Международное частное право
Понятие и содержание оговорки о публичном порядке, предпосылки ее возникновения и примеры применения. Определение прав и обязанностей иностранных индивидуальных предпринимателей. Сущность конвенционного приоритета, охрана промышленной собственности.
Рубрика | Государство и право |
Вид | контрольная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 29.03.2014 |
Размер файла | 32,5 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
План
1. Определите понятие и содержание оговорки о публичном порядке
2. Как должны определяться права и обязанности иностранных индивидуальных предпринимателей в соответствии с частью 3 ГК РФ?
3. В чем состоит сущность конвенционного приоритета?
4. Решение задачи
Список использованных источников и литературы
1. Определите понятие и содержание оговорки о публичном порядке
публичный порядок конвенционный приоритет
Предпосылки и причины возникновения оговорки о публичном порядке. Традиционно концепция ordre public (публичного порядка) изучается в рамках международного частного права, в его Общей части.
Названный институт призван защищать публичный порядок государства, а данная категория, как известно, является предметом исследования публичного права. Поэтому обоснованным будет предположение о том, что причины возникновения оговорки о публичном порядке (по крайней мере, появление предпосылок создания механизма, охраняющего ordre public) связаны, во-первых, с делением правовой системы на две ветви - на право частное и публичное и, во-вторых, с появлением гражданско-правовых отношений, «осложненных иностранным элементом».
Как известно, различать право частное и публичное (с явным приоритетом второго) начали в Древней Греции, примерно в VI в. до н.э. Данная тенденция была продолжена в римском праве, в котором, в отличие от греческого, наиболее разработанным является частно-правовой блок См.: Римское частное право: Курс лекций. - М., 1994. С. 6, Дождев Д.В.Римское частное право. - М., 1996. С.2..
Гражданам римского государства в силу провозглашенного принципа автономии воли была предоставлена широкая свобода действий. Именно в связи с этим и возникла необходимость в создании правила о том, что нормы публичного права, гарантирующие нормальное функционирование важнейших государственных институтов и необходимые для самого существования государства, не могут быть изменены отдельными лицами. Кроме того, государство должно было заботиться и о сохранении существующей в обществе системы нравственных ценностей Морозова Ю.Г. Оговорка о публичном порядке: причины возникновения // Законодательство. - 2000. - № 6. , которая выражает неписаные принципы общежития, моральные и нравственные представления граждан, преобладающие в обществе. Римские правители также учитывали, что в связи с развитием международного торгового обмена нарушить эти нормы и принципы могли не только римляне, но и граждане иностранных государств.
Таким образом, в целях обеспечения внутреннего порядка у государства появляется необходимость установления некой нормы, показывающей четкое соотношение публичного и частного права и закрепляющей приоритет первого.
Но присутствие «иностранного элемента» в государстве не было связано только с действиями иностранных граждан.
С течением времени в связи с продолжающимся развитием и укреплением уже возникших экономических связей, появлением развитой товарно-денежной инфраструктуры, расширением культурных, научных, иных связей выяснилось, что регулировать отношения, в которых участвуют иностранные подданные, на основе внутренних законов оказывается нецелесообразным. И связано это было не только и не столько с несовершенством отечественного законодательства и не с тем, что в другой правовой системе, с которой связано правоотношение, схожий правовой вопрос мог быть решен по-иному. Причиной являлся тот факт, что правовые нормы отечественного законодательства преимущественно предназначены для регулирования внутренних правоотношений, наличие же иностранного элемента в указанных отношениях не учитывается. А последние имеют весьма специфический характер, своеобразную природу, особый круг субъектов. Всех этих особенностей внутреннее законодательство учесть не может. Следствием этого является однобокое, неэффективное удовлетворение интересов субъектов правоотношений, осложненных иностранным элементом. Поэтому все более очевидной становилась необходимость регулировать этот круг отношений не на основе внутренних законов, а с помощью иностранного права, «под действием которого они возникли или с которым они связаны крепче, чем с материальным правом данной страны» Левитин А.Б.Вопросы публичного порядка в международном частном праве // Проблемы международного частного права. - М., 1960. С.208..
Кроме того, регулирование частно-правовых отношений на базе исключительно отечественного законодательства могло привести к игнорированию такого государства как участника мирового торгового сообщества. Причина тому - неудобства, с которыми могли столкнуться иностранцы при осуществлении в данном государстве коммерческой деятельности. Например, фирма, желающая работать в этой стране, вынуждена была учреждаться заново по местным законам; или договор, заключенный за границей, должен был в точности соответствовать законам страны реализации договора. Взаимозависимость государств подталкивала их к возможности наряду с действием отечественного законодательства допустить применение норм иностранного права.
