Особенности принятия наследства в Российской Федерации

Предмет и метод наследственного права. Время и место открытия наследства. Исполнение завещательного возложения. Охрана наследства и управление им. Обязанности лиц, принявших наследство. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия).

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 19.03.2013
Размер файла 106,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

На тему: «ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ НАСЛЕДСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Москва 2010г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Глава 1. Основные положения о наследовании

1.1 Предмет и метод наследственного права

1.2 Время и место открытия наследства

1.3 Субъекты наследования

Глава 2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

2.2 Наследование по закону

Глава 3. Осуществление права наследования

3.1 Понятие и сущность принятия наследства

3.2 Отказ от наследства

3.3 Переход права на принятие наследства (наследственная

трансмиссия

3.4. Охрана наследства и управление им

3.5 Обязанности лиц, принявших наследство

Заключение

Список использованной литературы

Приложения

ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие российское гражданское законодательство претерпело значительные изменения. Весьма существенно оно обновилось с принятием части III Гражданского кодекса Российской Федерации, посвященной главным образом наследственному праву. И хотя традиционно наследственное право является одной из наиболее стабильных (а порой, и консервативных подотраслей гражданского права), изменения, произошедшие в наследственном законодательстве (не только Российской Федерации, но других стран), свидетельствуют о некоторых общих тенденциях, характеризующих динамику современного наследственного права. Так, весьма значительны изменения правового регулирования наследственных прав пережившего супруга, усыновленных и внебрачных детей. Применительно к наследованию по закону имеется целый ряд новелл относительно обязательной доли, наследственных прав нетрудоспособных иждивенцев, общего расширения круга наследников по закону и т. д. Существенно был развит и дополнен институт наследования по завещанию.

Все это вызывает к жизни настоятельную потребность в тщательной разработке теоретических основ правового механизма наследования как по закону, так и по завещанию. Впрочем, нельзя не признать того, что проблемы наследственного права всегда привлекали к себе внимание цивилистов. Только в советский период фундаментальные работы [1] В.И. Серебровского, Б.С. Антимонова и К.А. Граве, О.С. Иоффе, М.В. Гордона, П.С. Никитюка, К.Ю. Ярошенко, Ю.К. Толстого и других авторов содержали востребованную и в настоящее время глубокую теоретическую проработку подавляющего большинства проблем наследственного права. В свою очередь, те изменения, которые были сделаны в отечественном наследственном законодательстве в ХХI веке, послужили стимулом для дальнейших научных исследований на самом высоком уровне[2].

Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей раздел V «Наследственное право», явилось ответом на требования времени, общественно-политической и экономической ситуации в нашей стране и стало очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации в ряде вопросов существенно изменяют ранее действовавший порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, по новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе некоторых видов наследственного имущества и т. д. В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации четко прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства Российской Федерации, которое регулировало наследственные правоотношения.

Актуальность выбранной мной темы дипломной работы очевидна. Институт принятия наследства является одним из важнейших институтов наследственного права. Поток граждан, обращающихся к нотариусу в связи с оформлением наследства, с каждым годом возрастает. Это связано с увеличением количества имущества, находящегося в собственности граждан.

Особо хочется отметить, что в собственности граждан стало больше квартир: очень многие семьи приватизируют свое жилье, участвуют в долевом строительстве жилья, приобретают квартиры по договору купли-продажи, приобретают права на долю в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью.

Для оформления своих наследственных прав гражданам требуется квалифицированная помощь нотариуса и от правильного применения и толкования нотариусом норм наследственного права зависит реализация права граждан на наследование.

Цель работы заключается в изучении особенностей института наследования в Российском гражданском праве и теоретических вопросов, касающихся наследственных правоотношений. Это необходимо, для того, чтобы в дальнейшем на практике при оформлении наследства, применяя полученные знания, не возникало каких- либо вопросов или неразрешимых ситуаций.

Для достижения указанной цели мной было проанализировано большое количество нормативно-правовых актов. Таким образом, анализируя, сравнивая, обобщая полученные знания мной был сделан ряд важных выводов, которые сформулированы в заключительной части дипломной работы.

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НАСЛЕДОВАНИИ

1.1 Предмет и метод наследственного права

В момент смерти гражданина прекращается большинство правоотношений, участником которых он был (семейные, трудовые, избирательные, административные), и если бы при этом прекращались все гражданские правоотношения, то произошла бы дестабилизация гражданского оборота, его имуществом мог бы завладеть любой «захватчик», его кредиторы оставались бы в убытке. В целях недопущения этого еще в древние времена, в частности в римском праве, был закреплен особый порядок перехода имущества умершего к его наследникам. В результате появилось наследственное право, регулирующее отношения по переходу имущества умершего лица к его наследникам в порядке правопреемства.

Наследственное право в объективном смысле представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих отношения посмертного перехода наследства к наследникам в порядке универсального правопреемства.

Наследственное право считается частью гражданского права, однако вопрос о его месте в системе гражданского права в цивилистической литературе решается неоднозначно. Все исследователи наследственного права едины в том, что оно является отдельным элементом в системе гражданского права, хотя природа этого элемента определяется ими по-разному. Одни авторы считают наследственное право подотраслью гражданского права [3], по мнению других, наследственное право является институтом гражданского права [4], третьи просто указывают на «особое место» наследственного права либо отмечают, что наследственное право является одним из разделов гражданского права [5]. Некоторые авторы считают наследственное право и институтом и подотраслью гражданского права одновременно [6].

Определение места наследственного права в системе права невозможно без выяснения содержания таких понятий, как «институт» и подотрасль». Под институтом права понимается система правовых норм, регулирующих относительно самостоятельную совокупность общественных отношений [7]. В наследственном праве в качестве институтов можно выделить институт наследования по закону; институт наследования по завещанию, институт принятия наследства, охраны наследственного имущества и управления им.

