Проблеми регулювання довірчих відносин у цивільному праві
Поняття, класифікація та значення довірчих правовідносин, оновлення методів їх регулювання. Удосконалення механізму реалізації захисту цивільних прав та інтересів людини і громадянина в Україні. Договори відмежування та форми майнового привласнення.
Рубрика | Государство и право |
Вид | автореферат |
Язык | украинский |
Дата добавления | 13.07.2014 |
Размер файла | 49,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://allbest.ru
20
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка
УДК 347.4414 (477)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора юридичних наук
“ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ ДОВІРЧИХ
ВІДНОСИН У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ”
Спеціальність: 12.00.03 - Цивільне право; сімейне право; цивільний процес; міжнародне приватне право
Майданик Роман Андрійович
Київ - 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі цивільного права юридичного факультету Київського Національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант: академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Кузнєцова Наталія Семенівна, професор кафедри цивільного права Київського Національного університету імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти:академік Академії правових наук України, доктор юридичних наук, професор Луць Володимир Васильович, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління (м. Київ);
доктор юридичних наук, професор Харитонов Євген Олегович, завідувач кафедри цивільного права
Одеської національної юридичної академії (м. Одеса);доктор юридичних наук, професор Підопригора Оксана Опанасівна, завідувач кафедри приватного права Міжнародного Соломонового університету (м. Київ).
Провідна установа: Національна юридична академія ім. Ярослава Мудрого (м. Харків)
Захист відбудеться “15” травня 2003 року о 10.00 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д 26.001.06 при Київському Національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул.Володимирська, 60, ауд. 253.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Київського Національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м.Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “11” квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат юридичних наук, доцентБоднар Т.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Ринкова орієнтація суспільства зумовила кардинальне оновлення методів і форм правового регулювання цивільних відносин. Відсутність більш відповідних традиційних видів цивільно-правових конструкцій або їх неспроможність врегулювати нові види економічних відносин в умовах бурхливого розвитку ринку змушує, з метою недопущення безпідставного збагачення, надавати юридичну силу раніше позбавленим юридичного захисту окремим надмірним суб'єктивним правам, можливостям без суб'єктивного права і неформальним відносинам. Наведеним обумовлена якісна зміна місця довірчих відносин у цивільному праві, модифікація традиційних інститутів і виникнення нових конструкцій, які грунтуються на добрій совісті.
Значний масив принципових питань правового регулювання вказаних відносин не одержав належного вирішення у нормотворчій практиці і висвітлення у теоретичних дослідженнях, що обумовлено нерозробленістю доктринальних засад регулювання довірчих відносин і не сприяє стабільності їх правового регулювання.
Відсутність глибоких і системних наукових досліджень поняття, правової природи та видів довірчих правовідносин не дозволяє визначити належне їм місце у системі цивільного права, виявити критерії й чітко відмежувати від суміжних правових інститутів, встановити характер взаємозв'язку із суміжними правовими конструкціями. Формування науково обгрунтованих засад вирішення наведених проблем сприятиме адекватному нормативному регулюванню вказаних відносин.
У деяких дисертаційних роботах розглядалися лише окремі аспекти цивільно-правового регулювання довірчих відносин, зокрема, інститут довірчої власності (І.У. Жайнардаров, 1995, С. О. Сліпченко, 1999), права на чужі речі (І.Ф.Севрюкова, 1998), управління державною власністю (С. І. Пересунько, 1999; Е. В. Талапіна, 2000), довірче управління майном (М. М. Слюсаревський, 2000; В. В. Горбунов, 2000; Л. Ю. Михеєва, 2000; З. Е. Беневоленська,2000).
Однак майже відсутні комплексні монографічні праці із загальнотеоретичних і прикладних проблем регулювання довірчих відносин, що негативно впливає на їх розвиток в Україні, на формування судової практики з цієї категорії справ. Відтак подальше наукове розроблення загальнотеоретичних проблем довірчих відносин, окремих їх різновидів є необхідною умовою впровадження досконалішого правового регулювання зазначеного виду цивільних правовідносин.
