Наследственные правоотношения
Понятие и история наследования. Исторические этапы развития римского наследственного права, его понятие и юридическая природа. Субъектный состав и содержание наследственного правоотношения. Анализ особенностей наследования отдельных видов имущества.
Рубрика | Государство и право |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.03.2014 |
Размер файла | 33,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО
ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Кафедра гражданского права
Курсовая работа
Наследственные правоотношения
студентки 3 курса
группы ЮЮБ-102-О
Сулимовой М.А.
Научный руководитель:
к.ю.н.,доц., профессор
Мусаев Р.М.
Омск 2014
Содержание
Введение
Глава 1. Право наследования
1.1 Понятие и история наследования
1.2 Исторические этапы развития римского наследственного права
Глава2. Понятие наследственного правоотношения и его юридическая природа
2.1 Понятие наследственного правоотношения и его юридическая природа
Глава3. Элементы наследственного правоотношения
3.1 Субъектный состав и содержание наследственного правоотношения
3.2 Объекты наследственного правоотношения. Особенности наследования отдельных видов имущества
Заключение
Введение
Большинству хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с вопросами наследственного прав. Особенно острыми они становятся, когда в наследственное имущество входят квартиры и жилые дома. Именно в этой ситуации возникает наибольшее количество споров между наследниками, а родственники часто становятся врагами. Чтобы по возможности избежать подобного конфликта, необходимо знать основные положения наследственного права. наследование правоотношения имущество
Актуальность данной курсовой работы заключатся в том, что появление у многих граждан дорогостоящей собственности делает небезразличным для них вопрос о судьбе этого имущества после их смерти, что приводит к увеличению случаев оформления завещаний, когда еще при жизни собственник распределяет свои имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности между теми, кого он хотел бы иметь своими правопреемниками после смерти. Наследственные правоотношения заметно развиваются в последнее время.
Цель данной курсовой работы - рассмотреть понятие "наследование", «наследственные правоотношения» в историческом и правовом аспектах и уяснить для себя основные положения данной темы.
Исходя из вышесказанного, можно определить следующие задачи, а именно:
-определить признаки наследования, объективный и субъективный смысл наседания, раскрыть этапы развития наследственного права;
- рассмотреть вопрос, касающийся юридической природы наследования;
-раскрыть элементы наследственного правоотношения;
- рассмотреть изменения в системе объектов гражданских прав, непосредственно затрагивающих наследственные правоотношения.
Глава 1. Право наследования
1.1 Понятие и история наследования
В теории гражданского права одним из древнейших является институт наследственного права, упоминания о котором встречаются в самых первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских иероглифах и т.д. В привычном нам виде основные понятия наследственного права появились в римском праве; позднее они были воспроизведены (рецепированы) гражданским правом новых народов и до сих пор лежат в основе наследственного права большинства современных цивилизованных правовых систем.
Корни зарождения института наследования уходят в первобытнообщинный строй, который являлся первой в истории человечества общественно-экономической формацией. В первобытнообщинном строе институт наследования начал свое формирование. На ранних этапах развития института наследования, когда потребности людей и средства их удовлетворения были скудными, наследования в современном понимании еще не существовало, т.к наследовать было еще нечего. Однако в тот период от отца к сыну переходили орудия охоты и рыбной ловли. Во владении и пользовании рода и племени оставались средства поддержания домашнего очага, шкуры диких животных, запасы топлива и продовольствия, украшения, знаки принадлежности к роду (племени). Но возникавшие при этом отношения регулировались не нормами права, которых еще не было, а многовековыми традициями и обычаями. Соблюдение их обеспечивалось не мерами государственного принуждения, а общественным мнением, авторитетом наиболее влиятельных членов рода. Отступнику грозило изгнание из рода (племени), что зачастую обрекало его на голодную смерть. К тому же он навлекал на себя гнев богов, что воспринималось в древности как самое страшное наказание.
Но человечество не стояло на месте, и по мере того, как хозяйство из присваивающего становится производящим, что сопровождается ростом имущественной обособленности отдельных семей и ослаблением родо-племенных связей, вопрос о том, кому достанется имущество умершего, все больше обращал на себя внимание. В сущности, зарождение и развитие наследования неразрывно связано с имущественным и социальным расслоением общества, утверждением частной собственности на средства производства, появлением особых институтов, призванных оградить существующий порядок, который устраивает тех, в чьих руках находятся рычаги власти, от возможных посягательств.
Расцвет частной собственности приводит к тому, что предметом наследования постепенно становится все, что способно приносить прибыль, обеспечивать удовлетворение самых различных потребностей людей.
Нынешний исторический период характеризуется наступлением частной собственности на те страны и континенты, где она в XX в. Была существенно потеснена. Речь вдет о странах бывшего социалистического лагеря, раде других стран Азии, Африки и Латинской Америки. А это неизбежно сопровождается возрастанием роли наследования.
Так в чем же значение наследования и почему без наследования нельзя обойтись?