Под подотраслью гражданского права понимается совокупность нескольких однородных и предметно взаимосвязанных гражданско-правовых институтов [8]. Внешним выражением подотрасли права является наличие в ней такой группы норм, которая содержит общие принципиальные положения, присущие нескольким правовым институтам данной отрасли [9].

Исходя из указанных общих положений, можно сделать вывод, что наследственное право является подотраслью гражданского права, так как, во-первых, оно регулирует особую сферу общественных отношений - по переходу имущества умершего лица к его наследникам, которые тесно связаны с правом собственности и обязательственным правом, ибо по наследованию к наследникам переходят право собственности, иные вещные права, многие обязательственные права и обязанности, а также некоторые личные неимущественные права, принадлежавшие потенциальному наследодателю.

Правда, непосредственно наследование ничего не прекращает и не порождает; вещные и обязательственные правоотношения, участником которых был умерший гражданин, прекращаются его смертью, а наследование «как переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего гражданина к другим лицам» само по себе не порождает права собственности у наследников, поскольку для этого требуется их воля, выраженная в принятии наследства.

Во-вторых, регулированию отношений по переходу имущества умершего гражданина к его наследникам посвящен раздел V части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации (ст. 1110-1185), в котором помимо общих положений содержаться правила, касающиеся формы и порядка совершения завещания, открытия наследства, порядка принятия и отказа от принятия наследства, охраны и управления наследственным имуществом, порядка раздела некоторых видов наследственного имущества, а также приводится перечень лиц, могущих быть наследниками. Общие положения применяются независимо от того, какой вид наследования имеет место, кто является наследником. Весьма подробно Гражданский кодекс Российской Федерации регулирует отношения по реализации гражданами принадлежащего им права по своему усмотрению распорядиться своим имуществом на случай смерти, отношения по оформлению завещания и принятия наследства, сторонами которых выступают гражданин и нотариус. К особенной части наследственного права можно отнести нормы, регламентирующие наследование по завещанию и наследование по закону.

Предметом наследственного права, как отмечалось, являются общественные отношения по переходу имущества после смерти граждан к их наследникам. Особенность наследственного права заключается в том, что часть регулируемых им отношений порождается фактом смерти гражданина или объявления его умершим.

Наследственное право регулирует различные по своему содержанию общественные отношения. Так, без завещания не может быть наследования по завещанию, поэтому нормами наследственного права регулируются отношения по совершению и исполнению завещания. Отношения, возникающие между нотариусом (лицом, уполномоченным удостоверять завещания) и завещателем, как, впрочем, и отношения, возникающие между наследником и нотариусом по поводу охраны наследственного имущества, в связи с выдачей свидетельства о праве на наследство, являются не гражданско-правовыми, а публичными нотариальными процессуальными правоотношениями, так как нотариальные действия совершаются нотариусом от имени Российской Федерации. Проникновение элементов публичности в частноправовые отношения и наоборот обусловлено единством российского права.

Определенные правоотношения возникают между наследником и исполнителем завещания, между самими наследниками и др. Для отношений, регулируемых нормами наследственного права, конечной целью является обеспечение универсальности правопреемства в случае смерти гражданина с учетом его прижизненной воли.

Устанавливая свободу завещания, законодатель в то же время исходит из того, что не оставив завещания, гражданин согласен на тот порядок перехода имущества после его смерти, который установлен законом. Нормы Гражданского кодекса Российской Федерации максимально учитывают волю человека, что подтверждается расширением круга наследников по закону, признавая естественную потребность человека оставить нажитое своим трудом имущество прежде всего своим родственникам.

Наследственному праву присущ метод правового регулирования, определяемый как «метод универсального преемства на базе общеотраслевого метода юридического равенства сторон» [10]. Юридическое равенство субъектов наследственного права означает, что все граждане обладают наследственной правоспособностью, а при определенных условиях правом наследовать. Все полностью дееспособные граждане обладают правом завещать. В тех случаях, когда завещатель, наследник или заинтересованные лица обращаются к нотариусу, их отношения строятся на паритетных началах, не допускающих власти и подчинения, хотя нотариус совершает свои действия от имени государства.

Универсальность правопреемства означает, что имущество умершего гражданина переходит к его наследникам в один и тот же момент как единое целое.

Поскольку наследственное право имеет свой предмет и метод правового регулирования, состоит из общей и особенной частей, имеющих отдельные институты, можно сделать вывод, что оно является подотраслью гражданского права. Особенность наследственного права состоит в том, что оно регулирует и некоторые отношения с участием нотариуса, которые обеспечивают осуществление гражданами принадлежащих им прав - права завещать свое имущество и права наследования. Однако и ряд других институтов и подотраслей гражданского права регулируют некоторые публичные отношения, что не исключает признание их гражданско-правовыми.

Таким образом, наследственное право, являясь подотраслью гражданского права, представляет собой совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, обусловленные смертью гражданина, по переходу наследственного имущества к наследникам в порядке универсального правопреемства.

1.2 Время и место открытия наследства

Время открытия наследства. Временем открытия наследства в силу статьи 1114 Гражданского кодекса Российской Федерации является день смерти. На день смерти открытия наследства устанавливаются основание наследования, состав наследства, круг лиц, которые могут призываться к наследованию, момент приобретения наследства, законодательство, подлежащее применению к отношениям наследования. Например, Федеральным законом от 29 ноября 2007 г. № 281-ФЗ «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российской Федерации», вступившим в силу 15 декабря 2007 г., расширен круг лиц, наследующих выморочное имущество. Исходя из общего правила, согласно которому закон обратной силы не имеет, можно сделать вывод, что выморочное недвижимое имущество начинает переходить к муниципальным образованиям, если наследство открывалось после 15 декабря 2007 г.; при открытии наследства ранее этой даты все выморочное имущество переходит к Российской Федерации.