Наведене вище і обумовлює актуальність даного дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тематика дисертації виконана відповідно до бюджетної теми юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка № ДР 019 U007725 “Удосконалення правового механізму реалізації і захисту прав та інтересів людини і громадянина в Україні”.
Об'єкт та предмет дослідження. Об'єктом даного дослідження є загальнотеоретичні аспекти довірчих правовідносин, правові норми та інші форми цивільно-правового регулювання названих відносин в Україні.
Предметом дисертаційного дослідження є система чинних в Україні нормативних актів, положень нового Цивільного кодексу України, що стосуються довірчих відносин, вітчизняні та зарубіжні наукові джерела, юридична практика, постанови Пленуму Верховного Суду України, роз'яснення президії Вищого господарського суду України.
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є проведення системного наукового аналізу поняття, змісту, правової природи та класифікації довірчих правовідносин в сучасних умовах в Україні та формулювання науково-теоретичних висновків і практичних рекомендацій щодо подальшого вдосконалення довірчо-правових інститутів і застосування їх правових норм.
Для досягнення поставленої мети основна увага у дисертації приділена вирішенню таких завдань: визначення поняття та правової природи довірчого правовідношення, дослідження елементів і змісту цього виду цивільних правовідносин; визначення системи довірчих правовідносин та проведення їх класифікації; здійснення аналізу особливостей окремих видів довірчих відносин, розроблення пропозицій щодо вдосконалення законодавства і практики його застосування.
Методологічна основа дослідження. При проведенні дисертаційного дослідження автор керувався загальнонауковим діалектичним методом та окремими науковими методами історичного, порівняльного, догматичного і системно-структурного аналізу.
За допомогою діалектичного методу досліджується формування та розвиток ідеї довірчого правовідношення і відповідних норм у цивільному праві.
Історичний метод дозволив дослідити конструкцію даного правовідношення, починаючи з приватного права Стародавнього Риму. Порівняльний метод використаний для виявлення особливостей формування ознак довірчого правовідношення, трактування особливостей його змісту та принципів здійснення, а також при визначенні різних аспектів цивільно-правового регулювання відносин, які при цьому виникають.
Догматичний метод дозволив проаналізувати зміст норм чинного законодавства у цій сфері, а метод системно-структурного аналізу - встановити місце інститутів, які грунтуються на добрій совісті, і відповідних правовідносин у загальній структурі права та у системі цивільних правовідносин, зокрема.
Водночас загальною методологічною основою вибрана концепція поділу цивільного права на право формальне (тобто, прямо визначене) і право доброї волі та визначено місце довірчого правовідношення як елемента системи цивільних правовідносин й інституту права доброї волі.
Обираючи таку методологічну основу, автор виходив з того, що право доброї волі є своєрідною системою взаємопов'язаних інститутів цивільного права, яка системно регулює цивільні правовідносини, що грунтуються на зобов'язаннях доброї совісті.
При цьому довірче правовідношення й правові інститути, засновані на добрій совісті, належать, насамперед, до права доброї волі, а окремі з них, нормативно визначені, входять одночасно і до складу формального права, подвійна природа яких обумовлює їх місце у системі цивільного права.