Но к зарубежному законодательству обращались не только для регулирования отношений в их ненарушенном состоянии. Многообразные и усложняющиеся связи между населением нередко становились предметом споров, в результате чего появлялись рассматриваемые в судебном порядке дела с участием «иностранного элемента». Здесь также для более эффективного рассмотрения дела в ряде случаев необходимо было использовать иностранный закон.
Сегодня возможность применения иностранного права предусмотрена в трех случаях: в силу международного соглашения, в силу коллизионной нормы, закрепленной во внутреннем законодательстве, и согласно принципу автономии воли (lex volu№tatis). Этот принцип означает право лица по своему выбору подчинять правоотношения тому или иному избранному им правопорядку как для их регулирования, так и разрешения конфликтов, из них вытекающих. Закон автономии воли занимает центральное место в большинстве систем международного частного права Ерпылева Н.Ю. Коллизионные нормы в современном международном частном праве // Законодательство и экономика. - 1998. - № 2. - С.64.. Но, будучи признанным почти во всех странах и закрепленным в международных соглашениях, прямо он выражен лишь в отдельных национальных законодательствах.
Опираясь на изложенные причины, государство, обладая полнотой законодательной власти, осуществляя, исходя из принципа суверенитета, на своей территории власть, исключающую власть другого государства, добровольно ограничивает сферу реализации собственного суверенитета. Для упрощения и более адекватного регулирования вопросов, которые связаны с деятельностью иностранных граждан и юридических лиц, наряду с действием внутреннего права оно допускает применение права иностранного, т.е. дает согласие придать нормам, входящим в иностранную систему, то же юридическое значение, которое они имеют в своей стране Советское и иностранное гражданское право: Проблемы взаимодействия и развития. - М., 1989. С.306..
Но, обращаясь к чужому законодательству, необходимо помнить, что «отсылка к иностранному праву - это скачок в неизвестность» Раапе Л.Международное частное право. - М., 1960. С.96.. Действительно, каждая национальная правовая система состоит из гомогенных, однородных норм, которые взаимосвязаны и согласованы между собой; каждая национальная правовая система покоится на своих, присущих только ей общих принципах; каждая национальная правовая система является «продуктом» общества и, как следствие, отражает его особенности.
Связано это с тем, что в любом государстве существуют свои факторы, определяющие формирование права Общая теория права. - М., 1993. С.217-218.. Различную смысловую нагрузку оно имеет в зависимости от исторических событий и национальных особенностей страны, традиций и религиозных верований жителей (особенно ярко это проявляется в мусульманских странах). Немаловажную роль играют и характер государственной власти, и ее взаимоотношения с населением. Большое влияние оказывают условия формирования и осуществления законодательной власти, неразрывно связанные с интересами отдельных людей, конкретных социальных групп, с экономически и политически господствующими при данной системе отношениями, задачами общества в целом. Но, как известно, в каждой стране интересы и ценности существенным образом разнятся, следовательно, и нормы, отражающие различные объективные потребности общества и государства, неодинаковы, имеют различное содержание, преследуют разные цели.
Tак, законодательство арабских стран запрещает заключать договоры, связанные с ростовщичеством (riba) и риском (dharar), хотя в других государствах подобные сделки признаются и исполняются. В то же время законы мусульманских государств, разрешающие полигамные браки, рассматриваются в странах Европы как шокирующие правосознание. Еще в прошлом веке в ряде стран допускалось рабство, существовали расовые, национальные и иные ограничения для вступления в брак. Например, в дореволюционной России французский католический священник, имевший право по своему личному закону вступить в брак, не мог этого сделать на территории нашей страны, где было установлено требование безбрачия для католического духовенства.
Иными словами, право, подвергаясь воздействию экономических, политических, социальных, национальных, идеологических, духовных факторов, отражает уровень развития общества в отдельно взятом государстве, указывает на преобладающие в нем приоритеты. Поэтому иностранный закон как по содержанию, так и «по цели своего духа» может предполагать значительное различие с внутренним правом Кутиков В.Международно частное право в Республике Болгария. Общая часть. - София, 1993.. Также существуют материальные нормы, которые в данный момент не содержат явных отличий от национального законодательства, но с течением времени претерпевают «такие изменения, что при их применении оказываются в полном противоречии с местным правопорядком».
В связи с этим законодатель должен учитывать, что применение иностранного законодательства может привести к результату, не только отличному, но и просто несовместимому с основными принципами построения экономической, политической, правовой систем собственного государства, нормами морали, существующими в обществе.