Со временем открытия наследства связано начисление сроков для принятия наследства, охраны наследства, получения денежных средств с банковского вклада или со счета наследодателя в целях компенсации расходов на похороны, выдачи свидетельства о праве на наследство, исполнения завещательного отказа, возложения и др.

Как отмечается в литературе, в ряде случаев «законодатель связывает наступление правовых последствий не с точно определенным моментом времени, а с некоторым отрезком времени, в течении которого, в сущности, и наступает событие, имеющее правовое значение. Таково правило статьи 1114 «Время открытия наследства» Гражданского кодекса Российской Федерации. Статья 1113 Гражданского кодекса указывает: «Наследство открывается со смертью гражданина», а в статье 1114 говорится: «Днем открытия наследства является день смерти гражданина». По сути дела, момент времени - смерть гражданина преобразуется в отрезок времени - день смерти. Такое преобразование, хотя и оправдывается практическими выгодами, не способствует четкой фиксации юридического факта смерти гражданина».

Применяя правила о коммориентах (лицах, умерших в один и тот же день), можно столкнуться с парадоксальными ситуациями. Так, если лица, имеющие право наследовать одно после другого, умирают в один и тот же момент, но при этом смерть застает каждого из них в разных часовых поясах, может случиться что один из них приобретает право наследования после другого, поскольку в одном из часовых поясов уже наступили другие сутки.

Однако возможна еще более парадоксальная ситуация. Например, между центральными районами России и Сахалином разница во времени составляет 12 часов. Может случиться, что умирает проживавший в Петропвавловске-Камчатском молодой человек, родители которого живут в Туле. По камчатскому времени смерть гражданина наступила 3 мая в 9 часов, о чем через 15 минут узнали его родители. 2 мая в 22 часа (с учетом разницы во времени) скоропостижно скончался больной отец умершего сына. День смерти указывается в свидетельстве о смерти, поэтому формально получается, что отец умер раньше своего сына, хотя фактически все наоборот, а поэтому «позже» умерший сын по действующему законодательству признается наследником отца, хотя и не успевшим принять наследство.

Еще несколько лет назад такой вопрос не возникал, поэтому что не все местности были телефонизированы, не было сотовой и электронной связи и проживающие в разных местах родственники умершего не могли так быстро узнать о случившемся. Сейчас такие случаи возможны, поэтому необходимо разъяснение высших судебных органов о применении законодательства по данному вопросу. При этом должен быть применен режим реального времени, т. е. лицо, умершее в Туле, должно признаваться пережившим своего родственника, умершего в Петропавловске-Камчатском.

Определение времени открытия наследства днем смерти (сутками) является правовой фикцией, возникшей и римского принципа fractionem diei non recipit lex (закон не принимает в расчет частей суток): лица, умершие в один и тот же день (коммориенты), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга - к наследованию призываются наследники каждого из них [15].

Законодательство дореволюционной России не определяло время открытия наследства, в связи с чем время открытия наследства понималось неоднозначно. Отмечая практическое значение момента открытия наследства, Г.Ф. Шершеневич указывал: «После умершего наследство открывается в минуту его смерти, удостоверенную метрическими книгами». Однако В.И. Синайский считал, «моментом открытия наследства будет: для лица умершего - день смерти, но возможны случаи, когда важен не только день смерти, но и сам момент открытия наследства. Случаи эти - одновременная гибель наследодателя и его наследников при каком-либо общем несчастье» [16].

Поскольку в ГК РСФСР не было четкости в определении времени открытия наследства - со дня смерти (ст. 528) или с момента смерти (ст. 530), многие авторы исходили из того, что необходимо под временем открытия наследства понимать момент смерти, что представляется более правильным.

В настоящее время нет недостатка в приборах показывающих точное время в каждый конкретный момент (мобильные телефоны, компьютеры и т.д.), поэтому родственники умирающего человека или другие лица, которые в данный момент оказались рядом с ним, как правило, знают час и даже минуты его смерти.

Место открытия наследства. Согласно статье 1115 Гражданского кодекса Российской Федерации местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. Если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если указанное наследство расположено в разных местах, местом открытия наследства является место нахождения входящего в его состав недвижимого имущества или его наиболее ценной части, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части, которая определяется исходя из его рыночной стоимости.

В соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса Российской Федерации место жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

В случае неправильного определения места открытия наследства возможна ситуация, при которой будет заведено несколько наследственных дел у разных нотариусов в отношении имущества одного наследодателя, что, в свою очередь, неизбежно может повлечь нарушение прав и законных интересов отдельных наследников.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может быть подтверждено следующими документами:

- справкой органа местного самоуправления (приложение 1);

- справкой жилищно-эксплутационной организации;

- справка с места работы умершего о месте его жительства;

- решение суда об установлении факта места открытия наследства.

Следует обратить внимание на то, что местом открытия наследства является именно постоянное (не временное) место жительства наследодателя.

После смерти военнослужащих срочной службы, а также лиц, обучающихся в вузах, средних специальных учебных заведениях, учебных заведениях системы профессионально-технического образования, находившихся вне их постоянного места жительства, местом открытия наследства признается то место, где они постоянно проживали до призыва на срочную службу или до поступления в соответствующее учебное заведение.

Местом открытия наследства после лиц, умерших в местах лишения свободы, признается последнее постоянное место жительства для взятия по стражу.

Место открытия наследства после смерти кадровых офицеров, проходивших службу за границей и не имевших в России постоянного места жительства, определяется по месту нахождения всего наследственного имущества или его основной части. В этом случае нотариус истребует справку райвоенкомата или воинской части по месту службы офицера о том, что постоянного места жительства в Российской Федерации он не имел и находился за границей.

