Судебный прецедент как источник права в России

Основные признаки правового государства. Нормативное регулирование отношений между государством и обществом. Судебный прецедент как особый источник права. Особенности формирования непротиворечивой судебной практики применения норм законодательства.

Рубрика Государство и право
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 10.09.2013
Размер файла 18,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Судебный прецедент как источник права в России

О.С. Силаева

Одной из основных целей любого общества как политического института является построение правового государства, нравственную основу которого образуют общечеловеческие принципы гуманизма и справедливости, равенства и свободы личности, ее чести и достоинства. Раскрывая данное понятие, авторы указывают, что «режим правовой государственности реально утверждает высшие нравственные ценности человека, обеспечивает их определяющую роль в жизни общества, исключает произвол и насилие над личностью».

Среди основных признаков правового государства выделяют верховенство права (в широком смысле) и закона (в более узком смысле), провозглашение и реальное воплощение идеи прав и свобод человека и гражданина как высшей ценности государства, определяющей смысл, содержание законов, деятельность законодательной и исполнительной власти. Эти основополагающие принципы закреплены в ст. 1 Конституции РФ, провозглашающей Россию правовым государством, в ст. 2, устанавливающей человека, его права и свободы высшей ценностью государства, в ст. 4, согласно которой конституция и федеральные законы имеют верховенство на всей территории России, и т. д.

Раскрывая принцип верховенства и господства права и закона, многие авторы отмечают необходимость наделения законодательных норм правовым содержанием на основе соответствия законодательства критериям общеправовых принципов формального равенства и справедливости, свободы индивида и неотъемлемых прав, которые являются сверхисточником для государственного нормотворчества. Российская конституционно-правовая доктрина признает, что в основу Конституции РФ заложен естественно-правовой тип правопонимания (речь идет, прежде всего, о закреплении в ней в качестве приоритетного источника позитивного права основных прав и свобод человека и гражданина, получивших выражение в общепризнанных принципах и нормах международного права).

Воплощение в жизнь названных идеалов становится проблематичным тогда, когда человек и государство сталкиваются с трудностями в применении права.

Существование государства и общества невозможно без нормативного регулирования возникающих между ними отношений. Речь идет о законодательстве, которым как государство в лице его органов, так и гражданин обязаны руководствоваться, в противном случае возможно наступление неблагоприятных последствий в виде ответственности.

Между тем нормативное регулирование, осуществляемое государством, не может по объективным причинам установить правило для каждого конкретного случая. Невозможно требовать от законодателя того, чтобы он «охватил в нормах законов все многообразие конкретных ситуаций, складывающихся в жизни». Общей нормой права и специальными нормами установлены правила для однородных случаев. Объективная невозможность установить правила для каждого частного случая объясняется тем, что участники правоотношений действуют в определенных жизненных обстоятельствах.

Хотелось бы сразу обратить внимание на то, что речь в данном случае не идет о тех ситуациях, когда правовое регулирование осуществляется с помощью аналогии права или закона. Речь идет о тех случаях, когда, казалось бы, существует норма закона, прямо предусматривающая правило поведения на этот случай. Однако с учетом конкретных обстоятельств применение такой нормы нарушит общеправовые принципы равенства и справедливости участников правоотношений, хотя при иных обстоятельствах содержание этой нормы является вполне правовым.Так, п. 5 ст. 18 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее -- Закон о регистрации) установлено, что правоустанавливающие документы должны представляться на государственную регистрацию в двух экземплярах-подлинниках, один из которых после государственной регистрации возвращается заявителю. В случае непредставления двух экземпляров-подлинников в государственной регистрации должно быть отказано на основании абзаца десятого п. 1 ст. 20 Закона о регистрации.