Например, если в национальном законе умершего содержится положение о том, что дети неарийской расы не имеют права на наследство, то это правовая норма будет рассматриваться как «несовместимая с основными принципами законодательства Великобритании» и большинства других стран. Применение ее может оказать нежелательное воздействие на всю правовую систему, являясь несовместимой с общей законодательной политикой данной страны и представлениями населения о равенстве и справедливости.
В практике встречается немало подобных примеров. Поэтому необходим некий фильтр, не допускающий проникновения на территорию государства настолько чуждых норм.
Но дело не ограничивается иностранным правом.
Международный товарообмен, как было указано, нередко приводил к возникновению судебных споров. А укрепление и расширение торговых отношений между государствами и их населением привело к значительному числу судебных дел между лицами, проживающими в различных странах. Это, свою очередь, вызвало необходимость признания иностранных судебных решений, т.е. придания актам судебных органов на территории другого государства законной силы, а также исполнения, т.е. согласия обеспечить правовые последствия иностранным решениям, которые они имеют в государстве, их вынесшем.
Исходя из общепризнанной и общеобязательной нормы международного права о взаимном уважении государственного суверенитета Курс международного права: В 6-ти т. - М., 1967. С.46., а также принципа суверенности, каждому государству принадлежит на его территории вся полнота власти, исключающая власть другого государства, в том числе и судебную. Как отмечала Постоянная палата международного правосудия, «запрещается: всяческое осуществление своей власти на территории другого государства» Суверенитет в государственном и международном праве // Советское государство и право. - 1991. - № 5..
Однако объективные требования реальной действительности, в частности, необходимость поддержания и развития экономических и иных связей между всеми государствами, породили другое правило: нет суверенитета абсолютного. И государства согласились с тем, что юрисдикция, в принципе являющаяся территориальной, может распространяться и на сферу властвования другого государства, но «не иначе как в силу разрешающего правила, вытекающего из международного обычного права или соглашения».
И в этом случае законодатели не могли не отметить опасностей, которые несут с собой признание и исполнение иностранных решений. Во-первых, в стране суда сторонам могут не предоставить тех процессуальных гарантий, соблюдение которых в государстве признания считается существенным. Во-вторых, акт иностранного государства нередко выносится на базе иностранной материально-правовой системы, которая может основываться на принципах и доктринах, чуждых правовой системе данной страны. Причины этого кроются, как отмечалось, в действии ряда факторов, влияющих на формирование права и специфичных для каждого государства. Все это может повлечь принятие решения, последствия признания или исполнения которого противоречат установившемуся публичному порядку, не совместимы с определенными принципами, которым в государстве придается особое значение.
Достаточно ярко данная проблема проявилась в следующем случае.
В швейцарский суд обратились истцы с требованием о принудительном исполнении решения окружного суда штата Техас. Ответчики были обязаны выплатить денежную компенсацию вследствие установленного судом факта искажения данных при продаже земельных участков. Суд, принимая решение на основе национального права, исходил из принципа «exemplary damages» и начислил штраф, равный удвоенной сумме ущерба, который следовало выплатить помимо самой суммы ущерба. Президиум окружного суда в Саргане признал просьбу истца невыполнимой на том основании, что «тройная» компенсация выходит за рамки возмещения ущерба. Ее задача состоит не только в устранении материальной несправедливости, но и в наказании, устрашении лица в целях предупреждения повторных действий. Такой вид компенсации, включающий элементы гражданского и уголовного судопроизводства, противен швейцарской правовой идее, чужд швейцарским правовым устоям, правовому мышлению.
Следовательно, необходим барьер, препятствующий проникновению в страну вытекающих из такого акта суда последствий.
Но экономическое сотрудничество связано не только с деятельностью частных лиц и правовыми гарантиями, предоставляемыми им государствами. Наличие торговых связей выдвигает еще одну проблему: для нормального эффективного регулирования усложняющихся отношений, возникающих в этой сфере, возможностей одного государства недостаточно. Поэтому еще в Древнем Риме возник вопрос о необходимости «взаимной административной и, в особенности, судебной помощи». Однако вследствие того, что международное право было еще неразвитым и появились лишь зачатки «международного сообщества», реализовать данную идею не представлялось возможным, и правовая помощь оказывалась в основном в области уголовного права.
На современном этапе благодаря развивающимся интеграционным процессам для упрощения и повышения эффективности регуляции международных отношений заключено большое количество соглашений как регионального, так и универсального характера.