Предметом наследования прежде всего является имущество, то есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В их числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Трудно даже представить себе, что происходило бы, если бы права и обязанности покойного не переходили по наследству, а «умирали» бы вместе с ним. Прежде всего, это крайне неблагоприятно отразилось бы на положении близких ему людей, которые зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию, пострадали бы от этого и кредиторы умершего, которые не знали бы, к кому обратиться с требованиями об удовлетворении своих претензий.
Наступление смерти - явление неизбежное, а отказ от наследования, таким образом, превращает право собственности в срочное право, что противоречит самой природе собственности и права собственности.
Пожалуй каждый из нас живет и с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам то, что принадлежало наследодателю при жизни, в соответствующей части перейдет к лицам, к которым сам наследодатель мог и не быть расположен (так называемым необходимым наследникам). Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя, фискальных служб и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь те или иные правовые последствия.
Понятие «наследование» является ключевым в подотрасли гражданского права - наследственном праве, от него происходят производные «наследство», «наследственное право», «наследственные правоотношения», поэтому дефиниция понятия «наследование» является важной в свете всего нашего дальнейшего изложения.
По общему пониманию наследование - это переход имущества умершего к другим лицам; при этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Это определение, содержащееся в ст.1110 ГК РФ, считается легальным. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (вещи, права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.
Таким образом, можно выделить основные признаки наследования:
1) универсальное правопреемство;
2) переход всего массива (объема) прав и обязанностей;
3) одномоментность перехода;
4) переход в порядке правопреемства.
Наследование как переход совокупности прав и обязанностей являет собой сущность наследственных правоотношений.
Если конкретно обратиться к определениям наследования, даваемым в юридической литературе, то выстраивается весьма широкий спектр таких определений. Так, некоторые авторы понимают под наследованием переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве частной собственности имущества, а также имущественных и личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Другие авторы, например Ю. К. Толстой, в своих определениях указывают на то, что данный переход осуществляется в соответствии с нормами наследственного права. Мы придерживается традиционного легального определения, поскольку так или иначе все обширные определения строятся на нем, воплощая в себя основные признаки или принципы наследования как института гражданского права.
Итак, наследование есть одно из проявлений гражданской способности. Закон при определенном составе фактов признает за каждым гражданином или организацией конкретное наследственное правомочие, что является одним из случаев признания за лицом конкретных субъективных прав, абстрактно возможных для этого лица в силу его правоспособности. Последняя выступает как предпосылка приобретения этим лицом конкретного субъективного наследственного права, которое называют правом наследования.
Исходя из приведенного выше, можно дать определение наследственного права в объективном и субъективном смысле. В объективном смысле - это совокупность правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с переходом прав и обязанностей от наследодателя к наследникам в порядке универсального правопреемства. Наследственное право является подотраслью гражданского права и представляет собой совокупность правовых норм, объединенных в общие, предметные и функциональные институты, регулирующую относительно самостоятельные и своеобразные общественные отношения по наследственному правопреемству. В субъективном смысле наследственное право - это возможность конкретного субъекта гражданских правоотношений наследовать, т.е. принимать от конкретного умершего лица права и обязанности.
Как уже отмечалось выше, наследственное право является одним из самых древних институтов гражданского права, поэтому думаю, стоит поближе познакомиться с его историей развития в римском праве.
1.2 Исторические этапы развития римского наследственного права
Наследственное право развилось с появлением частной собственности, когда орудия и средства производства сконцентрировались в руках отдельных patres familias. Так как в течение своей жизни они вступали в многочисленные имущественные отношения, наследственное право развивалось как собрание правовых предписаний, регулирующих вопросы о том, что станет с правами и обязанностями какого-либо лица после его смерти.
В трудах римских юристов предписания наследственного права разрабатывались в числе способов приобретения собственности mortis causa, т. е. в случае смерти прежнего собственника. Наследственное право выступало как универсальное или общее наследование (универсальная сукцессия), когда имущество умершего лица целиком переходило к наследникам, и сингулярная сукцессия, когда наследовались отдельные вещи наследодателя. Таким образом, наследственное право являлось собранием правовых предписаний, определяющих универсальную или сингулярную сукцессию mortis causa.
Универсальный характер наследования проявляется в том, например, что к наследнику переходят сразу и права и обязанности, входящие в состав наследства, что наследник может приобрести в составе наследства даже такие права и обязанности, о существовании которых он и не знал, и т. п. Наряду с этим, римское право знает и так называемое сингулярное преемство после умершего лица, т. е. предоставление лицу отдельных прав; это-- так называемые легаты, или отказы, о которых будет сказано ниже. Наследование возможно было или по завещанию или по закону (если завещания данным лицом не оставлено, либо оно признано недействительным, либо наследник по завещанию не принял наследства). Характерной особенностью римского наследственного права была недопустимость сочетания этих двух оснований наследования (завещания и закона) в одном и том же случае, т. е. недопустимо было, чтобы одна часть наследства перешла к наследнику по завещанию, а другая часть того же наследства-- к наследникам но закону (в этом смысл афоризма: “nemо pro parte lestatus pro parte in-testatus decedere potest, т. е. не может быть наследования в одной части имущества умершего лица по завещанию, а в другой части по закону). В процессе наследования необходимо различать открытие наследства и вступление в наследство. Наследство открывается в момент смерти наследодателя (наследовать вообще можно только после умершего физического лица). С открытием наследства определенные лица получают право приобрести наследство, но они еще не становятся в этот момент собственниками вещей, оставшихся после наследодателя, должниками по его обязательствам и т. д. , словом, в момент открытия наследства наследственное имущество еще не переходит к наследникам. Это происходит только в момент вступления в наследство, когда наследник выражает волю принять наследство. Необходимо, впрочем, заметить, что в древней агнатской семье непосредственные подвластные домовладыки (т. е. дети, а также внуки от ранее умерших детей) считались“необходимыми”наследниками и приобретали наследственное имущество, независимо от акта принятия наследства. “Необходимым”наследником был также раб завещателя, который отпускался по завещанию на свободу и назначался наследником.