Рассмотрим конкретный пример. Собственник индивидуального жилого дома, обратившись за государственной регистрацией права собственности на земельный участок в порядке ст. 25 Закона о регистрации, представил в качестве документа-основания нотариально заверенную копию договора о праве застройки земельного участка 1935 г. с предыдущим собственником, а также справку нотариуса о том, что подлинный экземпляр хранится в архивах нотариальной конторы.

Руководствуясь нормой п. 5 ст. 18 и абзаца десятого п. 1 ст. 20 Закона о регистрации, регистрирующий орган отказал заявителю в государственной регистрации права собственности на землю в связи с непредставлением необходимых для регистрации документов.

Такой подход соответствует буквальному толкованию закона (п. 1 ст. 18 Закона о регистрации), но не общеправовым принципам разумности и справедливости, в связи с чем не является правовым -- при таком толковании гражданин лишается возможности вообще каким-либо образом реализовывать право на приобретение в собственность земельного участка, поскольку подлинный экземпляр документа получить гражданину не удастся; обращение в суд с требованием о признании права собственности противоречит логике, поскольку фактически документы, необходимые для подтверждения существования права во внесудебном порядке, имеются в наличии, в связи с чем право не требует установления его судом.

Признавая отказ незаконным, судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда в определении от 16 сентября 2008 г. по делу № 2-2373/2008 исходила из того, что перечень документов-оснований, установленных п. 1 ст. 252 Закона о регистрации, является открытым, в связи с чем представленная на регистрацию нотариальная копия документа является надлежащим документом-основанием. Определением Верховного Суда РФ от 17 февраля 2009 г. № 48-Ф08-1207 судебные акты оставлены без изменения.

И хотя такой подход суда не соответствует формально нормам Закона о регистрации, так как количество предоставляемых экземпляров подлинников и копий документов урегулировано только ст. 18 Закона о регистрации, он, безусловно, является правовым и свидетельствует о разрешении дела судом в соответствии с правом, то есть с учетом общеправовых принципов разумности и справедливости, исключающих чисто формальный подход.

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию РФ и законы (п. 2 ст. 15 Конституции РФ). Однако в таких противоречивых случаях даже профессиональному юристу сложно выбрать способ правового регулирования, ведь участники правоотношений обязаны руководствоваться, прежде всего, законами, а не правосознанием.

Как совершенно справедливо замечено, «право для юриста-практика, непосредственно формулирующего закон или применяющего нормы права -- это всегда нормы, и неважно, кем они установлены».

Критикуя данный подход, М.Н. Марченко пишет: «Легко заметить, что в данном случае речь идет... о таких юристах-практиках “непосредственно формулирующих” или применяющих закон, которые действуют на уровне юридического ремесла, “складывая” -- “вычитая” существующие нормы права и глубоко не вникая в их социальный смысл и содержание, в правовую культуру, на основе которой они формируются и применяются, а также на уровень соотносящегося с ними правового сознания».

Такая критика, по мнению автора, является неоправданной, поскольку правовое регулирование на основе приоритета внутренних понятий участников правоотношений о праве, а не норм закона является утопией и способно привести к полной анархии в общественных отношениях, ведь не все участники правоотношений отличаются добросовестностью.

Теоретические рассуждения о том, как обеспечить закону правовое содержание, всегда должны соотноситься с правоприменительной практикой. Совершенно справедливо отмечено: «...научные дискуссии о правовой природе. институтов... права только тогда имеют смысл, когда с их помощью можно прийти к правильному пониманию и разрешению той или иной конфликтной ситуации».

Не следует понимать то обстоятельство, что участники правоотношений обязаны исходить из буквы закона, как противопоставление естественного права позитивному. Один из видных теоретиков нормативного правопонимания М.И. Байтин указывал на необоснованность такого противопоставления: «Трудно согласиться... с неоправданным противопоставлением естественного и позитивного права, что само по себе не соответствует сути естественноправовой теории. Она никогда не обнаруживала отрицательного отношения к позитивному праву вообще, а целенаправленно боролась лишь с такими его конкретными проявлениями, которые противоречили естественным законам, символизирующим прирожденные и неотчуждаемые права человека и гражданина. Обосновывая приоритет прирожденных прав человека, естественно-правовая теория всегда выступала за создание и развитие в конкретных государствах. такого позитивного права, которое основывалось бы на этих фундаментальных правах. Именно такое позитивное право и создается нынче в России в процессе формирования правового государства, что получило закрепление в Конституции Российской Федерации. В этих условиях особо очевидна неуместность любого противопоставления естественного и позитивного права».