В случаях когда место жительства наследодателя действительно неизвестно, местом открытия наследства является место нахождения наследственного имущества. Если имущество наследодателя находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения основной части наследственного имущества.

Важно отметить, что наследственные оформляются по месту нахождения наследственного имущества лишь при условии, что место жительства наследодателя действительно неизвестно. В случаях, когда место жительства наследодателя известно наследникам (а возможно, и самому нотариусу), но они просто не могут по каким-либо причинам подтвердить это документально, им следует рекомендовать в суде установить факт места открытия наследства.

Известные особенности в определении места открытия наследства существуют в отношении оформления наследственных прав после смерти наследодателей, постоянного проживающих за пределами Российской Федерации, в частности в одной из стран СНГ. При этом необходимо отметить, что Конституция Российской Федерации и, соответственно, Гражданский кодекс Российской Федерации предусматривает приоритет норм международных договоров. Согласно части 2 пункта 2 статьи 7 Гражданского кодекса Российской Федерации, если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены гражданским законодательством, применяются правила международного договора.

1.3 Субъекты наследования

К числу объектов наследственного права относятся завещатель, потенциальный наследодатель, потенциальные и реальные наследники, исполнитель завещания, оказополучатели, заинтересованные лица, которые могут требовать исполнения завещательного возложения, кредиторы потенциального наследодателя, некоторые другие лица, но основными субъектами все же являются потенциальные и реальные наследодатели и наследники.

Гражданский кодекс Российской Федерации указывает на лиц, которые могут быть наследниками. Согласно статьи 1116 к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства.

Российская Федерация может быть наследником по завещанию, а также по закону.

Юридические лица, субъекты Федерации, городские и иные муниципальные образования, иностранные организации и международные организации также могут выступать в качестве наследников, однако такая возможность ограничена волеизъявлением наследодателя путем составления завещания.

Статьей 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации определен круг граждан, которые не имеют права на получение наследства (недостойные наследники). К их числу Кодексом относятся следующие лица.

Во-первых, граждане, которые своими противоправными действиями, направленными, против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Однако граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество (пункт 1 статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации). В последнем случае речь идет о представлении Кодексом завещателю права «простить» недостойных наследников, составив в их пользу завещание уже после совершения ими указанных противоправных действий.

Противоправные действия должны быть подтверждены приговором суда, вступившим в законную силу. Как следует из пункта 2 постановления Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 1991 года № 2, противозаконные действия, способствовавшие призванию к наследованию, которые установлены приговором суда, являются снованием к лишению права наследования лишь при умышленном характере этих действий. В отношении лиц, осужденных за совершение преступления по неосторожности, данное правило неприменимо.

Важно отметить, что не признаются недостойными наследниками лица, совершившие общественно опасные деяния в соответствии невменяемости, поскольку при этом они были лишены возможности отдавать себе отчет в своих действиях или руководить ими. В данном случае судом выносится не приговор, а определение суда об освобождении лица от уголовной ответственности.

Лицо, виновное в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, отстраняется от наследования независимо от того, действовало ли оно в целях получения наследства или его действия были вызваны другими причинами (месть, ревность, хулиганские побуждения и т.п.). Важно лишь чтобы эти действия способствовали призванию лица к наследованию или увеличению его доли в наследстве.

Какого-либо специального решения суда о признании наследника недостойным не требуется. При наличии приговора суда о признании наследника виновным в совершении умышленного преступления, повлекшего смерть наследодателя, этот вопрос решает нотариус.

Противоправные действия, направленные против осуществления воли наследодателя, выраженной в завещании, могут заключаться в соответствии фиктивного завещания, сокрытии подлинного завещания, понуждении завещателя к составлению завещания в пользу конкретного лица либо завещания с завещательным отказом, понуждении какого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства, а отказополучателей - от завещательного отказа и т.п.

В данном случае вопрос о признании наследника недостойным решается судом.

Во-вторых, родители после детей, в отношении которых они были лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на момент открытия наследства (часть 2 пункт 1 статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Отдельного решения суда о признании наследника не имеющим права наследовать при наличии названного основания не требуется. Если нотариусу представлено решение суда о лишении наследника родительских прав в отношении наследодателя и не имеется доказательств того, что он восстановлен в этих правах к моменту открытия наследства, нотариус может решить вопрос о признании наследника недостойным самостоятельно, оказав ему в выдаче свидетельства о праве на наследство.

При несогласии с таким решением заинтересованный наследник вправе обжаловать постановление нотариуса об отказе в совершении нотариального действия в судебном порядке.

В-третьих, граждане, злостно уклонявшиеся от лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя (пункт 2 статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации).

Следует иметь в виду, что факт злостного уклонения наследников от исполнения своих обязанностей по содержанию как основание для отстранения гражданина от наследования должен быть установлен только в судебном порядке.

В этих случаях, когда недостойный наследник все-таки получил имущество из состава наследства, он обязан его возвратить достойным наследникам, при его отказе, заинтересованным лицам следует обратиться в суд.

ГЛАВА 2. Основания наследования

2.1 Наследование по завещанию

Понятие завещания. Распорядиться посмертной судьбой имущества иначе, чем установлено законом, возможно только путем совершения завещания. Поскольку гражданин не имеет другого способа распорядиться своим имуществом так, чтобы до смерти оставаться его собственником, иметь возможность владеть, пользоваться и распоряжаться им с тем, чтобы после его смерти собственниками его имущества стали те лица, которым он хотел его оставить, то завещанием называют распоряжение гражданином своим имуществом на случай смерти. Распоряжение - всегда волевой и целенаправленный акт. Распоряжаясь своим имуществом при жизни, гражданин не только совершает различные сделки, но непосредственно их исполняет, передавая имущество и право на него другой стороне по сделке. Смерть лишает человека таких возможностей, но собственнику небезразлично, кто будет пользоваться приобретенным, бережно сохраняемым им имуществом после его смерти; он хочет иметь гарантии того, что имущество перейдет к близким ему людям. Завещание, совершенное с соблюдением требований закона, как раз и служит такой гарантией.