В соответствии с характером производственных отношении древнереспубликанского Рима и семейным характером в ту пору собственности все члены семьи считались, несмотря на широту прав, принадлежавших главе семьи, как бы участниками в семейной общности прав. Поэтому и после смерти paterfamilias имущество оставалось за агнатской семьей в силу закона. Наследование по завещанию, получившее в более позднее время очень широкое применение (так что наследование по закону носило название «наследование ab intestate», т.е. после лица, не оставившего завещания), в древнейшую эпоху не имело места. Что же касается наследования по закону, то в силу указанного обстоятельства круг законных наследников первоначально определялся по признаку агнатского родства. Родство по крови (когнатское) как основание для наследования по закону впервые получило признание в преторском праве и окончательно восторжествовало в императорском законодательстве.
Подобно тому, как в области права собственности в римском праве наряду с цивильной (квиритской) собственностью сложилась в преторском эдикте так называемая бонитарная собственность и лишь в законодательстве Юстиниана произошла унификация права собственности, так и в области наследования наряду с цивильным наследованием (hereditas) установилась преторская bonorum possessio. Разложение агнатской семьи, ослабление отцовской власти, явившееся следствием изменения производственных отношений и всего социально-экономического строя, приводило к тому, что передача наследства лицам, связанным с наследодателем лишь агнатскими отношениями, минуя самых близких кровных родственников, но утративших агнатскую связь (например, эманципированных детей), стала признаваться несправедливой.
Наряду с этим сложные формальности, требовавшиеся по цивильному праву при составлении завещания, также стали слишком стеснительными. Новые запросы жизни были учтены претором. В своем эдикте он стал обещать судебную защиту также лицам, которые по цивильному праву не имели права наследовать; равным образом он объявил, что будет признавать завещания, составленные в более простой форме.
Не имея права отменять нормы цивильного права, претор достигал цели, предоставляя новым наследникам владение наследственным имуществом (bonorum possessio). Сначала это признание давалось лишь постольку, поскольку с «преторским наследником» не конкурировал цивильный наследник: если находился цивильный наследник, заявлявший требование о наследстве, наследство передавалось ему, преторский же наследник оказывался sine re, т.е. без наследственного имущества. Но позднее (в период принципата) претор стал обеспечивать прочное обладание наследственным имуществом за теми лицами, которые признавались им более подходящими наследниками (bonorum possessio cum re, т.е. право на наследование с фактическим получением имущества, res). После этого bonorum possessio стала одним из случаев возникновения бонитарной, или преторской, собственности (см. разд. V, гл. III. § 1).
В императорский период две исторически сложившиеся системы -- цивильная, hereditas, и преторская, bonorum possessio, -- стали постепенно сближаться: наиболее старые цивильные наследственные нормы стали изживаться, и наряду с этим само Цивильное право стало впитывать в себя новые положения, построенные на преторских принципах (например, взаимное право наследования матери и ее детей). Окончательное торжество новые принципы наследования получили только в Новеллах Юстиниана.
Таким образом, римское частное право выработало важнейшие понятия наследственного права, воспринятые современными правовыми системами. К таким понятиям и положениям относятся: наследство (hereditas) -- имущество, переходящее в связи со смертью собственника; наследодатель (defunctus -- умерший); наследник (heres); универсальное правопреемство, в соответствии с которым на наследника переходят все имущественные права и обязанности, включая долги наследодателя; сингулярное правопреемство -- преемство в отдельном праве; основания наследования и порядок приобретения наследства; отношения наследников между собой и с кредиторами наследодателя.
«Если я видел дальше других, - писал Исаак Ньютон, - то потому, что стоял на плечах гигантов». Это в полной мере относится к римскому правовому наследию, к его всемирной рецепции. В истории права мы не сможем обнаружить ни одной национальной правовой системы, которая развивалась бы только в соответствии с логикой своего внутреннего развития и при этом сохраняла бы свою полную историческую и национальную самобытность, независимость. Русский ученый П.Г. Виноградов, профессор нескольких европейских университетов, очень образно высказался о том, что «нет права, которое, при всей тонкости своего анализа и всей широте своих общих представлений, не обнаруживало бы на своей логической поверхности рубцов и швов, свидетельствующих об истинном слиянии в нечто единое доктрин, не могущих быть подведенными под какой-нибудь принцип».