Итак, будем исходить из того, что в повседневной жизни правовые вопросы разрешаются участниками правоотношений на основе конкретных норм действующего законодательства, применяемых с учетом сложившихся обстоятельств, что, с нашей точки зрения, является при выборе нормы закона критерием оценки формального равенства участников процесса и справедливости правового регулирования.

Все те споры, которые не могут быть разрешены участниками правоотношений по обоюдному согласию, решаются в судебном порядке, и именно решение суда становится для всех общеобязательным, фактически приобретая силу закона (не зря в процессуальных кодексах говорится о вступлении решения суда в законную силу).

Каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод (п. 1 ст. 46 Конституции РФ), и это право относится к одному из основных прав человека, как и право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48 Конституции РФ). Именно суд в системе разделения властей является тем органом, который способен с учетом обстоятельств дела найти правовой путь разрешения спора на основе норм закона. В этом заключается роль суда как особой ветви государственной власти и его предназначение.

Ст. 118 Конституции РФ говорит об осуществлении судом именно правосудия. Что же означает это понятие? Правосудие, по нашему мнению, заключается в разрешении дела на основе норм закона с учетом фактических обстоятельств дела и их правовой оценки в соответствии с общеправовыми принципами разумности и справедливости. В отношении гражданского процесса это положение выражается в следующем: «Суд, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность... создает условия для всестороннего и полного исследования доказательств, установления фактических обстоятельств и правильного применения законодательства при рассмотрении и разрешении гражданских дел» (п. 2 ст. 12 ГПК РФ, п. 3 ст. 9 АПК РФ). Суду дано право давать оценку доказательствам по своему внутреннему убеждению, и каждое доказательство подлежит оценке судом наряду с другими (п. 1 и 3 ст. 71, п. 1 и 3 ст. 67 АПК РФ).

В УПК РФ конкретно указано на то, что судья, как и другие профессиональные участники уголовного судопроизводства (присяжные, прокурор, следователь, дознаватель), оценивая доказательства, должны руководствоваться не только законом, но и совестью (п. 1 ст. 17 УПК РФ). Такие оценочные категории, как внутреннее убеждение судьи, совесть, позволяют осуществлять правосудие, то есть выявлять ту норму закона, применение которой к конкретным обстоятельствам приведет к разрешению спора на основе равенства сторон и справедливости. Только такой подход является гарантией осуществления судом именно правосудия, а не формального применения норм закона путем «сложения- вычитания». «При рассмотрении спора суды учитывают обстоятельства, присущие каждому конкретному делу, и доказательственную базу, представленную сторонами, на основании которой и принимается судебный акт».

Знаменитый юрист А.Ф. Кони в своем труде, посвященном вопросам нравственности в уголовном процессе, отмечал, что «вопросы, возникающие в каждой стадии процесса, подлежат разрешению согласно существенным требованиям нравственного закона. Ими у нас до сих пор почти никто систематически не занимался, а между тем нравственным началам принадлежит в будущем первенствующая роль в исследовании условий и обстановки уголовного процесса».

