящей статьей» являются лишь юридико-техническим уточнением, так как и раньше из этой нормы были сделаны существенные изъятия в п. 2 и 3 ст. 169. Не меняет смысла нормы и исключение слова «постоянное», которое, хотя и присутствовало в прежней норме, дополнительной смысловой нагрузки при определении места жительства наследодателя не несло.

Содержание абз.1 п.1 ст.1224 составляет определение так называемого статута наследования. Статутом наследования в международном частном праве принято называть определяемое на основании коллизионной нормы право, которое подлежит применению к совокупности наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, или, по крайней мере, к основной их части. В соответствии с комментируемой нормой российский закон считает статутом наследования одну из основных разновидностей личного закона наследодателя -- право страны его последнего места жительства.

Вместе с тем этот статут наследования в российском коллизионном праве является не единственным, а лишь одним из двух статутов, поскольку из него сделано очень важное изъятие: право, применимое к отношениям по наследованию недвижимости, определяется иной коллизионной нормой и может не совпадать с основным статутом наследования.

Таким образом, общее правило о регулировании наследственных отношений, осложненных иностранным элементом, правом страны, в которой наследодатель имел последнее место жительства, должно применяться к наследованию движимого имущества (см. п. 2 ст. 130). Это означает, что под действие абз.1 п. 1 ст. 1224 подпадают отношения по наследованию вещей, не относящихся к недвижимости, а также прав и обязанностей, вытекающих из обязательств, из корпоративных отношений и отношений в сфере интеллектуальной собственности.

Правом страны последнего места жительства наследодателя подлежащим применению в силу абз.1 п. 1 ст. 1224 (статутом наследования движимого имущества), определяется решение большинства вопросов наследования движимости. В их числе вопросы:

· о возможных основаниях перехода имущества по наследству (завещание, непосредственно закон, наследственный договор, дарение на случай смерти и др.),

· о составе наследства (об имуществе, которое входит в состав наследства),

· о времени открытия наследства,

· о круге лиц, которые не могут быть наследниками (в том числе о «недостойных» наследниках),

· о свободе завещания и ее ограничениях,

· о завещательном отказе, возложении и других обременениях, возлагаемых на наследников,

· о возможности завещания имущества под условием,

· об исполнении и исполнителях завещания,

· о круге наследников по закону, очередности призвания их к наследованию и их долях,

· о разделе наследства,

· об ответственности наследников по долгам наследодателя,

· об особенностях наследования отдельных видов движимого имущества (имущественных долей в различных организациях корпоративного типа, оружия и др.).

Вместе с тем из общего правила о регулировании отношений по наследованию движимого имущества правом страны последнего места жительства наследодателя (абз.1 п. 1 ст. 1224) в Кодексе предусмотрены два серьезных изъятия. Одно из них касается места открытия наследства в отношении имущества, находящегося в России, когда последнее место жительства наследодателя установить не удается или, напротив, установлено, что оно находится за пределами Российской Федерации (см. абз.2 ст. 1115), а второе -- завещательной дееспособности, формы завещания и формы его изменения и отмены (см. п. 11--14 комментария к настоящей статье).

Отсылка в абз.1 п. 1 ст. 1224 к праву страны, где наследодатель имел «последнее место жительства», вызывает необходимость в квалификации этого понятия, которая, по общему правилу, должна осуществляться в соответствии с российским правом (п. 1 ст. 1187). Понятие места жительства лица определено в российском праве ст. 20 ГК. Изложенные в ней правила, как и установленные ими критерии, которым должно отвечать «место жительства», предназначены, естественно, в первую очередь для точного определения места, в котором лицо жительствует в пределах России -- региона, населенного пункта, адреса. При обращении к той же ст. 20 на основании п. 1 ст. 1187 в целях квалификации понятия «место жительства» для применения затем, на основе этой квалификации, содержащихся в разделе VI коллизионных норм, эти же критерии используются для определения страны, в которой наследодатель или завещатель имел место жительства.

Конституция России различает понятия «место жительства» и «место пребывания» гражданина (ч. 1 ст. 27). В основе их разграничения лежит прежде всего фактическая сторона дела. «Пребывание» лица в каком-либо месте имеет временный характер и, как правило, обусловлено достижением определенной цели в течение какого-то времени (отдых, лечение, командировка, экспедиция, служба в армии, поездка в гости и т.п.), хотя и не обязательно краткого. Напротив, проживание («жительство») человека в определенном месте, как правило, не связано с достижением именно в этом месте каких-то конкретных результатов или целей. Поэтому пребывание лица где-либо предполагает, что у этого лица есть еще и место жительства, не совпадающее с местом его пребывания.