Нередки случаи, когда работа суда, рассматривающего дело, осложняется. Может возникнуть необходимость собирать доказательства за рубежом (ввиду того, что свидетели, вещественные доказательства или документы, с которыми надо ознакомиться, находятся за границей); также случается, что лицо, которому требуется вручить повестку, информирующую о времени и месте судебного заседания, постоянно или временно проживает в другом государстве. В любом случае суд не имеет возможности исполнить эти действия, поскольку судебная власть каждого государства ограничена пределами его территории. Но, чтобы не нарушить права частных лиц и наиболее полно удовлетворить их интересы - вынести правильное решение, следуя всем формальным предписаниям процессуального права и основываясь на всестороннем и полном исследовании доказательств, данные действия выполнить необходимо. Поэтому суд, которому требуется помощь, обращается к судебному органу другого государства с соответствующей просьбой. Сотрудничество в данной сфере происходит в форме судебных поручений.
Суд, исполняя поручение иностранного суда, совершает необходимые процессуальные действия, руководствуясь процессуальными законами и правилами производства своей страны. Следует это из принципа верховенства власти на своей территории и принципа международного права, обязывающего государства уважать их внутренний правопорядок.
Бывает так, что доказательства, собранные для иностранного суда, не могут быть использованы последним как противоречащие его национальному процессуальному законодательству. Поэтому законодатели допускают возможность по просьбе суда или другого органа иностранного государства действовать на основе иностранных процессуальных правил или применять при исполнении требований другой, отличный от предусмотренного внутренним законодательством, способ.
Например, «континентальные суды» при допросе свидетелей по поручениям судов Англии или США руководствовались в ряде случаев исходящими от этих судов «вопросниками», составленными по обычной в судах «общего права» форме для прямого и перекрестного допроса*(31). Не вызывает сомнения тот факт, что в ряде случаев подобные действия прямо запрещены законом либо расходятся с основными принципами отправления правосудия, возможно также, что в целом производство или его результат нежелательны для страны, в которой просьба должна быть выполнена. Снова встает вопрос о необходимости создания механизма, способного защитить публичные интересы государства.
Но речь в указанных случаях идет о механизме уже более сложном, не связанном непосредственно с конкретным лицом, действующим для удовлетворения собственных потребностей, а о механизме, относящемся к последствиям применения иностранной нормы, признания и исполнения решения, выполнения судебного поручения в интересах данного лица. Для этого необходимо верно определить соотношение частного и публичного права, но уже в опосредованной форме. Кроме того, решение этого вопроса отягощается не просто присутствием иностранного элемента как стороны в правоотношении, а непосредственной связью данного отношения с иностранным государством, взаимодействие с которым осуществляется на основе норм международного права.
Иными словами, с одной стороны, являясь членом мирового сообщества, государство не может нарушить своих обязательств по отношению к другим; основываясь на международной вежливости (comiti), оно не должно необоснованно отказывать в применении иностранного законодательства, признании и исполнении иностранных решений, оказании правовой помощи. В противном случае права другого суверенного образования будут считаться ущемленными, и, как следствие, это может привести к умалению интересов и данного государства во внешней сфере, игнорированию его публичных интересов, а в некоторых случаях, при «обидчивом иностранном правительстве», это может стать причиной войны (casus belli).
С другой стороны, каждое государство, исходя из своих функций и задач, формирует политическую, социальную, экономическую, правовую системы, и оно призвано обеспечивать их нормальное функционирование. Государство должно стоять на страже установленного в нем порядка и пресекать любое оказываемое на него негативное влияние, защищать публичный порядок как один из предметов своего публичного интереса. Поэтому законодатель не должен допустить применения и реализации на своей территории норм права, осуществления прав и совершения действий, которые принципиально не могут получить правовой защиты в стране, поскольку могут нарушить «суверенитет, равенство, создать ущерб правам нации, граждан, их интересам».
Таким образом, перед государством стоит проблема обеспечения своих публичных интересов одновременно как на международном уровне, так и во внутригосударственной сфере.
Существует еще один аспект, на который стоит обратить внимание. Иностранное право, согласно цели коллизионной нормы, призвано добиться лучшего результата при регулировании возникших отношений, чем закон внутренний, будучи более приспособленным к их регулированию и отражая их специфику. В конечном итоге иностранным правом интересы заинтересованного лица должны быть удовлетворены наиболее эффективно. При применении же внутреннего закона его интересы могут быть ущемлены. В данном случае мы видим возможность нарушения частного интереса. Прямым же их нарушением будет считаться отказ в применении иностранного права, если оно было выбрано в качестве регулирующего отношения (в силу предоставленной лицу его же национальным законодательством автономии воли), что зафиксировано в договоре. «а же ситуация возникает и при непризнании иностранного решения, хотя возможность и правомерность его вынесения была закреплена в соглашении между контрагентами разных стран. Положение здесь усугубляется тем, что сторона, в отношении которой вынесено благоприятное решение, лишается того, на что уже рассчитывает, а именно на удовлетворение уже признанного права, что также является непосредственным нарушением частного интереса.