О важности разрешения дел на основе справедливости и человеческого подхода говорят и судьи. В частности, Председатель Конституционного Суда РФ В.Д. Зорькин в своем интервью, отвечая на вопрос о главном качестве судьи, сказал: «Профессионализм и неподкупность. Это -- главное. Но все остальное тоже нужно. Если оставить только профессионализм и неподкупность, судья не будет человеком». Судья Арбитражного суда города Москвы в отставке В.И. Добровольский в книге, посвященной анализу корпоративного законодательства и судебной практики, приходит к следующему выводу: «Без предоставления судам права выносить справедливые решения, не всегда формально следующие норме закона, даже самый совершенный закон может быть использован в качестве оружия захвата корпоративной собственности». Между тем свобода внутреннего усмотрения судьи не может быть безгранична, поэтому такое большое внимание суды уделяют единообразию судебной практики.

Рассматривая дело, суд применяет нормы законодательства, соотнося их с конкретными обстоятельствами дела. В процессе правоприменения осуществляется толкование закона, особенность которого заключается в том, что суд разъясняет возможность и необходимость применения той или иной нормы исходя из конкретной жизненной ситуации. Каждая из них уникальна, поэтому выбор нормы, подлежащей применению, зависит от обстоятельств возникновения спорного правоотношения. В связи с этим справедливым является высказывание А.Ф. Кони: «Язык закона скуп и лаконичен, и краткие его определения требуют подчас вдумчивого толкования, которое невозможно без проникновения в мысль законодателя». Он подчеркивал также, что в толковании закона проявляется разумная человечность, которая составляет один из элементов истинной справедливости.

Единообразие подхода к рассмотрению дел судами является гарантией обеспечения формального равенства всех перед законом и судом. В этих целях высшими судами даются разъяснения по вопросам судебной практики, такое право, в частности, дано им п. 5 ст. 19, п. 5 ст. 23 Федерального конституционного закона от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации».

Все изложенное позволяет оценить судебный прецедент как особый источник права. Многие исследователи отрицают роль судебного прецедента как источника права, обосновывая это тем, что суд не занимается правотворчеством, а применяет уже созданные законодателем нормы права, а также тем, что признание правотворческой роли суда нарушит принцип разделения властей как один из принципов правового государства, к тому же у законодателя шире социальный кругозор и, соответственно, есть возможность при принятии решения учесть максимальное количество факторов. Такой подход, возможно, логичен для идеальной конструкции государства с жесткой системой разделения ветвей власти, но, несомненно, оторван от реальности.

Арбитражный процессуальный кодекс РФ в качестве основания для отмены вступившего в законную силу решения суда в порядке надзора предусматривает нарушение единообразия в толковании и применении арбитражными судами норм права (п. 1 ч. 1 ст. 304 АПК РФ).

Пунктом 5.1 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 марта 2007 г. № 17 «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» установлено, что в соответствии с п. 1 ст. 311 АПК РФ может быть пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам также судебный акт, оспариваемый заявителем в порядке надзора и основанный на положениях законодательства, практика применения которых после его принятия определена Высшим Арбитражным Судом РФ в постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ или в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ, в том числе принятого по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора.

Установив данные обстоятельства при рассмотрении заявления о пересмотре судебного акта в порядке надзора, коллегиальный состав судей Высшего Арбитражного Суда РФ в соответствии с ч. 8 ст. 299 АПК РФ выносит определение об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ, в котором указывает на возможность пересмотра оспариваемого судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам. Срок, предусмотренный ч. 1 ст. 312 АПК РФ, в данном случае начинает течь с момента получения заявителем копии определения об отказе в передаче дела в Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ.

При обжаловании в апелляционном или кассационном порядке судебного акта, основанного на положениях законодательства, практика применения которых после его принятия определена Высшим Арбитражным Судом РФ, суд апелляционной или кассационной инстанции учитывает правовую позицию Высшего Арбитражного Суда РФ при оценке наличия оснований для изменения или отмены обжалуемого судебного акта.

Формирование Высшим Арбитражным Судом РФ правовой позиции не является основанием пересмотра дел, по которым утрачена возможность обращения с заявлением о пересмотре судебных актов в порядке надзора.