Глава2. Понятие наследственного правоотношения и его юридическая природа
2.1 Понятие наследственного правоотношения и его юридическая природа
Вопрос о понятии правоотношения относится к числу наиболее спорных и остро дискуссионных не только в гражданском праве, но и в общей теории права.
Отправным положением при исследовании правоотношения обычно является признание его общественным отношением, урегулированным нормами права . Из этого определения следует, что одним из основных признаков, определяющих сущность правоотношения, выступает его связь с нормой права . Правоотношение обычно рассматривают в качестве отношения, состоящего во взаимной (либо односторонней - для простейших отношений) связи субъективных прав и юридических обязанностей его участников. Некоторые ученые расширяют содержание (гражданского) правоотношения, включая в него не только субъективное право с соответствующей правовой обязанностью, а в ряде случаев при наличии части фактического состава - обоюдную связанность поведения участников данного правоотношения, возникающего в полном объеме при появлении фактического состава в целом. Другие, напротив, сужают его содержание, высказывая мнение о существовании таких правоотношений, в которых субъективному праву не соответствует никакой обязанности . Оба указанных подхода не получили широкого распространения в правовой литературе. Тем не менее они представляют интерес, в частности, при исследовании специфики наследственных правоотношений .
С учебом изложенного, полагаем более корректно сформулировать определение правоотношения в следующей редакции:
Правоотношение - взаимодействие субъектов права для реализации своих интересов и достижения согласованного результата, не противоречащего закону и иным источникам права.
Рассмотрение специфики наследственных правовых отношений основывается на положениях о понятии правоотношения, выработанных как в общей теории права, так и в гражданском праве. В то же время необходимо учитывать, что особенности реализации нормы в правоотношении определяются характером регулируемых отношений . Правоотношения есть прежде всего жизненные отношения, а жизненные отношения чрезвычайно сложны и многообразны . Поэтому для того чтобы выявить специфические признаки наследственного правоотношения, следует рассмотреть основания его возникновения, охарактеризовать основные выделяемые в науке элементы: объект, субъект, юридическое содержание (права и обязанности участников) . Приступая к исследованию наследственного правового отношения, целесообразно определить тот правовой результат, на достижение которого оно направлено, "цель" наследственного правоотношения, и дать его общее определение.
Переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства осуществляется в пределах наследственного правоотношения. Наследственное правоотношение возникает в тот момент, когда наследодатель "выбывает" из числа субъектов правовых отношений, и прекращается, когда их "трансформация" завершена - произошла замена субъектного состава правоотношений. Таким образом, наследственное правоотношение можно определить как урегулированное нормами наследственного права общественное отношение, направленное на переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам в порядке универсального правопреемства
Правовая природа наследственных правоотношений (отношений входящих в предмет регулирования наследственного права) до конца не исследована, и единой точки зрения на понятие и виды этих отношений не существует.
Рассмотрим некоторые высказанные в литературе мнения относительно сущности и особенностей отношений, составляющих предмет наследственного права.
Откровенно классовый подход к правовой природе наследственных отношений высказывал К. Маркс, из которого, тем не менее, со всей очевидностью, просматривается позиция автора по поводу природы самого права наследования: «право наследования имеет социальное значение лишь постольку, поскольку оно оставляет за наследником то право, которым покойный обладал при жизни, а именно право при помощи своей собственности присваивать продукты чужого труда».
По мнению Г.Ф. Шершеневича, под именем наследственного права в субъективном смысле, или иначе права наследования, понимается право известного лица на приобретение наследства или на вступление в совокупность юридических отношений умершего лица. А наследственным правом в объективном смысле называются юридические нормы, определяющие переход имущества, оставшегося после умершего, к другим лицам и образующие в своем объединении наследственный институт.
Д.И. Мейер, определяя сущность наследственных правоотношений, указывал, что для законодательства представляется необходимость определить судьбу юридических отношений, переживающих своего субъекта, установить, кто вправе вступить в эти отношения. И вот это-то и составляет право наследования.
Под наследованием или наследственным правопреемством, по мнению В.И. Серебровского, понимается переход имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего к другому лицу или лицам в установленном порядке. Советское наследственное право - совокупность правовых норм, регулирующих связанные с этим переходом отношения. Аналогичную позицию занимают Б.С. Антимонов и К.А. Граве.
Классифицируя имущественные отношения, регулируемые гражданским правом по содержанию, В.В. Долинская относит к числу отношений, связанных с переходом имущественных благ от одних лиц к другим (динамика) наряду с обязательствами, возникающими из договоров, и деликтными обязательствами, в качестве самостоятельного подвида отношения по наследованию. При этом подчеркивается, что наследственное право «также опосредствует динамику имущественных отношений, но наряду с элементами обязательственного права содержит в себе элементы вещных прав, не совпадая полностью ни с первыми, ни с последними».
Н.Д. Егоров считает, что «наследственное право имеет дело с отношениями, опосредствующими переход имущества умершего лица к его наследникам». По мнению З.Г. Крыловой, предметом регулирования наследственного права являются отношения, возникающие при переходе имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей граждан после их смерти к другим лицам.