Науково-теоретичною базою даної дисертації є теоретичні розробки, праці вітчизняних та зарубіжних вчених-правознавців в галузі теорії держави і права, римського, цивільного та міжнародного приватного права дореволюційного, радянського та сучасного періодів. Наукове теоретичне підгрунтя підготовки дослідження мали праці М. М. Агаркова, С. С. Алексєєва, М. Бартошека, І.А.Безклубого, Н. В. Безсмертної, Г. Дж. Бермана, О. М. Бірюкова, Л. А. Бірюкової, В. І. Буділова, О. М. Вінник, В. В. Вітрянського, А. С. Генкіна, Р. Давида, І.А.Діковської, А. С. Довгерта, Д. В. Дождєва, В. А. Дозорцева, О. В. Дзери, Л.Еннекцеруса, І. У. Жайнардарова, І. В. Жилінкової, К. Жоффре-Спинози, О.С.Йоффе, В. І. Кисіля, О. О. Кота, Н. С. Коровяківської, О. В. Кохановської, Н.С.Кузнєцової, В. В. Луця, Д. І. Мейера, Л. Ю. Михеєвої, І. Б. Новицького, С.І.Пересунько, Л. І. Петражицького, О. А. Підопригори, О. О. Підопригори, Й.О.Покровського, О.А.Пушкіна, О. О. Рясенцева, Ч. Санфилиппо, І.Ф. Севрюкової, В. І. Синайського, К. І. Скловського, С. О. Сліпченко, М. М. Слюсаревського, І. В. Спасибо-Фатєєвої, Є. О. Суханова, Є. О. Харитонова, Я. М. Шевченко, Г.Ф.Шершеневича, В. С. Щербини та ін.
Нормативно-інформаційними джерелами стали Конституція України, Цивільний кодекс УРСР 1963 р., Цивільний кодекс України 2003 р. (далі - ЦК України), закони України “Про власність”, “Про підприємництво”, “Про підприємства в Україні”, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг”, “Про банки і банківську діяльність” та інші законодавчі акти, декрети й постанови Кабінету Міністрів України.
Фактологічна база грунтується на матеріалах судової практики Верховного суду України, Вищого господарського Суду України, Вищого арбітражного суду Російської Федерації.
Автором вивчені окремі цивільні справи судів загальної юрисдикції та господарських судів України, Російської Федерації, США, Великобританії, Канади.
Наукова новизна одержаних результатів полягає у тому, що вперше в Україні на рівні монографічного дослідження розглядаються поняття та природа довірчого правовідношення, проблеми співвідношення правових інститутів, заснованих на добрій совісті, з іншими суміжними правовими конструкціями у цивільному праві, проведено класифікацію довірчих відносин, вперше запропоновано поняття, виявлено особливості і визначено місце довірчого правовідношення у системі цивільних правовідносин як специфічної форми майнового привласнення, що виникає на підставі зобов'язань доброї совісті, запропоноване вирішення питань, що є спірними при встановленні обмежень права власності, відмежуванні договору управління майном від інших видів договірного управління чужим майном, виявленні правової природи кондикційних зобов'язань.
У дисертації сформульовано наступні нові науково-теоретичні висновки та практичні рекомендації, які виносяться на захист:
1. Визначається поняття довірчого правовідношення у вузькому і широкому значенні як правовідношення фідуціарне і правовідношення доброї волі, зміст котрих полягає в наданні права, більшого за звичайне, або захисті можливостей без суб'єктивного права.
2. Встановлюється правова природа довірчого правовідношення, яка полягає у визнанні правового титулу фідуціарія специфічною формою майнового привласнення залежного типу, сформованого на стикі права власності і володіння.
3. Виявляються особливості структури довірчого правовідношення, специфічними елементами якого виступають залежний інтерес, передбачувані повноваження і обмеження здійснення суб'єктивного права зобов'язаннями доброї совісті.
4. Встановлюється “самозаконність” обмежень прав, переданих фідуціантом, зобов'язанням фідуціарія діяти у залежному інтересі, що викликає правовий результат, якого бажала діюча особа.
5. Визначаються особливості суб'єктного складу довірчого правовідношення, які, зокрема, обумовлені тричленною структурою учасників та розділенням змісту права власності між фідуціантом, фідуціарієм та вигодонабувачем.
6. Виявляються особливості здійснення довірчого правовідношення, що полягають в єдності реалізації суб'єктивного права фідуціанта з особистістю фідуціарія, наділеного правовим титулом, що доповнює формальне право і санкціонує взятий на себе обов'язок довірчого піклування.