Российская правовая наука пока не выработала однозначного понимания доктрины судебного прецедента, чего нельзя сказать о судах, которые зачастую, отклоняя ссылки сторон процесса на те или иные решения судов кассационных инстанций по мотиву того, что российское право не является прецедентным, все-таки ориентируются на сложившуюся судебную практику по рассматриваемому вопросу, а при обосновании решения указывают на правовую позицию высших судов, изложенную в тех или иных постановлениях и информационных письмах.

Разъяснения судов, как и судебные акты высших судов и судов кассационных, надзорных инстанций, выступая в качестве источника права, являются способом предупреждения злоупотреблений со стороны судов в применении правил оценки доказательств на основе внутреннего убеждения.

Показательно мнение практикующих юристов о роли разъяснений высших судов о порядке применения закона: «Для того чтобы поставить арбитражные суды в правовые рамки закона, необходимо в разы увеличить количество разъяснений по порядку его применения со стороны ВАС РФ. Некоторые юристы высказывают мнение, что большое количество указаний со стороны ВАС РФ будет нарушать принцип независимости суда. Однако мы полагаем, что независимость арбитражных судов первых трех инстанций нисколько не пострадает от того, что они будут руководствоваться законными указаниями высшей судебной инстанции, которая в силу своего правового статуса обязана обобщать судебную практику и давать соответствующие рекомендации в форме информационных писем и постановлений Пленума ВАС РФ. Если же даже ВАС РФ не будет иметь самостоятельной, четко выраженной точки зрения по тому или иному вопросу. права, что можно спрашивать с судьи (например) первой инстанции в каком-либо из судебных округов России?».

Подводя итог сказанному, следует согласиться с теми авторами, которые относят судебную практику к источникам права. С учетом разграничения понятий «право» и «закон» в силу действующего законодательства судебный прецедент является не нормативным правовым актом, а источником права, поскольку законодательство формируется с учетом судебной практики, благодаря которой выявляются «слабые места» правового регулирования -- пробелы в законодательстве, коллизии норм, «неработающие» нормы законодательства и т. д. Невозможно не согласиться со следующим сравнением: «Судебная практика служит своего рода лакмусовой бумагой, которая выявляет наиболее распространенные недостатки и пробелы законодательства, акцентируя внимание власти (как исполнительной, так и законодательной) на необходимости внесения изменений и дополнений в действующие законы и принятия новых».

Таким образом, формирование непротиворечивой судебной практики применения норм законодательства на основе общеправовых принципов формального равенства участников правоотношений, справедливости и разумности правового регулирования является одной из основных задач государства, целью которого является обеспечение единства права и закона.

Примечания

судебный прецедент правовой

1 Головистикова, А.Н. Теория государства и права : учебник / А.Н. Головистикова, А.Ю. Дмитриев. М., 2004, С. 315.

2 См., напр.: Полянский, Н. Суд в правовом государстве и наука уголовного процесса // Юрид. вестн. 1916. № 4 (XVI); Нерсесянц, В.С. Философия права : учеб. для вузов. М., 1997; Мухина, Т.А. Проблемы соотношения естественного и позитивного права : ав- тореф. дис. ... канд. юрид. наук. Челябинск, 2005; Шафиров, В.М. Естественно-позитивное право: проблемы теории и практики : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Н. Новгород, 2005.

3 См.: Лапаева, В.В. Различные типы правопони- мания: анализ научно-практического потенциала // Законодательство и экономика. 2006. № 4.

4 Адилкариев, X. Судебная практика как источник нормотворчества // Сов. юстиция. 1991. № 4. С. 14-15.

5 Попов, В.И. Правопонимание в советской юридической науке : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001. С. 17.

6 Марченко, М.Н. Источники права : учеб. пособие. М., 2005. С. 25.

7 Добровольский, В.И. Анализ и комментарий корпоративного законодательства и судебной практики // Справ. правовая система «Гарант-эксперт».