По сложившемуся в наследственном праве определению завещание является актом физического лица по распоряжению принадлежащими ему материальными и нематериальными благами на случай смерти [17].

Несмотря на многочисленные исследования проблемы наследования по завещанию и самого завещания, представляется, что правовая природа завещания раскрыта недостаточно. Обычно указывается, что завещание является односторонней сделкой и одним из юридических фактов, входящего в сложный юридический состав, порождающий наследственное правоотношение.

Известно, что наследование по завещанию появилось позже наследования по закону. Видимо, в общественной, экономической, политической жизни государств должно было произойти немало изменений, чтобы появилась возможность именно частной волей изменять казавшийся естественным порядок наследования.

Возникновение возможности распорядиться своим имуществом на случай смерти объясняется признанием и расширением свободы индивида, ослаблением семейного характера собственности, усилением права домовладыки по распоряжению имуществом, «расширением свободы человека: воля человека продолжает существовать и после его смерти» [18]. Эта воля должна была быть выражена в одностороннем акте, который получил название завещания. В римском праве под завещанием понимались любые распоряжения на случай смерти. При этом действовало правило: «наследование по завещанию непременно исключает наследование по закону; оба порядка вместе действовать не могут».

Таким образом, первоначально юридическое значение завещания состояло в том, что, во-первых, оно исключало наследование по закону, во-вторых, позволяло завещателю своей волей определить судьбу собственного имущества на случай смерти, хотя абсолютной свободы такого распоряжения не было, так как закон устанавливал определенные ограничения.

Как волевой, сознательный акт человека, порождающий правовые последствия, завещание признавалось односторонней сделкой и могло составляться лицом, обладающим способностью его составлять. Обязательным элементом содержания завещания являлось назначение наследника, хотя завещатель мог делать и иные распоряжения (завещательные отказы, назначение опекуна).

Выработанное римскими юристами понятие завещания не изменилось в наше время. Возможность совершения завещания и свобода завещания являются элементом содержания свободы человека и гражданина. Представляя гражданам право распоряжаться имуществом по своему усмотрению при жизни, нелогично лишать их возможности распорядиться им и на случай смерти. По мнению И.А. Покровского, «если известная характеристика Фердинанда Лассаля - « для римлянина завещание было тем же, чем для египтянина его надгробный памятник», - представляется некоторым преувеличением, то, во всяком случае, не подлежит сомнению, что с точки зрения общего духа римского права наследование по завещанию состоит на первом месте» [19].

В наследственном праве советского периода наследование по завещанию по известным причинам не имело первенствующего значения. Такое значение ему придается действующим законодательством, хотя фактически оно пока такого места не занимает, что обусловлено различными обстоятельствами: отсутствием у большинства пожилых людей, которые чаще других задумываются о скоротечности жизни, ценного имущества, которым им хотелось бы особо распорядиться; тем, что многих устраивает законный порядок наследования; незнанием всех возможностей, которые дает завещание, и др. Однако ситуация постепенно меняется, и можно надеяться, что через какое-то время наследование по завещанию действительно станет приоритетным.

В литературе утверждается (и это нашло отражение в ГК РФ), что при жизни завещателя завещание не имеет правового значения. Такое мнение представляется неверным, так как, во-первых, завещание при жизни завещателя меняет основание наследования или изменяет законный порядок наследования. Во-вторых, завещатель может лишить наследственной правоспособности своих возможных наследников по закону и наделить такой возможностью посторонних с точки зрения закона лиц, публичные образования. Более того, он вправе, как указывалось выше, реанимировать утраченную возможным наследником по закону наследственную правоспособность в отношении его. В-третьих, завещание может составляться в целях конкретного распределения имущества между возможными наследниками по закону, потому что завещатель может знать, кому что нужно, и тем самым он, возможно, хочет исключить споры между наследниками о разделе имущества впоследствии. В-четвертых, завещанием можно возложить на конкретного наследника обязанности, сделав завещательный отказ, возложение и т.д.

Чтобы заранее не давать повода для выяснения отношений между потенциальными наследниками по закону и завещателем, предусмотрена тайна завещания. Если бы при жизни завещателя никакие изменения в возможном наследовании по закону не происходили, то незачем было бы обеспечивать тайну завещания. Таким образом, уже при жизни завещателя завещание как юридический факт порождает различные правовые последствия. И хотя об этом могут знать лишь завещатель и нотариус, данные последствия порождаются именно при жизни завещателя, о них потенциальным наследникам может стать известно только после его смерти.

Следует отметить, что при жизни завещателя завещание может повлечь за собой отмену или изменение ранее составленного завещания, иными словами, возможность изменения или отмены завещания возникает только в том случае, если завещание было составлено. Завещание может быть отменено или изменено, причем завещатель не должен получать согласие на это лиц, которых он прежде назначал потенциальными наследниками, и информировать об этом лиц, назначаемых потенциальными наследниками, а также присутствовавших при совершении завещания. Отменять, дополнять, изменять завещание можно неоднократно, и более позднее завещание отменяет, дополняет или изменяет предыдущее.

Согласно пункта 5 статьи 1118 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после смерти завещателя (пункт 5 статья 1118).