7. Встановлюється зміст обов'язку довірчого піклування, який полягає у тому, що дії, необхідні для здійснення суб'єктивного права, мають бути вчинені з дбайливістю та обачністю, що вимагаються від абстрактного “середнього” фідуціарія, який має аналогічні цілі, якщо із змісту або суті відносин не випливає встановлення визначених вимог, які висуваються до конкретного фідуціарія, з огляду на його індивідуальні особливості.
8. Поняття доброї совісті визначається як концептуальна основа довірчого правовідношення і результат взаємного визнання контрагентів, яка поширюється на випадки придбання добросовісною особою суб'єктивного права, надмірно сильного для досягнення його мети, обмеженого зобов'язанням набувача вчинити певні позитивні дії як прояв добросовісності фідуціарія до контрагента.
9. Поняття права доброї волі виявляється як система взаємопов'язаних інститутів цивільного права, що регулює зобов'язання доброї совісті і субсидіарно застосовується з метою захисту від неправомірного збагачення у разі відсутності більш відповідних цивільно-правових конструкцій формального права (stricti juris) та їх непридатності.
10. Встановлено поняття фідуціарного закладу як неакцесорного способу забезпечення виконання зобов'язань і переходу права власності кредитору.
11. Визначено поняття права власності з метою номінального здійснення, як цільового права власності набувача, переданого з умовою його здійснення і передачі в інтересах визначеної особи.
12. Виявлено правову природу інституту управління майном, як особистого, невідчужуваного права управителя на чуже цільове майно і особливого виду виконання (solutio).
13. На підставі наведених вище та інших висновків дисертантом вносяться конкретні пропозиції щодо вдосконалення законодавства України, які також складають наукову новизну дослідження.
Пропонується, зокрема, змінити або доповнити: ст. 3 ЦК України п. 2 “Поняття принципу добросовісності та доброї совісті”; п. 7, 9 і 10 ст. 319 “Здійснення права власності” ЦК; п. 3 “Добросовісність договору” і п. 4 “Припустимі зобов'язання” ст. 628 ЦК; п. 2 ст. 1029 “Поняття управління майном” ЦК; прийняти закон України “Про цільове майно”.
Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною, завершеною науковою роботою. Сформульовані теоретичні положення, висновки, пропозиції, рекомендації одержані автором в результаті вивчення та аналізу понад 300 наукових і нормативно-правових джерел, цивільних і господарських справ.
Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у тому, що його результати можуть бути використані в подальших загальнотеоретичних дослідженнях, у доопрацюванні та вдосконаленні законодавства України з питань довірчих правовідносин, зокрема, нового Цивільного кодексу, в навчальному процесі, підготовці підручників і навчальних посібників, методичних рекомендацій з курсу цивільного права для викладачів та студентів юридичних спеціальностей, у практичній діяльності судів загальної юрисдикції, господарських судів України, правоохоронних органів, у правозастосовчій практиці з питань договірного права, у тому числі довірчих правовідносин.
Теоретичні положення, обгрунтовані автором у дисертаційному дослідженні, вже використані в спекурсі “Цивільно-правове регулювання довірчих відносин”, який дисертант читає магістрам протягом чотирьох років, а також можуть бути використані при підготовці навчальних курсів, “Алеаторні договори”, “Натуральні зобов'язання”, “Цільове майно”.
Апробація і впровадження результатів дослідження. Результати дослідження апробовані і знайшли відображення в публікаціях у виданнях (визнаних ВАК України фаховими для спеціальності “Правознавство”) двадцяти однієї одноосібних наукових статей загальним обсягом понад 6 друкованих аркушів, у двох одноосібних монографіях “Траст: собственность и управление капиталами” (Київ, 1995, обсяг 12 д.а.), “Проблеми довірчих відносин в цивільному праві” (Київ, 2002, 30 д.а.), у двох колективних монографічних працях “Цивільне право України”, використовувалися при проведенні практичних занять з цивільного права, а також були предметом обговорення на всеукраїнських та регіональних конференціях, зокрема на VIII-й регіональній науково-практичній конференції “Проблеми державотворення та захисту прав людини в Україні” (13 - 14 лютого 2002 р., юридичний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні проблеми цивільного права та практики його застосування у сучасний період” (14 - 15 травня 2002 р., Хмельницький інститут регіонального управління та права, юридичний факультет), Всеукраїнській науково-практичній конференції “Правове забезпечення захисту прав людини” (м. Івано-Франківськ, жовтень 2002 р.).