Изложенные соображения приводят к выводу о том, что законодатель должен найти средство урегулирования рассмотренных проблем, отвечающее ряду условий.
Во-первых, оно не должно нарушать частные интересы лиц, связанные с их непосредственной деятельностью на территории государства, включая граждан и иностранных подданных.
Во-вторых, обязано защищать публичные интересы внутри страны, считая это одной из первоочередных задач, стоящих перед государством и вытекающих из понятия суверенитета в его внутреннем аспекте.
В-третьих, - не нарушать частные интересы лиц, удовлетворяемые посредством применения иностранного закона, признания или исполнения иностранного решения, выполнения судебного поручения.
В-четвертых, ему следует защищать внутренние публичные интересы государства от возможного их нарушения, связанного с «опосредованным» удовлетворением частных интересов, так как государство, ограничивая в этих случаях сферу реализации своего суверенитета, не утрачивает это свойство и должно заботиться о своем публичном порядке.
В-пятых, требуется защищать внутригосударственные публичные интересы, не нарушая норм и принципов международного права.
При создании такого механизма законодатель должен умело сочетать в нем частное и публичное и одновременно найти правильное соотношение внутригосударственного и международного. Следует отметить, что данный механизм подлежит именно законодательному закреплению, иначе решение вопроса о нарушении публичного интереса будет нелогичным, субъективным. Кроме того, норма, призванная выполнять указанные функции, должна носить общий характер, поскольку возникающие отношения многообразны и невозможно предвидеть все случаи, которые можно рассматривать как «нарушающие публичные интересы». С другой стороны, она не должна быть «слишком» универсальной, так как неизбежно возникнут попытки злоупотребления ею (что особенно часто имело место по отношению к актам советской национализации и нередко встречается по сей день).
Этим механизмом стала концепция «оговорки о публичном порядке». До сегодняшнего дня не утихают споры по поводу содержательного наполнения формулы «оговорка о публичном порядке».
Понятие и механизм действия оговорки о публичном порядке. С точки зрения системности не может быть двух публичных порядков одной национальной правовой системы. Здесь можно согласиться с Ю.Г. Морозовой, что публичный порядок представляет собой системообразующие связи общества и государства в целом. Формально выраженные, эти связи находят закрепление в основополагающих принципах социальной организации общества, прежде всего в его конституционных основах, и последующее их развитие в основополагающих принципах правового регулирования в различных отраслях права. Иными словами, нормативную основу публичного порядка формируют как конституционные принципы (основы конституционного строя), так и отраслевые принципы правового регулирования соответствующих областей общественных отношений. Таким образом, как системно обусловленная совокупность основополагающих правовых принципов, опосредующих социальную организацию общества и государства, публичный порядок присущ всей национальной правовой системе. Но как правовое явление реализация публичного порядка, в том числе его защита, в правовой действительности, т.е. его действие в зависимости от сферы (предмета) правового регулирования, различна Кудашкин В.В. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве как правовая форма, опосредующая содержание публичного порядка // Законодательство и экономика. - 2004. - № 3. .
Реализация публичного порядка в сферах действия отраслей публичного права проявляется в установлении общих запретов на совершение определенных действий или в установлении обязываний поступать строго определенным образом. Иную картину наблюдаем в сфере действия частных отношений, прежде всего международных. В силу их специфики - выхода за рамки системы внутригосударственных отношений и соответственно национальной правовой системы - построение правового регулирования, основанного на запретах и обязываниях не отвечает сути международных частных отношений и принципам (закономерностям) их правового регулирования. Именно поэтому регулирование указанных отношений подчинено только тем запретам и обязываниям, которые обеспечивают целостность системы внутригосударственных отношений, и в первую очередь целостность его основных элементов - государства и общества. В силу этого объективно необходимым является в рамках национальной правовой системы создание механизма, учитывающего связанность международных частных отношений с несколькими правовыми системами и в то же время интересов этих систем при регулировании конкретного правоотношения с иностранным элементом. В этом качестве выступает оговорка о публичном порядке, которая, по сути, представляет собой правовое явление, защищающее публичный порядок при взаимодействии национальных правовых систем, обусловленная закономерностями правового регулирования международных частных отношений.