Завещание как односторонняя сделка имеет свои особенности: в отличие от обычной односторонней сделки оно порождает права и обязанности не ее составителя, а других лиц, и то при определенных условиях. Даже обязанность хранить тайну завещания, возлагаемая на определенных лиц, не относится к завещателю, потому что тайна завещания имеет значение только для него и устанавливается в его интересах. Раскрытие этой тайны - право завещателя.

Основная цель завещания - распоряжение имуществом на случай смерти, поэтому завещание является распорядительной сделкой, также имеющей свои особенности. Прежде всего, эту сделку может совершить только физическое лицо, обладающее полной дееспособностью.

При совершении завещания сам завещатель может точно не знать, чем он распоряжается, так как неизвестно, каким имуществом он будет обладать на момент своей смерти.

При жизни гражданин может распоряжаться своим имуществом, совершая как возмездные, так и безвозмездные сделки. Распоряжение имуществом на случай смерти является только безвозмездным, что обусловлено объективными причинами: умершему человеку никакие материальные блага больше не нужны.

Завещание является сделкой сугубо личного характера, что означает невозможность ее совершения через представителя, на что прямо указывают Гражданский кодекс Российской Федерации и зарубежное законодательство.

В совершении завещания двумя лицами нет объективной необходимости. Каждый человек дорожит правом на тайну личной жизни, кроме того, совершение совместного завещания существенно ограничивало бы возможность его изменения или отмены, так как для этого требовалось бы согласие созавещателей, которого может не быть, что не исключает споры между ними и раскрытие тайны завещания.

Свобода завещания. Свобода завещания - это новый юридический принцип завещания, названный в статье 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин вправе по своему усмотрению завещать имуществ любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а также включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами Кодекса о наследовании. Завещатель вправе совершить завещание содержащее распоряжение о любом имуществе, в том числе о том, которое он может приобрести в будущем.

Завещатель может распорядиться своим имуществом или какой-либо его частью, составив одно или несколько завещаний.

Способом реализации принципа свободы завещания является также правило, гласящее, что завещатель не обязан сообщать кому-либо о содержании, совершении, об изменении или отмене завещания.

Завещатель вправе по собственному выбору назначить исполнителя завещания (душеприказчика) независимо от того, является ли это лицо наследником.

Завещатель может возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону исполнение за счет наследства обязанности имущественного характера в пользу одного или нескольких лиц (завещательный отказ) либо возложить на них обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление общеполезной цели (возложение). Завещатель вправе в любое время отменить либо изменить составленное им завещание, опять-таки не объясняя причины своих действий. Наконец, завещатель вправе «простить» своих недостойных наследников, завещав им имущество после утраты ими права наследования.

Содержание завещания. Завещание является односторонней сделкой. В Гражданском кодексе Российской Федерации нет специальной нормы, закрепляющей существенные условия завещания, но они вытекают из понятия наследования и завещания.

Завещатель вправе совершить завещание в пользу одного или нескольких лиц, включая еще не родившихся. Не имеет значения, ожидается ли на момент совершения завещания рождение ребенка, так как завещание может совершаться задолго до смерти завещателя и в нем он может указать, например, что имущество завещается внукам и правнукам.

Наследниками по завещанию могут быть и юридические лица независимо от организационно-правовой формы и места нахождения. В этом случае в завещании должны быть указаны наименование юридического лица и место его нахождения. Поскольку неизвестно, сохранится ли юридическое лицо в неизменном виде на момент открытия наследства, было бы целесообразным рекомендовать завещателю, чтобы он указывал, что такое-то юридическое лицо является наследником по завещанию, если оно сохранится на момент открытия наследства в той же организационно-правовой форме, с теми же учредителями, что и на момент совершения завещания. Такая оговорка позволит наиболее полно учесть волю завещателя.

Существенным условием завещания является, как отмечалось, распоряжение об имуществе. Завещатель вправе распорядиться любым принадлежащим ему имуществом, в том числе и ограничено оборотоспособным (например охотничьим ружьем). В последнем случае он может завещать это имущество как лицу, имеющему право им обладать, так и любому иному лицу.

Можно распорядиться имущественными правами и обязанностями, не связанными с личностью их обладателя, в том числе будущими (например, исключительным правом на произведение, которое планируется создать). К таким правам, в частности, относятся право на получение дара (ст. 581 ГК РФ), если такая возможность предусмотрена договором дарения; право на получение постоянной ренты (п. 2 ст. 589 ГК РФ). При этом не имеет значения, завещает ли завещатель данному возможному наследнику то имущество, которое он получил под выплату постоянной ренты.

Завещатель может распорядиться как всем своим имуществом, так и его частью. Главное, чтобы имущество на момент открытия наследства являлось его собственностью.

Форма завещания. В части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации существенно изменены требования к форме завещания. Однако несмотря на то, что Кодексом предусмотрена возможность составления завещания в простой письменной форме, общим правилом по-прежнему является требование о его нотариальном удостоверении. В соответствии со статьями 35-38 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате с учетом норм, предусмотренных пунктом 7 статьи 1125 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание может быть удостоверено нотариусом, должностным лицом консульского учреждения, а также уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления.

Нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем или записано с его слов нотариусом. Завещание может быть совершено путем записи на магнитных носителях, которые имеют существенные преимущества перед бумажными. При аудиозаписи можно спустя много лет услышать голос завещателя, определить его душевное состояние в момент выражения своей воли. Видеозапись позволяет не только услышать завещателя, но и увидеть его самого, ту обстановку, в которой он находился в момент совершения завещания. В этих случаях собственноручная подпись завещателя заменяется его голосом и изображением, хотя не так сложно выполнить и требование о собственноручной подписи. Достаточно вложить кассету или дискету, диск, флэш-карту и др.) в конверт и на нем сделать надпись о том, что в конверте хранится закрытое завещание определенного лица, поставившего свою подпись на конверте. На нем же мог бы ставить свою подпись и печать нотариус, т.е. здесь могут быть соблюдены правила, установленные для передачи нотариусу закрытого завещания.

Завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, до его подписания должно быть полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса. Если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом. Безусловно, документ должен быть собственноручно подписан завещателем. Если завещатель в силу физических недостатков, тяжелой болезни или неграмотности не может собственноручно подписать завещание, оно по его просьбе может быть подписано другим гражданином в присутствии нотариуса. В завещании должны быть указаны причины, в силу которых завещатель не мог подписать завещание собственноручно, а также фамилия, имя, отчество и место жительства гражданина, подписавшего завещание по просьбе завещателя, в соответствии с документом, удостоверяющим личность этого гражданина.

Важно отметить, что при удостоверении завещания нотариус обязан разъяснить завещателю содержание статьи 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательная доля).

Нотариально удостоверенное завещание регистрируется в реестре регистрации нотариальных действий, сведения об удостоверенном завещании вносятся в алфавитную книгу учета завещаний.

Недействительность завещания. Согласно пункта 1 статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Для действительности сделки требуется, чтобы она была совершена в установленной форме дееспособным лицом, воля которого должна формироваться свободно, без какого-либо давления, и соответствовала требованиям закона и иных правовых актов.

Являясь сделкой, завещание должно соответствовать всем этим условиям. Если завещание совершено с нарушением хотя бы одного из указанных условий, оно признается или может быть признано недействительным (п. 1 ст. 1131 ГК РФ) и, следовательно, не порождает тех правовых последствий, на которые было рассчитано, т.е воля завещателя не подлежит исполнению.

Одним из оснований признания завещания недействительным является его совершение лицом, не обладающим завещательной дееспособностью. В силу закона, завещательной дееспособностью обладают только полностью дееспособные граждане, поэтому завещания, совершенные недееспособными, ограниченно дееспособными лицами, являются ничтожными. При этом не имеет значения, в каком состоянии находилось лицо в момент совершения завещания. Недееспособный гражданин в состоянии ремиссии ничем не отличается от дееспособного. Будучи в таком состоянии, он может совершить завещание, но оно ничтожно. Поскольку завещание исполняется после смерти завещателя, то факт его ничтожности выясняется после открытия наследства.

Ничтожным является завещание, совершенное с нарушением требования к его форме и совершенные подставными лицами.

Завещание может быть признано недействительным только в судебном порядке. С требованием о признании завещания недействительным можно обратиться только после открытия наследства. Признание завещания недействительным влечет открытие наследования по закону. При жизни завещателя такие требования недопустимы, так как этим нарушалась бы свобода завещания и его тайна. Если завещание совершено с какими-либо пороками, то завещателю нет необходимости обращаться в суд с требованием о признании его недействительным. Он имеет возможность изменить, дополнить или отменить завещание, исправив тем самым допущенные нарушения.

2.2 Наследование по закону

В части третьей Гражданского кодекса наследование по закону и наследование по завещанию поменялись местами. В соответствии с принципами дозволительной направленности и диспозитивности гражданско-правового регулирования на первое место поставлено наследование по завещанию, а на второе - наследование по закону. В Гражданском кодексе 1964 г., хотя раздел VII «Наследственное право» и не был разбит на главы, нормы о наследовании по закону обычно опережали нормы о наследовании по завещанию. Впрочем, должной последовательности в этом вопросе не было. Важно подчеркнуть, что как при наследовании по завещанию, так и при наследовании по закону наследование имеет место лишь при наличии всего набора необходимых для этого юридических факторов. Непосредственно из закона ни наследования по завещанию, ни о наследовании из закона, а о наследовании по закону, т.е. в соответствии с ним. Разумеется, в соответствии с законом происходит и наследование по завещанию. Поэтому если ограничиться чисто терминологической стороной дела, то различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону носит в известной мере условный характер. Совсем иначе, если оценивать это различие по существу. С этих позиций различие между наследованием по завещанию и наследованием по закону имеет существенное значение и состоит главным образом в том, что наследование по завещанию осуществляется в соответствии с волей завещателя, которая не должна противоречить закону, а наследование по закону, поскольку воля завещателя не выражена либо ей не придается юридического значения, - лишь в соответствии с волей самого закона. При этом устанавливая те или иные правила, касающиеся наследования и призванные восполнить отсутствие воли наследодателя, законодатель обычно исходит их вполне разумного предположения, что если бы наследодатель сам выразил свою волю, он выразил бы ее точно так же, как и закон.

Сохранив очередность призвания наследников по закону к наследованию, новый Гражданский кодекс довел число этих очередей до восьми.

В Гражданском кодексе 1964 г. были предусмотрены лишь две очереди наследников по закону. Такое положение существовало до того, как Законом Российской Федерации от 14 мая 2001 г., который вступил в силу со дня его опубликования, т.е. с 17 мая 2001 г., число очередей наследников по закону было увеличено с двух до четырех, причем две первые очереди изменениям не подверглись, они остались такими же, какими были по первоначальной редакции статья 532 Гражданского кодекса 1964 г. Соответственно этому, к моменту принятия части третьей Гражданского кодекса, т.е. к 26 ноября 2001 г., в Гражданском кодексе 1964 г. были закреплены четыре очереди наследников по закону.

К первой очереди были отнесены дети (в том числе усыновленные), супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего, родившейся после его смерти; ко второй очереди - братья и сестры умершего, его дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери; к третьей очереди - братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя); к четвертой очереди - прадеды и прабабки умершего как со стороны деда, так и со стороны бабки.