Результати дисертаційного дослідження обговорювалися на засіданнях кафедри цивільного права юридичного факультету Київського національного університету ім. Тараса Шевченка.
Структура роботи визначається об'єктом дослідження та підходом автора до дослідження проблеми, і складається з вступу, чотирьох розділів, які охоплюють 10 параграфів, висновку, списку нормативних актів, використаних джерел. Повний обсяг дисертації становить 511 сторінок, з них 26 сторінок займає список використаних джерел.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ
У Вступі розкривається сутність і стан проблем правового регулювання довірчих відносин у цивільному праві, обгрунтовується актуальність теми дисертаційного дослідження, визначається його мета та завдання, формулюється наукова новизна і викладаються основні положення, які виносяться на захист, висвітлюється практичне значення й апробація результатів дослідження, вказуються публікації за темою дослідження.
Розділі I “Загальна характеристика довірчого правовідношення” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 1.1 “Поняття довірчого правовідношення” визначено основні історичні етапи і особливості розвитку довірчого правовідношення на прикладі регулювання довірчих відносин у приватному праві Стародавнього Риму, Київської Русі і Російської імперії, досліджуються поняття, аналізуються особливості змісту, правова природа і класифікація названого правовідношення.
Автор обгрунтовує висновок про те, що в приватному праві Стародавнього Риму довірчі відносини регулювалися за допомогою непоіменованих договорів (innominati contractus), фідуціарних правочинів у вигляді fiducia cum amico (договір з другом) і fiducia cum creditоre (договір з кредитором), приданого (dos), довірчого дарування, фідеїкомісів, легатів, цільового майна (майно Богів, безоплатна роздача хліба), управління майном відсутньої особи (cura bonorum), голого права (nuduum jus), делегації (delegatio), інших правочинів, пов'язаних з переходом права власності або повноважень управління з фідуціарною умовою (pactum fiduciae), зміст якої полягав у зобов'язанні нового набувача бути власником (володільцем) отриманого майна лише певний час і повернути його у власність попереднього олодільця чи іншої визначеної особи після припинення відносин Fides, якщо правочином не передбачено вчинення певних дій щодо такого майна.
Автор дійшов висновку, що приватне право Київської Русі, Речі Посполитої та дореволюційне російське цивільне право регулювало довірчі правовідносини правовими інститутами вотчинного права на нерухомість, права участі і суспільного володіння землею, заповідального права і майоратів, опіки, спадкування, конкурсного провадження тощо, що спростовує твердження про те, що фідуціарні (довірчі) відносини притаманні лише країнам англо-саксонської системи права.
У роботі досліджено поняття довірчого правовідношення, яке, зокрема, обумовлене ступенем наявної в ньому довіри. Дисертантом обгрунтовано, що довірче правовідношення містить особливу, фідуціарну довіру, закріплену в особливостях структури та змісті його елементів.
Автор прийшов до висновку, що фідуціарна довіра - це надмірна довіра, надана довірителем довіреній особі для досягнення економічного результату, властивого для відповідної підстави виникнення довірчого правовідношення, що обумовило його здійснення на умовах зобов'язань доброї совісті (obligationes bonae fidei), зміст яких визначається не їх умовою, а справжніми намірами сторін, або якщо вони незрозумілі - звичаями і правилами професійної етики.