Позиция Е.В. Кулагиной выражается в том, что в субъективном смысле под правом наследования принято понимать право лица быть призванным к наследованию, а также его правомочия после принятия наследства.
В.А. Белов под наследственным правом в субъективном смысле (правом наследования) понимает право лица быть наследником, включающее в себя правомочия быть призванным к наследованию, принять или не принять наследство, отказаться от него. А также - правомочие требования от других лиц не препятствовать в совершении управомоченным лицом перечисленных действий.
Приведенные мнения ученых свидетельствуют о том, что большинство из них считают предметом наследственного права отношения по переходу имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего к другим лицам. Такой подход к определению отношений по наследованию страдает рядом недостатков. В частности, отсутствует конкретизация в правовой характеристике соответствующих отношений, необходимая для выявления их правовой сущности. Это выражается в том, что авторы избегают анализа субъектного состава наследственных отношений (управомоченной и обязанной стороны); не конкретизируют содержания таких отношений, то есть, совокупности субъективных прав и корреспондирующих им обязанностей, которые возникают у их участников; не показывают признаков, позволяющих выявить своеобразие наследственных отношений, временных границ их существования.
Косвенно предмет правового регулирования наследственного права определен в ст.1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил настоящего Кодекса не следует иное. Таким образом, по мнению законодателя, нормами наследственного права регулируется наследование как особый вид гражданского правоотношения, опосредствующий переход наследства к другим лицам. Та совокупность прав и обязанностей, которая принадлежала умершему, переходит к новому лицу (лицам) как нечто целое, единое, а не просто как отдельное или сумма отдельных прав и обязанностей. Переход совокупности имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей от умершего к другим лицам в установленном законом порядке опосредуется наследованием или наследственным правопреемством. Наследование представляет собой общее (универсальное) правопреемство, предполагающее замену одного субъекта прав и обязанностей в связи с его смертью другим лицом. Характерной чертой наследственного правопреемства является также и то, что приобретение прав и обязанностей после умершего происходит непосредственно от наследодателя наследниками, а не от других лиц.
Управомоченным субъектом наследования является наследник - обладатель субъективного права наследования.
Субъективное право наследования, или наследственное право в субъективном смысле есть мера возможного поведения лица, выражающаяся в правомочии лица на приобретение наследства или, иными словами, на вступление в совокупность юридических отношений умершего лица.
Таким образом, наиболее приемлемой представляется следующая позиция на правовую природу наследственного правоотношения: В своем развитии наследственное правоотношение проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, то есть, с момента смерти наследодателя, когда наследник (наследники) призывается к наследованию. В этот момент на стороне наследника, призванного к наследованию, возникает право на принятие наследства. Содержание этого права сводится к предоставленной наследнику возможности принять наследство или отказаться от него. Этому праву противостоит, с одной стороны, обязанность всякого и каждого не препятствовать наследнику в свободном осуществлении его права, а с другой - обязанность соответствующих лиц и органов оказать наследнику необходимое содействие в осуществлении этого права…. Первый этап развития наследственного правоотношения для наследника, призванного к наследованию, завершается в тот момент, когда его право на принятие наследства так или иначе реализуется.
Если наследник принимает наследство, то для наследника наступает второй этап в развитии наследственного правоотношения, который длится до тех пор, пока не будет определена судьба наследственного имущества.
Глава3. Элементы наследственного правоотношения
3.1 Субъектный состав и содержание наследственного правоотношения
Состав наследственного правоотношения образуют те элементы, из которых это отношение складывается: субъекты, объект и содержание. Под содержанием наследственного правоотношения понимается совокупность прав и обязанностей его участников. В этой связи наследственное правоотношение, по мнению значительного числа теоретиков этой области права, проходит два этапа. Первый этап начинается с момента открытия наследства, когда наследник призывается к наследованию. В данном случае перед правом наследника принять или не принять наследство стоит обязанность других лиц не препятствовать этому праву, а также обязанность соответствующих лиц всячески содействовать в осуществлении этого права. Если наследник принимает право на принятие наследства, то для него наступает второй период - право на наследство, и в данном случае к наследнику переходят не только права, но и обязанности. Начиная с этого момента, наследник будет вступать в различного рода отношения, которые неразрывно связаны с его правом на наследство. Это могут быть отношения с другими наследниками, с налоговыми, финансовыми органами, органами по регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, с множеством других служб самого различного уровня.
Как уже было сказано ранее, управомоченным субъектом наследования является наследник - обладатель субъективного права наследования, а другой центральной фигурой в таком правоотношении выступает наследодатель. Таким образом, в сферу наследственных правоотношений вовлечены и наследодатель, и наследник. Причем среди исследователей достаточно часто встречается утверждение о признании наследодателя субъектом наследственных правоотношений.
Наследодателем признается лицо, после смерти которого осуществляется правопреемство. Наследодателями могут быть любые граждане. Если говорить о завещании как о сделке, которая совершается действием лица, желающего распорядиться наследством на случай смерти, то завещатель на момент совершения указанной сделки должен быть полностью дееспособен.