8 Байтин, М.И. О современном нормативном понимании права // Журн. рос. права. 1999. № 1. С. 106107; Он же. Сущность права (современное нормативное правопонимание на грани двух веков). Саратов, 2001. С. 100-109.

9 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 31 мая 2010 г. № ВАС-6710/10 по делу № А40-33150/09-100-317 // Справ. правовая система «КонсультантПлюс».

10 Кони, А.Ф. Нравственные начала в уголовном процессе. М., 1956. С. 85.

11 Интернет-интервью с В.Д. Зорькиным «Предварительные итоги деятельности Конституционного Суда РФ на пороге 15-летия» // Справ. правовая система «КонсультантПлюс».

12 Добровольский, В.И. Указ. соч.

13 См.: Кони, А.Ф. Указ. соч. С. 87-88.

14 См.: Нерсесянц, В.С. Суд не законодательствует и не управляет, а применяет право (о правоприменительной природе судебных актов) // Судебная практика как источник права. М., 1997. С. 34; Манов, Г.Н. Теория права и государства. М., 1995. С. 266; Марченко, М.Н. Указ. соч. С. 386-387.

15 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ «О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам» от 12 марта 2007 г. № 17 // Справ. правовая система «КонсультантПлюс».

16 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 29 июня 2010 г. № 2070/10; Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 2 августа 2010 г. № Ф09-5721/10-С5; Постановление Федерального арбитражного суда Волго-Вятского округа от 21 июля 2010 г. № А43- 4086/2009; Постановление Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 4 августа 209, г. № А75-1892/2007 // Справ. правовая система «КонсультантПлюс».

17 Добровольский, В.И. Указ. соч.

18 Авакьян, С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 1997. С. 206-209; Лившиц, Р.З. Судебная практика как источник права // Журн. рос. права. 1997. № 6. С. 49-57; Гурова, Т.В. Судебный прецедент как формальный источник права и его место в системе источников права в России // Атриум. 1997. № 3. С. 7; Жуйков, В.М. К вопросу о судебной практике как источнике права // Судебная практика как источник права. М., 1997. С. 16.

19 Добровольский, В.И. Указ. соч.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Прецедентная система права. Судебный прецедент как источник права. Качественное правовое регулирование отношений. Классификация судебных прецедентов и основные проблемы применения судебного прецедента как источника права в Российской Федерации.

    курсовая работа [41,8 K], добавлен 20.08.2013

  • Судебный прецедент в странах общего права и в романо-германской правовой семье. Понятие и признаки судебного прецедента, его отличие от судебного казуса. Споры о практической применимости материалов судебной практики в качестве источников права в России.

    курсовая работа [41,2 K], добавлен 06.04.2013

  • Понятие, эволюция и характеристика правового прецедента. Современное научное понимание понятия "судебный прецедент". Соотношение правоприменения и правотворчества в судебном прецеденте. Практика применения судебного прецедента в Российской Федерации.

    курсовая работа [51,3 K], добавлен 07.04.2012

  • Природа прецедентного права. Судебный прецедент как источник права. Понятие судебного прецедента в англосаксонской системе права и в России. Акт судейского правотворчества. Основные источники права в правовых системах Канады, США и Великобритании.

    реферат [24,2 K], добавлен 24.02.2011

  • Понятие и признаки права. Характерные особенности нормативно-правового акта. Общее понятие о нормативном договоре. Судебный и административный прецедент как источник права. Сущность правового обычая. Роль доктрины в совершенствовании законодательства.

    контрольная работа [18,0 K], добавлен 19.01.2013

  • Судебный прецедент в системе источников общего права, юридический авторитет статута. Причины непризнания прецедента как источника права в советский период. Сущность и роль судебных актов. Две формы выражения судебной практики в Российской Федерации.

    реферат [38,0 K], добавлен 24.10.2013

  • Классификация форм права. Нормативно-правовой акт и его признаки. Действие нормативно-правовых актов в пространстве, времени и по кругу лиц. Судебный прецедент, правовой обычай и доктрина, нормативный договор. Религиозные тексты как источник права.