У ході дослідження встановлено, що зобов'язання доброї совісті застосовуються і для захисту фактичних ситуацій за відсутності суб'єктивного права в їх учасників, які грунтуються на добрій совісті і правових нормах або лише на добрій совісті, і виникають з зобов'язань з недостатнім зустрічним задоволенням (англ.: consideration), до яких відносяться недозрілі права (секундарні права, локальні норми про добросовісну поведінку), вироджені права (натуральні зобов'язання, в тому числі оплата боргу з парі, зобов'язання спадкоємця з недійсного заповіту тощо), інші юридично незавершені зобов'язання (зобов'язання опосередкованого володіння, в тому числі контролю; зобов'язання з договору, виконаного стороною і не оформленого з вини іншої сторони тощо).
Дисертантом визначається поняття недостатнього зустрічного задоволення як будь-якої дії, вчиненої або обіцяної іншій особі, не уповноваженій на її прийняття, рівно як і будь-яке утримання від дій особою, не зобов'язаною їх нести [внаслідок невигідного характеру], з метою спонукання прийняти на себе зобов'язання.
Автором виявляється природа недозрілих, вироджених, інших юридично незавершених зобов'язань, які, з одного боку, є конкретизованими проявами (складовими) цивільної правоздатності, з іншого - змістом особливого роду цивільних зобов'язань, що грунтуються на добрій совісті.
Наведене дало можливість визначити поняття довірчого правовідношення у вузькому і широкому значенні - як правовідношення фідуціарного і правовідношення доброї волі.
Обгрунтовано, що у вузькому розумінні довірчими виступають цивільні правовідносини, уповноважений суб'єкт яких (фідуціарій) наділений фідуціарними, надмірними для досягнення мети повноваженнями на умовах правочинів доброї совісті (obligationes bonae fidei), зміст котрих визначається не їх умовою, а справжніми намірами сторін, або якщо вони незрозумілі - нормами моралі та правилами професійної етики про добросовісність, розумність і чесну ділову практику, визнаними нормами права або звичаями.
У широкому розумінні під довірчими слід розуміти цивільні правовідносини доброї волі, зміст котрих полягає у наданні права, більшого за звичайне, або захисті можливостей без суб'єктивного права, що грунтуються на добрій совісті і правових нормах або лише на добрій совісті і виникають за волевиявленням суб'єкта права (фідуціарний заклад, управління майном, дилерський договір), незалежно або всупереч його волі (negotiorium gestio, незаконне володіння, кондикційні зобов'язання), а також з недозрілих, вироджених та інших незавершених зобов'язань.
У роботі визначається правова природа довірчого правовідношення, яка полягає у визнанні правового титулу фідуціарія специфічною формою майнового присвоєння залежного (опосередкованого) типу, сформованого на стикі права власності і володіння та притаманними їм ознаками, та більшим ступенем привласнення, ніж просте володіння, з турботливістю, яка може переважати турботливість з боку володільця і навіть власника і передбачає контроль над річчю, яка у наступному підлягає поверненню, якщо правочином не передбачено вчинення певних дій щодо неї, та обумовлює присутність у статусі фідуціарія елементів речових (in rem) і зобов'язальних прав (in personam).
Обгрунтовано, що фідуціарій наділений правовим титулом [у вигляді права власності, титульного або безтитульного володіння чи незалежної від формального володіння можливості вирішального впливу на визначення юридичної долі майна], обтяженим його зобов'язанням вчинити позитивні дії в залежному інтересі [тобто, повернути річ власнику за його вимогою або по досягненні мети правочину або передати річ третій особі на виконання розпорядження власника] у межах прямо визначених і припустимих повноважень, з дотриманням закріплених у нормах права або звичаях положень професійної етики і норм моралі про добросовісну поведінку, розумність та чесність.
Підрозділ 1.2 “Елементи довірчого правовідношення” присвячений аналізу структури, підстав виникнення довірчого правовідношення, суб'єктного складу, змісту і здійсненню зазначеного правовідношення.
Автором виявляються особливості структури довірчого правовідношення, елементами якого виступають залежний інтерес, передбачувані повноваження і обмеження здійснення суб'єктивного права зобов'язаннями доброї совісті.