Лица, которые в установленном законом порядке вступили в брак до достижения 18-летнего возраста (п.2. ст.21 ГК РФ) или в результате эмансипации (ст.27 ГК РФ) становятся полностью дееспособными и на общих основаниях с другими дееспособными лицами могут составить завещание. Лица, частично дееспособные (ст. 26-28 ГК РФ), а также ограниченно дееспособные (ст.30 ГК РФ), завещательной дееспособностью не обладают. Не имеет юридической силы завещание, составленное недееспособным лицом. Признание лица, составившего завещание, недееспособным впоследствии может иметь значение и при решении вопроса об отстранении наследника по завещанию от наследования как недостойного наследника.
Наследник - это лицо, которое привлекается к наследованию в связи со смертью наследодателя. В качестве наследника может выступать любой субъект гражданского права.
Статья 1116 ГК РФ определяет лиц, которые могут призываться к наследованию.
К наследованию могут призываться:
- граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми послед открытия наследства;
- юридические лица, существующие на день открытия наследства;
- РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, иностранные государства и международные организации.
Первая категория наследников - это граждане, которые могут быть наследниками как по закону, так и по завещанию, если находились в живых к моменту смерти наследодателя. Если наследодатель объявлен в судебном порядке умершим, то к числу его наследников относятся только те лица, которые находились в живых на день его предполагаемой гибели, указанный в решении суда или на день вступления решения суда в законную силу.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Перенять права и обязанности по наследству могут граждане РФ, иностранные граждане и лица без гражданства, поскольку они пользуются в России гражданской правоспособностью наравне с гражданами РФ.
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. С момента рождения и до наступления смерти все граждане могут быть наследниками. Не имеют значения пол, возраст, национальность гражданина и т.п. Право наследования имеют лица, находящиеся в местах лишения свободы, лица, признанные судом недееспособными вследствие душевной болезни или слабоумия. Наряду с этим закон признает наследниками и лиц, еще не родившихся ко дню открытия наследства. Это лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. Часть 3 ГК РФ значительно расширяет круг наследников, предусматривая первую, вторую, третью, четвертую и последующую очередь. Наследники каждой последующей очереди наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей.
Теперь наследниками могут быть дяди, тети наследодателя, племянники и двоюродные братья и сестры. В основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства, наследуют наследство в равных долях.
По статье 1147 части 3 ГК РФ к кровным родственникам приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники с другой стороны.
Иначе решается вопрос при наследовании по завещанию. Наследниками по завещанию могут быть любые лица (дети, внуки, братья, сестры и пр.), зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти.
При этом не имеет значения время, которое прожил ребенок, достаточно того факта, что он родился жизнеспособным. Однако круг граждан, имеющих право быть наследниками, законодательно ограничен. Не наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали либо пытались способствовать призванию их самих или других лиц к наследованию, либо способствовали или пытались способствовать увеличению причитающейся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Их называют недостаточными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).
Действия, направленные против осуществления последней воли наследодателя, могут выражаться в составлении фиктивного завещания, сокрытии завещания, понуждении к составлению завещания, принуждении кого-либо из наследников по завещанию отказаться от наследства и т.д. Для применения указанной нормы необходимо, чтобы противоправные действия лица носили умышленный характер. Направленность умысла значения не имеет.
Однако, граждане, которым наследодатель после утраты ими права наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество. Часть 2 пункта 1 статьи 1117 ГК РФ распространяется только на случаи наследования по закону.
Не наследуют по закону родители после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены родительских прав и не восстановлены в этих правах на день открытия наследства. В соответствии с п.2 ст.1117 ГК РФ по требованию заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по Закону граждан, злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.
Лицо, не имеющее права наследовать или отстраненное от наследования на основании настоящей статьи (недостойный наследник), обязано возвратить все имущество, неосновательно полученное им из состава наследства, здесь действуют правила главы 60 ГК РФ «Обязательства вследствие неосновательного обогащения». Данные правила распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Эти правила применяются к завещательному отказу (ст.1137 ГК РФ). В случае, когда предметом завещательного отказа было выполнение определенной работы для недостойного отказополучателя или оказание ему определенной услуги, последний обязан возместить наследнику, исполнившему завещательный отказ, стоимость выполненной для недостойного отказополучателя работы или оказанной ему услуги.
Вторая категория наследников - юридические лица, которые в отличие от граждан, могут быть наследниками только по завещанию. Для призвания юридического лица к наследованию необходимо, чтобы оно существовало как юридическое лицо на день открытия наследства.
Третья категория наследников - публичные образования, т.е. РФ, субъекты РФ,муниципальные образования, иностранные государства и международные организации. Наследование имущества в этом случае имеет место, когда наследственное имущество завещано РФ, субъекту РФ и другим, и нет оснований для признания завещания недействительным полностью или в части. .В тоже время, в данном случае речь может идти о наследовании выморочного имущества (ст.1151 ГК РФ). Имущество умершего считается выморочным, если отсутствуют наследники как по закону, так и по завещанию, либо никто из наследников не имеет права наследовать, или все наследники отстранены от наследования (ст.1117).