Таким образом, в сферах публичного и частного права публичный порядок действует непосредственно через систему запретов и обязываний. В сфере же международных частных отношений публичный порядок действует опосредованно через оговорку о публичном порядке, что отвечает сути и закономерностям правового регулирования этих отношений.
В целом следует подчеркнуть, что необходимо различать, во-первых, публичный порядок как правовое явление, присущее всей национальной правовой системе и защищающее совокупность наиболее существенных правовых связей в рамках этой системы средствами различных публичных и частных отраслей права, и, во-вторых, оговорку о публичном порядке как правовое явление, присущее той части национальной правовой системы, которая опосредует международные частные отношения. Первая выражает содержание публичного порядка в рамках национальной правовой системы, вторая форму опосредования этих связей в области международных частных отношений, направленных на обеспечение устойчивости системы внутригосударственных отношений при взаимодействии национальных правовых систем.
В области остальных общественных отношений формы правового опосредования и защиты публичного порядка другие, прежде всего это запреты и обязывания.
Например, норма ст. 167 СК РФ Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (по состоянию на 30 июня 2008 г.). известна во всем мире как оговорка о публичном порядке. В силу этой оговорки иностранное право, к которому отсылает коллизионная норма, не применяется, если такое применение противоречило бы публичному порядку данной страны. С расширением применения иностранного семейного права, увеличением числа отсылок к нему в коллизионных нормах значение нормы о публичном порядке должно возрасти.
Термин «публичный порядок» понимается по-разному. В законодательстве разных стран и даже в самом российском законодательстве, как и в международных договорах, применяются разные формулировки. Но во всех случаях речь, очевидно, идет об основах, т.е. основополагающих принципах правопорядка. Здесь следует обращаться к Конституции РФ Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (по состоянию на 30 декабря 2008 г.)., в частности к гл. 2 «Права и свободы человека и гражданина». Например, основополагающим принципом можно считать закрепленное в ст. 19 Конституции РФ равноправие мужчины и женщины. Основные начала семейного законодательства отражены и в ст. 1 СК РФ.
В ст. 167 СК РФ речь идет не об общей оценке действующего в иностранном государстве законодательства в области брака и семьи, а о возможности применения конкретных норм этого законодательства к конкретным ситуациям. В этой статье говорится о противоречии основам правопорядка не самих иностранных законов, а их применения в России. Например, нормы иностранного права, допускающие полигамию, противоречат основным принципам российского семейного права, но это не означает, что полигамные браки, заключенные в стране, где они признаются, не могут порождать юридических последствий, признаваемых в нашей стране; нельзя, в частности, возражать против признания алиментных обязательств членов полигамной семьи.
В случае отказа в применении нормы иностранного семейного права по причине противоречия основам правопорядка России Семейным кодексом применяется соответствующее законодательство.
Смягчение публичного порядка. Иногда публичный порядок может иметь сглаженный эффект. Публичный порядок может не нарушаться признанием в Российской Федерации последствий субъективных прав, приобретенных за рубежом в случаях, когда само их приобретение в России ему противоречит. Так, будут признаны в России правовые последствия расторжения брака, провозглашенного за границей по основанию, не предусмотренному российским законодательством. В области наследования полигамный брак, заключенный за рубежом, будет иметь значение при регулировании наследственных прав переживших полигамных супругов в отношении недвижимого имущества наследодателя, находящегося на территории Российской Федерации Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. - 2-е издание. - М.: Волтерс Клувер, 2005. .
2. Как должны определяться права и обязанности иностранных индивидуальных предпринимателей в соответствии с частью 3 ГК РФ?
В соответствии со ст. 1201 ГК РФ Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (по состоянию на 9 февраля 2009 г.). - право физического лица заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица в качестве индивидуального предпринимателя определяется по праву страны, где такое физическое лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя.
Если это правило не может быть применено ввиду отсутствия обязательной регистрации, применяется право страны основного места осуществления предпринимательской деятельности.
3. В чем состоит сущность конвенционного приоритета?
Сущность конвенционного приоритета можно раскрыть следующем примере.
Главным средством содействия в обеспечении прав изобретателей, пользователей товарными знаками, промышленными образцами - является правило о конвенционном приоритете. Это правило означает признание преимущественного права регистрации изобретений, промышленных образцов, товарных знаков в течение определенного срока от даты заявки на патент (товарный знак, промышленный образец) во всех странах Союза за лицом, которое первым сделало заявку в одной из стран Союза. Для патентов конвенционный приоритет - один год, для товарных знаков и промышленных образцов - полгода. В течение этого срока первичный заявитель пользуется приоритетным правом регистрации своего права во всех странах Союза Вельяминов Г.М. Международный экономический процесс (Академический курс): учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2004..