    курсовая работа [33,4 K], добавлен 13.05.2009

  • Соотношение понятий "источник права" и "форма права". Правовой обычай, судебный прецедент. Договор нормативного содержания. Нормативный правовой акт. Правовая доктрина, религиозные тексты. Система нормативных правовых актов в Российской Федерации.

    курсовая работа [47,5 K], добавлен 12.03.2011

  • Многозначность и нечеткость самого понятия источника права. Юридический источник права. Социальный и политический источник права. Судебный прецедент в качестве источника уголовного права. Отрицательное отношение к судебному прецеденту.

    доклад [16,7 K], добавлен 02.04.2007

  • Основные подходы к пониманию источников права, их классификация и этапы развития в разные исторические периоды. Эволюция судебного прецедента, его значение в российской правовой системе. Причины распространения прецедентного права, зародившегося в Англии.

    курсовая работа [48,7 K], добавлен 25.11.2011

  • Понятие и общая характеристика судебного прецедента. Анализ возможности его применения в качестве источника права в условиях правовой системы Российской Федерации. Нормативные судебные правоположения в деятельности Верховного и Высшего Арбитражного Судов.

    курсовая работа [60,6 K], добавлен 26.05.2013

  • Правовой прецедент: становление, понятие, виды. Становление прецедентного права в англосаксонской правовой системе. Достоинства и недостатки правового прецедента. Судебная практика как источник права в России, ее рассмотрение противниками и сторонниками.

    курсовая работа [44,6 K], добавлен 15.11.2016

  • Понятие судебного прецедента. Определение характера прецедента и степени его обязательности применительно к конкретному делу. Решения Европейского суда по правам человека в праве России. Признание приоритета государства (государственной воли) над правом.

    курсовая работа [32,3 K], добавлен 24.06.2015

  • Судебный прецедент: возникновение, особенности применения в странах общего и континентального права. Виды юридического прецедента: судебный и административный. Шесть основных правил определения ratiodecidendi. Место прецедента в правовой системе России.

    курсовая работа [35,9 K], добавлен 25.02.2015

  • Источник права как деятельность, посредством которой поведения приобретают характер права, становясь объективно определенными, постоянными и обязательными. Характеристика нормативного акта с позиции доминирующего источника права. Судебный прецедент.

    реферат [26,5 K], добавлен 13.06.2011

  • Понятие и основные виды форм права как одного из ключевых понятий теории государства и права. Прецедент как увековеченный принцип и норма права. Судебный и административный прецеденты. Классификация особенностей действия судебного прецедента во времени.

    курсовая работа [78,3 K], добавлен 14.01.2015

  • Определение понятия "источник права". Различные подходы к интерпретации судебного прецедента. Действие гражданского законодательства по лицам, в пространстве и во времени. Особенности применения гражданско-правовых норм. Правила толкования права.

    курсовая работа [52,2 K], добавлен 20.01.2016

  • Понятие и общая характеристика судебного прецедента как источника права. Содержание и основные виды судебного прецедента. Становление и развитие прецедентного права. Место судебного прецедента в деятельности Конституционного Суда Российской Федерации.

    курсовая работа [70,2 K], добавлен 03.12.2014

  • Классификация источников конституционного права РФ. Предмет, содержание, юридическая сила судебного решения. Судебный прецедент как источник конституционного права. Влияние решений Европейского Суда по правам человека на конституционное право РФ.

    дипломная работа [107,6 K], добавлен 23.03.2015

  • Стадии правового регулирования и его механизм. Понятие юридического процесса. Форма права и источник права. Виды источников права: правовой обычай, судебный прецедент, нормативно-правовой договор, нормативно-правовой акт (понятие, структура, виды).

    контрольная работа [19,5 K], добавлен 03.02.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.