3.2 Объекты наследственного правоотношения. Особенности наследования отдельных видов имущества
В настоящее время в собственности граждан и юридических лиц может находиться любое имущество‚ количество и стоимость которого не ограничиваются‚ за исключением только тех случаев‚ когда такие ограничения установлены непосредственно законом (пп. 1‚ 2 ст. 213 ГК РФ). Названные правила стимулируют людей к производительному труду и к повышению своего материального благосостояния. Не вызывает сомнения‚ что граждане заинтересованы в возможности безвозмездной передачи накопленных материальных благ близким им людям. Это возможно при жизни гражданина по договору дарения‚ когда безвозмездная передача имущества осуществляется при жизни собственника (ст. 572 ГК РФ); либо после его смерти -- по наследованию‚ когда собственность переходит к наследникам после смерти наследодателя по завещанию или по закону (ст. 1110 ГК РФ).
В связи с глобальными политическими, социальными и экономическими преобразованиями в Российской Федерации система объектов гражданских прав претерпела значительные изменения.
Во-первых, деление объектов на средства производства и предметы потребления утратило прежнее фундаментальное конституирующее значение. На сегодня граждане могут заключать договоры дарения и передавать по наследству любое имущество, вне зависимости от того, являются ли вещи средствами производства или предметами потребления. В гражданском обороте на первый план выдвинулись новые юридически значимые классификации вещей‚ например‚ деление имущества на движимое и недвижимое.
Во-вторых, произошло радикальное изменение правового режима отдельных объектов гражданских прав, в частности, земельных участков, стратегического сырья‚ исторических и культурных ценностей‚ предприятий как имущественных комплексов‚ донорских органов‚ договоров как объектов гражданских правоотношений и др. По общему правилу многие из них могут быть объектами наследования.
В-третьих, значительно увеличилось количество объектов гражданских прав. К примеру, объектами могут выступать жилые дома и квартиры‚ договоры (биржевые сделки, фьючерсы), предприятия как имущественные комплексы‚ земельные участки‚ имущественные права‚ природные ресурсы.
Впервые в ГК РФ предусмотрена отдельная глава по наследованию некоторых видов имущества, в т. ч. наследование прав‚ связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах‚ производственных и потребительских кооперативах; наследование предприятий; наследование имущества члена крестьянского (фермерского) хозяйства; наследование вещей‚ ограниченно оборотоспособных; наследование земельных участков; наследование невыплаченных сумм‚ предоставленных гражданину в качестве средств к существованию и т. д. (ст. 1176-1185 ГК РФ). Особый гражданско-правовой режим каждого из данных объектов требует и специфического правового регулирования отношений по их наследованию.
Следует обратить внимание на то‚ что термин «имущество» употребляется в гражданском законодательстве в различных значениях. Этим термином обозначают: а) совокупность вещей (см., например, ст. 316 ГК РФ); б) совокупность имущественных прав; в) совокупность вещей и имущественных прав требования (см., например, ст. 18, 24, 43 ГК РФ); г) совокупность имущественных прав и обязанностей (см., например, ст. 48, 58 ГК РФ); д) совокупность вещей, имущественных прав и обязанностей.
Как правило‚ последний представленный вариант обозначения имущества используется в наследственном праве. Он объединяется понятием «наследство»‚ в состав которого входят принадлежащие наследодателю на день открытия наследства вещи‚ иное имущество‚ в т. ч. имущественные права и обязанности (ст. 1112 ГК РФ).
В-четвертых, на правовой режим отдельных объектов гражданских прав значительное влияние оказывает налоговое законодательство. Установлен ли на тот или иной объект налог?
Если -- да‚ то каков его размер? Каков размер налога при совершении в отношении определенного материального блага тех или иных гражданско-правовых сделок? В целом важно учитывать все материальные затраты‚ сопутствующие уходу за имуществом‚ т. н. бремя содержания имущества (ст. 210 ГК РФ).
Осуществлению наследственных прав в значительной мере способствует снижение (или устранение) налога на наследство. Так, еще недавно, в соответствии с Законом РФ от 12 декабря 1991 г. № 2020-I «О налоге с имущества, переходящего в порядке наследования и дарения» косвенно сохранялся некоторый фактический раздел наследства между государством и наследниками, хотя, безусловно, в несравненно выгодной для наследников пропорции. Наследственное имущество и имущество‚ перешедшее в порядке дарения‚ могло быть продано‚ подарено‚ обменено собственником только после уплаты им налога. Федеральным законом от 15 июня 2005 г. № 78-ФЗ «О признании утратившими силу некоторых законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации и внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с отменой налога с имущества‚ переходящего в порядке наследования или дарения» сформирован очень важный элемент в механизме наиболее эффективного осуществления субъективных прав на имущество‚ переходящее в порядке наследования и дарения. В соответствии с данным правовым актом с 1 января 2006 г. отменён федеральный налог на наследование.