Новый Гражданский кодекс, сохранив по существу без изменений четыре очереди наследников по закону, предусмотренных ранее действовавшим законодательством, добавил к ним еще четыре ( ст. 1145 и п. 3 ст. 11478 ГК). Увеличение очередей и круга наследников по закону, по мнению Ю.К Толстого, « продиктовано не столько заботой о дальних родственниках наследодателя, сколько желанием свести к минимуму случаи перехода наследственного имущества к государству как выморочного» [20].

...

Подобные документы

  • Понятие и содержание процесса наследования. Основания наследования, время и место открытия наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на наследственное имущество (наследственная трансмиссия). Порядок совершения отказа от наследства.

    дипломная работа [130,0 K], добавлен 21.10.2014

  • Наследование как переход прав и обязанностей умершего лица к его наследникам. Единый порядок принятия наследства в Российской Федерации по закону и по завещанию. Определение перехода права на принятие наследства термином "наследственная трансмиссия".

    курсовая работа [36,0 K], добавлен 30.10.2013

  • Время и место открытия наследства - возникновения наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов. Правовое регулирование исполнения завещания. Понятие наследственной трансмиссии - перехода права на принятие наследства.

    реферат [42,1 K], добавлен 18.12.2011

  • Право отказа от наследства. Способы отказа от наследства. Сроки отказа от наследства. Время и место открытия наследства. От правильного определения времени открытия наследства зависит круг наследников, сроки принятия наследства.

    реферат [24,7 K], добавлен 25.02.2006

  • Особенности наследственного права: понятие, основание, субъекты. Сущность процесса принятия наследства путем совершения сделки и фактических действий. Характеристика имущества умершего как предмета наследственного правопреемства. Отказ от наследства.

    дипломная работа [341,6 K], добавлен 03.04.2011

  • Общие правила принятия наследства. Пропуск срока для принятия наследства и порядок его восстановления. Способы доказывания факта своевременности вступления во владение либо пользования имуществом наследодателя. Переход права на наследственное имущество.

    курсовая работа [32,6 K], добавлен 12.05.2009

  • Понятие, правовая сущность и содержание принятия наследства. Основные способы и сроки принятия наследства. Понятие наследственной трансмиссии. Отказ от наследства в пользу других лиц и отказ от части наследства. Приращение наследственных долей.

    курсовая работа [35,6 K], добавлен 20.04.2012

  • Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.

    дипломная работа [57,1 K], добавлен 26.10.2009

  • Право наследника принять наследство по завещанию. Обратная сила акта принятия наследства. Заявление о принятии наследства, сроки его принятия. Переход права на принятие наследства. Отличия наследственной трансмиссии от наследования по праву представления.

    реферат [23,7 K], добавлен 30.09.2010

  • Принятие наследства в римском праве. Ограждение интересов кредиторов наследства преторским эдиктом. Способы принятия наследства: путем фактического вступления во владение имуществом или в заявительном порядке. Пропуск срока для принятия наследства.

    курсовая работа [31,7 K], добавлен 19.02.2011

  • Способы принятия наследства и последствия отказа от принятия наследства. Основания и порядок получения свидетельства и сроки его выдачи. Направления совершенствования законодательства, регламентирующего порядок принятия наследства на современном этапе.

    дипломная работа [64,4 K], добавлен 03.03.2016

  • Комплексный гражданско-правовой анализ понятий принятия наследства и отказа от наследства. Субъекты наследственного правопреемства. Право на принятие наследства, способы и сроки. Отказ от наследства: понятие, характерные черты процедуры, виды, основания.

    курсовая работа [32,5 K], добавлен 25.05.2014

  • История становления и развития законодательства о наследовании в России. Основные понятия наследственного права. Открытие и принятие наследства. Время и место открытия наследства. Наследование по закону и по завещанию.

    дипломная работа [62,4 K], добавлен 04.02.2003

  • Понятие и порядок приобретения наследства, типы волеизъявления: прямое и через представителя. Совершение конклюдентных действий, его регулирование согласно законодательству. Приобретение наследства по истечении установленного срока. Принятие наследства.

    курсовая работа [29,5 K], добавлен 06.08.2013

  • Изучение законодательства, связанного с приобретением наследства в настоящее время. Понятие и источники правового регулирования наследования. Субъекты наследственных правоотношений. Способы и сроки принятия наследства. Способы отказа от наследства.

    курсовая работа [74,7 K], добавлен 01.12.2014

  • Изучение развития российского наследственного права и дальнейших его перспектив в плане принятия наследства. Понятие наследственной трансмиссии и правил о приращении наследственных долей. Спорные моменты при применении норм о приобретении наследства.

    дипломная работа [69,1 K], добавлен 09.02.2011

  • Наследственное право устанавливает правила наследования по завещанию и по закону. Открытие наследства. При открытии наследства к наследованию призываются живые на данный момент наследники первой очереди. Определение времени и места открытия наследства.

    реферат [24,2 K], добавлен 05.01.2009

  • Виды и исчисление сроков в наследственных правоотношениях. Время открытия наследства как срок возникновения наследственных правоотношений. Сроки на подачу заявления нотариусу о принятии наследства. Принятие наследства по истечении установленных сроков.

    дипломная работа [89,0 K], добавлен 20.07.2013

  • Понятие и особенности института наследования по законодательству Российской Федерации. Отказ от наследства по закону и по завещанию. Право на обязательную долю в наследстве, и порядок ее исчисления. Функции нотариуса и судебное оспаривание завещаний.

    дипломная работа [67,7 K], добавлен 16.05.2015

  • Этапы развития наследственного права России. Понятие срока в праве. Срок принятия наследства и восстановление срока его принятия. Сроки исковой давности в наследственных правоотношениях. Соотношение понятий момента смерти и времени открытия наследства.

    дипломная работа [94,3 K], добавлен 16.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.