При использовании для различения мест, где наследодатель жил и где он лишь временно пребывал, юридических критериев (обладание собственным жильем, регистрация и др.) следует быть осторожным, так как и временное пребывание лица в каком-то месте может иметь правовое основание, вплоть до права собственности на дом или квартиру в этом месте.

Местом жительства гражданина (физического лица) по российскому праву является то место, где этот гражданин «постоянно или преимущественно проживает» (п. 1 ст. 20). Необходимость выяснения места преимущественного проживания наследодателя возникает тогда, когда он жил в двух или нескольких государствах, ни одно из которых не может с очевидностью считаться местом его постоянного жительства. В этом случае должны быть, прежде всего, исключены из числа мест преимущественного проживания те страны, где наследодатель лишь временно пребывал (см. об этом выше), а из оставшихся предпочтение следует отдать той, с которой у него сложились наиболее прочные связи -- прежде всего с точки зрения частоты и продолжительности проживания в ней, «оседлого» характера жизни (проживание вместе с семьей, наличие постоянного жилья, работы и т.д.).

Для применения коллизионной нормы, содержащейся в абз.1 п. 1 ст. 1224, необходимо установить последнее место жительства наследодателя.

«Последнее» в данном случае означает последнее место жительства наследодателя перед тем, как открылось наследство, т.е. перед его смертью. Но таким последним местом должна быть именно страна, в которой умерший имел место жительства, отвечающее изложенным выше критериям. Страна, в которой наследодатель умер или которую он посетил перед смертью, не может рассматриваться как его последнее место жительства, если он не проживал в ней постоянно или преимущественно.

Определение последнего места жительства гражданина осложняется в тех случаях, когда его смерть не может быть установлена медицинским порядком из-за того, что он пропал без вести, а удостоверяется только публичными властями (в России в соответствии со ст. 45 ГК -- судом) в силу обстоятельств, свидетельствующих о весьма высокой степени вероятности гибели этого гражданина.

Так как сроки отсутствия, иные условия и порядок объявления лица в подобных случаях умершим в законодательстве разных стран существенно различаются, не исключено, что российскому суду для квалификации понятия «последнего» места жительства наследодателя, объявленного за рубежом умершим, придется на основании п. 2 ст. 1187 обратиться к иностранному праву.

При квалификации этого понятия по российскому праву последним местом жительства пропавшего гражданина должна считаться та страна, в которой он имел место жительства, отвечающее указанным выше требованиям (см. выше, п. 5), непосредственно перед тем, как перестали поступать сведения о месте его пребывания (п. 1 ст. 45), что дало основания считать его пропавшим без вести и впоследствии объявить умершим.

При квалификации по российскому праву понятия «последнего места жительства» наследодателя, наряду с общим правилом (п. 1 ст. 20), согласно которому это место определяется исходя прежде всего из фактических обстоятельств (см. выше, п. 5), действуют два специальных исключения из него -- в отношении определения места жительства несовершеннолетних и места жительства подопечных.

Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет (малолетних), признается место жительства их законных представителей -- родителей и усыновителей (п. 2 ст. 20). Фактическое место жительства такого несовершеннолетнего наследодателя значения не имеет и во внимание не принимается, даже если ребенок в действительности жил отдельно от родителей, в другой стране.

Если брак между родителями несовершеннолетнего расторгнут, то местом его жительства для целей определения применимого права, очевидно, должно признаваться место жительства того из родителей, с которым по решению суда был оставлен ребенок. Положение, однако, осложняется, если брак между родителями несовершеннолетнего не расторгнут, но они живут в разных странах. В этом случае местом жительства несовершеннолетнего наследодателя справедливо признать место жительства того из родителей, с которым в действительности постоянно или преимущественно жил ребенок, а если он жил отдельно от обоих родителей, то ту страну, в которой сам несовершеннолетний фактически имел место жительства.

Сказанное в равной мере относится к случаям, когда несовершеннолетний был до достижения им четырнадцати лет усыновлен и его законными представителями были не родители, а усыновители (усыновитель).

В отношении определения места жительства лиц, находившихся под опекой, действует более простое правило. Опека может быть установлена над малолетним и над лицом, признанным судом недееспособным вследствие психического расстройства (п. 1 ст. 32). В обоих случаях местом жительства подопечного признается место жительства его законного представителя -- опекуна (п. 2 ст. 20), которого закон к тому же обязывает «проживать совместно со своим подопечным» (п. 2 ст. 36).

...

Подобные документы

  • Анализ основных понятий наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений. Изучение особенностей наследования отдельных видов имущества, раздела наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Недействительность завещания.