Таким образом, обеспечивается за первичным заявителем важнейшее требование при регистрации - требование новизны.
Материально-правовых норм охраны промышленной собственности в Парижской конвенции немного, в том числе: обязательность реального осуществления изобретения; возможность беспрепятственного использования запатентованных изобретений на средствах транспорта.
4. Решение задачи
Студент МГУ гражданин Марокко Л. познакомился с российской студенткой В. Они подали заявление в загс о регистрации брака. Согласно ч.2 ст. 150 СК РФ условия заключения брака определяются для каждого из вступающих в брак законодательством государства, гражданином которого он является. Ранее Л. вступил в брак у себя в стране. Подлежащий применению при регистрации брака закон его страны допускает вступление во второй брак. Должен ли сотрудник загс в Москве зарегистрировать брак Л. с российской гражданкой.
Как предусмотрено ст. 156 СК РФ форма и порядок заключения брака на территории Российской Федерации определяются законодательством Российской Федерации.
Условия заключения брака на территории Российской Федерации определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодательством государства, гражданином которого лицо является в момент заключения брака, с соблюдением требований статьи 14 СК в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака.
Статья 14 СК РФ, предусматривает следующие обстоятельства, препятствующие заключению брака:
· лицами, из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрированном браке;
· близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами);
· усыновителями и усыновленными;
· лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недееспособным вследствие психического расстройства.
Выполнение требований ст. 14 СК РФ для лиц, вступающих в брак на территории РФ, является обязательным. Поэтому иностранный гражданин при подаче на территории РФ заявления в орган загса о вступлении в брак должен представить справку, выданную компетентным государственным органом или консульством (посольством) государства, гражданином которого он является, подтверждающую, что он в браке не состоит, и легализованную в соответствующем консульском учреждении, если иное не вытекает из международных договоров (ст. 13 Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» (по состоянию на 23 июля 2008 г.)).
Таким образом, исходя из вышеизложенного, сотрудник загс в Москве не может зарегистрировать брак Л. с российской гражданкой.
Список использованных источников и литературы
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. (по состоянию на 30 декабря 2008 г.).
2. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. № 223-ФЗ (по состоянию на 30 июня 2008 г.).
3. Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (по состоянию на 9 февраля 2009 г.)
4. Римское частное право: Курс лекций. - М., 1994.
5. Вельяминов Г.М. Международный экономический процесс (Академический курс): учебник. - М.: Волтерс Клувер, 2004.
6. Дождев Д.В.Римское частное право. - М., 1996.
7. Ерпылева Н.Ю. Коллизионные нормы в современном международном частном праве // Законодательство и экономика. - 1998. - № 2.
8. Кудашкин В.В. Оговорка о публичном порядке в международном частном праве как правовая форма, опосредующая содержание публичного порядка // Законодательство и экономика. - 2004. - № 3.
9. Курс международного права: В 6-ти т. М., 1967.
10. Кутиков В.Международно частное право в Республике Болгария. Обща часть. - София, 1993.
11. Левитин А.Б.Вопросы публичного порядка в международном частном праве // Проблемы международного частного права. - М., 1960.
12. Медведев И.Г. Международное частное право и нотариальная деятельность. - 2-е издание. - М.: Волтерс Клувер, 2005.
13. Морозова Ю.Г. Оговорка о публичном порядке: причины возникновения // Законодательство. - 2000. - № 6.
14. Общая теория права. - М., 1993.
15. Раапе Л.Международное частное право. - М., 1960.
16. Советское и иностранное гражданское право: Проблемы взаимодействия и развития. - М., 1989.
17. Суверенитет в государственном и международном праве // Советское государство и право. - 1991. - № 5.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Случаи применения оговорки о публичном порядке. Коммерческие и юридические вопросы по фактическому исполнению внешнеэкономического договора купли-продажи, фиксируемые ИНКОТЕРМС. Браки между иностранными гражданами, заключённые за пределами России.
контрольная работа [23,5 K], добавлен 12.09.2015Оговорка о публичном порядке как общее понятие международного частного права. Исследование законодательного регулирования оговорки о публичном порядке в Республике Беларусь. Обзор применения и путей нормативного совершенствования исследуемого института.
контрольная работа [18,7 K], добавлен 17.09.2012Осуществление международно-правовой защиты авторских прав. Объекты права промышленной собственности. Регулирование брачно-семейных отношений. Коллизионно-правовые проблемы наследственного права. Правовое положение иностранных работников на территории РФ.