Заключение
Люди редко задумываются о том, что когда-то наступит день и час ухода из жизни, оставляя своим родным и близким многие проблемы, связанные с наследством. Особенно это относиться к представителям старшего поколения нашей страны, прожившим большую часть своей жизни при социализме, когда вопросы частной собственности мало заботили население. Сейчас, с появлением частной собственности у значительного числа граждан должно сформироваться новое отношение к вопросу передачи своей собственности в случае смерти. И думать об этом нужно заранее. Все равны перед законом и имеют равные наследственные права - независимо от пола, расы, национальности, язы, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. В п. 4 ст. 35 Конституции РФ прямо указано: «Право наследования гарантируется законом».
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Понятие, сущность и субъекты наследственных правоотношений. Гражданский кодекс РФ как основной источник права, содержащий нормы наследственного правоотношения. Особенности наследования по закону и по завещанию. Наследования отдельных видов имущества.
курсовая работа [725,2 K], добавлен 18.06.2015Общая характеристика наследственного римского права, история его развития. Общие черты между древнеримским и современным институтом наследования. Актуальные положения и конструкции наследственного римского права. Наследование по завещанию и по закону.
курсовая работа [34,4 K], добавлен 13.01.2015Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011История развития наследования и наследственного права в нотариальной практике. Влияние зарубежного опыта на реформирование наследственного права в России. Роль нотариуса в осуществлении прав и обязанностей участниками наследственных правоотношений в РФ.
дипломная работа [77,4 K], добавлен 23.11.2013Положение о наследовании в России. Понятие предмета и система наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование вещей с ограниченной оборотоспособностью и земельных участков.
дипломная работа [85,6 K], добавлен 12.05.2009Содержание и значение правового порядка наследования по закону, являющегося тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено правилами, закрепленными в нормах наследственного права. Основания наследования по праву.
реферат [29,3 K], добавлен 21.05.2015Понятие наследственного правоотношения. Объект и субъект наследственного правоотношения. Основания возникновения наследственного правоотношения. Нотариальная защита наследства, не требующего управления. Выдача свидетельства о праве на наследство.
курсовая работа [45,7 K], добавлен 14.04.2011Правовая природа института наследования. Юридическая сущность наследственного правопреемства. Правовое регулирование наследственных прав и наследственного имущества. Понятие завещания как особого вида сделки. Правовой механизм составления завещания.
дипломная работа [89,0 K], добавлен 19.05.2009Понятие и значение права наследования. Содержание наследственных правоотношений. Субъекты наследственных правоотношений. Лица, которые не могут быть наследниками. Понятие, предмет и принципы наследственного права. Основные категории наследственного права.
курсовая работа [74,7 K], добавлен 16.04.2011Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону. Круг наследников по закону, особенности наследования имущества отдельными категориями граждан. Способы и сроки принятия наследства, оформление наследственного права.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 15.10.2014Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности. Основания возникновения наследственного правоотношения. Виды наследников по закону. Понятие и правовое значение принятия наследства. Оформление наследственных прав.
дипломная работа [114,5 K], добавлен 03.08.2012Характеристика и особенности наследования отдельных видов имущества. Порядок призвания к наследованию по закону для отдельных категорий граждан. Проблемы в практике рассмотрения вопросов наследования по закону. Приобретение наследственного имущества.
курсовая работа [57,7 K], добавлен 20.12.2015Общие и специальные сроки принятия наследства. Раздел наследственного имущества. Разработка предложений по совершенствованию действующих норм российского законодательства, регулирующих наследственные правоотношения. Приращение наследственных долей.
дипломная работа [67,1 K], добавлен 14.05.2013Определение понятия и изучение наследственного права как особого института системы римского частного права. Характеристика основных принципов наследования по закону. Институции Гая и сравнение норм римского права по вопросу наследования с нормами ГК РФ.
контрольная работа [21,2 K], добавлен 09.03.2011Понятия, основания и устранение от наследования. Время и место открытия наследства. Установление дееспособности завещателя. Наследственные правоотношения как самостоятельная категория наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений.
дипломная работа [36,1 K], добавлен 11.12.2010Определение сущности, понятия и содержания наследственного правоотношения. Порядок перехода выморочного имущества в порядке наследования по закону. Очерёдность наследования при тенденциях расширения круга наследников. Универсальное правопреемство.
курсовая работа [72,3 K], добавлен 20.01.2016Наследственное право как способ перехода права собственности; виды наследования. Коллизионно-правовое регулирование и проблемы наследственного права, его взаимосвязь с правом собственности. Выморочное имущество в российском и зарубежном законодательстве.
презентация [11,4 K], добавлен 19.08.2013Исторические аспекты развития наследственного права в России. Сравнение норм российского наследования права с другими правовыми системами. Особенности наследования прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
курсовая работа [174,1 K], добавлен 16.12.2013Анализ основных понятий наследственного права. Субъекты наследственных правоотношений. Изучение особенностей наследования отдельных видов имущества, раздела наследства. Ответственность наследников по долгам наследодателя. Недействительность завещания.
дипломная работа [86,5 K], добавлен 24.10.2014Основные принципы наследственного права: универсальности наследственного правопреемства; свободы завещания; охраны основ правопорядка и самого наследства. Правовое регулирование наследования по завещанию и по закону. Право принятия и отказа от наследства.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 28.09.2014