    дипломная работа [86,5 K], добавлен 24.10.2014

  • Общая характеристика наследственного римского права, история его развития. Общие черты между древнеримским и современным институтом наследования. Актуальные положения и конструкции наследственного римского права. Наследование по завещанию и по закону.

    курсовая работа [34,4 K], добавлен 13.01.2015

  • Общие положения о наследовании. Основные понятия наследственного права. Наследование по завещанию. Наследование по закону. Порядок призвания их к наследованию. Правовые проблемы института наследственного права в России.

    дипломная работа [74,5 K], добавлен 10.10.2003

  • Понятие, сущность и значение наследственного права. Его руководящие положения, идеи, основополагающие начала. Характеристика объектов наследственных правоотношений. Процедура принятия наследства. Особенности наследования по завещанию, по закону.

    курсовая работа [40,9 K], добавлен 26.11.2013

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Общие положения наследственного права, основания возникновения и принципы наследственных отношений, субъекты при наследовании. Проблемы правового регулирования, особенности наследования, исполнение и формы завещания, признание завещания недействительным.

    курсовая работа [65,4 K], добавлен 27.04.2010

  • Открытие и принятие наследства. Правовые способы соблюдения прав и интересов субъектов права. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Виды наследования и их правовые особенности. Особые меры защиты наследственных прав несовершеннолетних.

    дипломная работа [59,9 K], добавлен 20.10.2016

  • Изучение правовых и общественных отношений, возникающих в связи с составлением завещаний, открытием и принятием наследства. Особенности правового положения субъектов наследственных отношений, ответственности наследников по долгам наследодателя.

    дипломная работа [105,5 K], добавлен 24.07.2010

  • Общие положения о наследовании, объекты и субъекты правоотношения в данной сфере. Особенности наследования по закону и по завещанию. Анализ осуществления наследственных прав в Казахстане, мер защиты имущества и судебной практики по делам о наследовании.

    дипломная работа [126,8 K], добавлен 26.08.2013

  • История института наследования по закону. Роль семейно-правового статуса при определении круга наследников по закону. Значение юридических процедур, применяемых при наследовании по завещанию. Наследование в рамках международного частного права.

    контрольная работа [26,8 K], добавлен 24.10.2009

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону. Круг наследников по закону, особенности наследования имущества отдельными категориями граждан. Способы и сроки принятия наследства, оформление наследственного права.

    курсовая работа [48,7 K], добавлен 15.10.2014

  • Основные понятия наследственного права. Субъектный состав наследственных правоотношений. Наследование по закону и по завещанию. Наследственная масса как имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя.

    дипломная работа [90,8 K], добавлен 15.11.2002

  • Общие положения наследования по завещанию. Основные понятия и сущность наследственного права. Понятие, сущность, свобода, форма, порядок совершения и недействительность завещания. Порядок исчисления обязательной доли наследования обязательных наследников.

    дипломная работа [78,9 K], добавлен 02.06.2010

  • Общая характеристика подрядных договоров в международном частном праве. Выбор применимого права в отношении договора строительного подряда. Коммерческая практика заключения договоров строительного подряда российских организаций с иностранным элементом.

    курсовая работа [44,9 K], добавлен 26.01.2013

  • Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.

    дипломная работа [57,1 K], добавлен 26.10.2009

  • Общие положения наследования, круг наследников по закону. Наследование в порядке представления и наследственной трансмиссии. Недостойные наследники. Специфика отказа от наследства. Защита прав и свобод гражданина в применении норм наследственного права.

    курсовая работа [54,0 K], добавлен 03.02.2010

  • Основные понятия наследственного права, которое является подотраслью гражданского права. Сущность и составные части наследства, в состав которого входят принадлежавшие умершему гражданину права и его долги. Основания наследования по завещанию и по закону.

    курсовая работа [32,7 K], добавлен 03.12.2010

  • Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности. Основания возникновения наследственного правоотношения. Виды наследников по закону. Понятие и правовое значение принятия наследства. Оформление наследственных прав.

    дипломная работа [114,5 K], добавлен 03.08.2012

  • Научные и прикладные основы правового регулирования наследования по закону. Понятие наследования в гражданском праве. Общие положения о наследовании по закону в Российской Федерации и за рубежом: сравнительный анализ. Круг наследников по закону в России.

    дипломная работа [158,0 K], добавлен 18.12.2013

  • Понятие, сущность и субъекты наследственных правоотношений. Гражданский кодекс РФ как основной источник права, содержащий нормы наследственного правоотношения. Особенности наследования по закону и по завещанию. Наследования отдельных видов имущества.

    курсовая работа [725,2 K], добавлен 18.06.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.