презентация [166,7 K], добавлен 20.10.2013Неопределенность понятия публичного порядка в судебной практике и доктрине большинства государств. Сущность оговорки о публичном порядке как одного их общепризнанных принципов международного частного права. Анализ правовой категории "публичный порядок".
реферат [24,8 K], добавлен 28.01.2014Ряд вопросов, предлагаемых для проверки знаний по международному частному праву и правильные ответы на них. История появления термина "международное частное право", правоотношения и область применения. Особенности, принципы и нормы международного права.
тест [13,4 K], добавлен 04.01.2011Общая характеристика и источники патентного права. Экспертиза заявки на выдачу патента. Право конвенционного приоритета в отношении заявки. Содержание изобретения, полезной модели и промышленного образца. Анализ способов защиты прав патентообладателей.
курсовая работа [29,9 K], добавлен 14.06.2014Виды нарушений авторского права. Примеры решений спорных вопросов возникающих в данной сфере. Система государственного управления интеллектуальной собственности в РБ. Международная охрана авторских прав и смежных прав. Принципы Бернской конвенции.
презентация [1,9 M], добавлен 10.06.2015Частное и публичное право: из истории становления и развития в зарубежных странах и в России. Критерии разграничения и взаимодействия частного и публичного права. Международное публичное и частное право в правовой системе России, проблемы их соотношения.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 05.10.2011Параметры анализа международного договора. Понятие оговорки в системе международного права, ее правомерность. Условия применения "Конвенции о защите прав человека" и Консульской конвенции. Определение понятий "континентальный шельф", "открытое море".
контрольная работа [38,7 K], добавлен 20.02.2010Сущность уступки патентных прав и лицензионных соглашений. Общие требования к договорам о передаче прав на объекты промышленной собственности. Процедура регистрации и внесения изменений в договоры о передаче прав на объекты промышленной собственности.
курсовая работа [29,5 K], добавлен 01.04.2009Понятие, источники, предмет и общая характеристика международного частного права, коллизионные нормы. Гражданско-правовое положение иностранцев. Договорные обязательства, авторское право и наследственные отношения в международном частном праве.
реферат [21,7 K], добавлен 22.03.2011Понятие промышленной собственности как исключительного права на нематериальные ценности: изобретение, товарный знак, промышленный образец. Критерии патентоспособности и определение принудительной лицензии. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов.
контрольная работа [34,2 K], добавлен 13.10.2011Частное и публичное право: из истории становления и развития. Критерии разграничения и взаимодействия частного и публичного права. Частное и публичное право в системе РФ: отрасли и правовые блоки. Международное публичное и частное право в России.
курсовая работа [55,4 K], добавлен 23.12.2007История возникновения и содержание "Ясы". Влияние "Ясы" на право государства Чингисхана. Международное право, государственное и административное право. Крепостной, Воинский, Охотничий, Податной уставы. Уголовное, частное, торговое, судебное право.
курсовая работа [60,4 K], добавлен 05.11.2008Предпосылки возникновения и развития феодально-общественных отношений. Специфика применения права феодала при регулировании международных отношений. Правовые взаимоотношения с иностранцами в военное время. История возникновения науки международного права.
реферат [22,5 K], добавлен 11.02.2010Понятие, содержание, проблемы и перспективы развития права интеллектуальной собственности. История становления данного института. Соотношение авторских и смежных прав. Охрана изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, интегральных микросхем.
дипломная работа [1,8 M], добавлен 07.10.2014Общая характеристика, понятие и виды авторских прав, их субъекты и объекты. Система охраны и международно-правовые акты защиты авторских прав. Анализ участия Российской Федерации в международных соглашениях об охране прав интеллектуальной собственности.
контрольная работа [34,3 K], добавлен 16.01.2013Определение понятия "право собственности". Континентальная и англо-саксонская системы права собственности. Теория групп давления. Теория рентоориентированного поведения. Теория Демсеца. Применяемость наивной теории возникновения прав собственности.
реферат [44,6 K], добавлен 19.12.2014Исследование видов интеллектуальной собственности. Авторское и патентное право. Международная защита интеллектуальной собственности. Анализ законодательства Российской Федерации в сфере интеллектуальной собственности. Регистрация и охрана авторских прав.
реферат [23,7 K], добавлен 18.09.2015Понятие, содержание права собственности, механизм защиты. Соотношение понятий "охрана" и "защита". Характеристика виндикационных исков, анализ судебной практики. Понятие негаторного иска. Наличие оснований, подтверждающих приобретение права собственности.
дипломная работа [80,0 K], добавлен 18.06.2013