В роботі обгрунтовано, що під залежним інтересом довірчого правовідношення слід розуміти передумову або основу суб'єктивного права та можливість задоволення за його допомогою вимог, що грунтуються на зобов'язаннях доброї совісті, переважно або виключно у чужому інтересі [фідуціанта та вигодонабувача].
Визначено особливості змісту довірчого правовідношення, які, зокрема, обумовлені присутністю двох видів повноважень, вчинених у залежному інтересі - прямо визначених і передбачуваних, тобто таких, що презюмуються.
Прямо визначені повноваження (англ.: express authority) виникають як прояв волевиявлення учасників правовідношення в силу прямої вказівки правочину або закону.
Припустимі повноваження (англ.: implied authority) - у рамках дійсної спрямованості волі учасників довірчого правовідношення на його реалізацію, з дотриманням закріплених у звичаях положень професійної етики і норм моралі про добросовісну поведінку, розумність та чесність. Припустиме повноваження встановлюється з урахуванням поведінки довірителя, порядку ведення справ відповідного об'єкту управління (наприклад, єдиного майнового комплексу; спільного майна осіб, які перебувають у фактичних шлюбних відносинах, оформленого на одне з подружжя), інших обставин, що дають можливість визначити справжні наміри довірителя і сторін у цілому, або якщо вони незрозумілі - звичаями ділового обороту і правилами професійної етики.
Пропонується ст. 628 ЦК України “Зміст договору” доповнити п. 4 “Припустимі зобов'язання”, що передбачає право суду доповнювати договір умовами, що грунтуються на припустимих зобов'язаннях, не погодженими сторонами і необхідними для здійснення договору, оскільки дотримання правових норм призведе до явно несправедливого щодо сторін договору результату.
Наведене вище стало підгрунтям для висновку автора про те, що особливість здійснення довірчого правовідношення полягає у єдності реалізації суб'єктивного права фідуціанта з особистістю фідуціарія, наділеного правовим титулом, що доповнює формальне право і санкціонує взятий на себе обов'язок довірчого піклування (англ.: fiduciary duty of care) у взаємовідносинах з фідуціантом (клієнтом тощо), яке грунтується на добрій совісті і виходить за межі зобов'язань формального права.
Автором встановлюється зміст обов'язку довірчого піклування, який полягає у тому, що дії, необхідні для здійснення суб'єктивного права, мають бути вчинені з дбайливістю та обачністю, що вимагаються від абстрактного “середнього” фідуціарія [тобто, який має нормальний, середній рівень інтелекту, знань та життєвого досвіду], що має аналогічні цілі, якщо із змісту або суті відносин не випливає встановлення визначених вимог, які висуваються до конкретного фідуціарія, з огляду на його індивідуальні особливості.
Обгрунтовано, що довірче піклування полягає також в обов'язку фідуціарія діяти порядно і бути відданим (лояльним), що не дають підстав для їх двозначного тлумачення і можливості для безпідставного збагачення та шахрайства.
Виявляється взаємозв'язок прав з їх обмеженнями і припустимість останніх у структурі елементів довірчого правовідношення. Встановлюється “самозаконність” обмежень прав, надмірно переданих фідуціантом, зобов'язанням фідуціарія діяти у залежному інтересі.
Обмеження прав, переданих за волевиявленням власника чи іншого фідуціанта, мають визнаватися правомірними, оскільки особи мають право укладати договори та інші правочини навіть незвичайного змісту, приватна воля яких є “самозаконною” і викликає правовий результат, якого бажала діюча особа, а вчинені правочини займають місце закона для тих, хто їх уклав, якщо їх припустимість випливає із змісту або суті відносин і відповідає вимогам розумності і справедливості.
У роботі встановлено особливості підстав виникнення і припинення довірчого правовідношення, зокрема, у випадках, прямо визначених формальним правом і передбачуваних зобов'язаннями доброї совісті.
Обгрунтовано виникнення довірчого правовідношення з будь-яких підстав, передбачених для цивільних прав, до яких, у тому числі, відносяться правочин, рішення суду, адміністративний акт, проступок, пряма вказівка закону.
Проведено класифікацію підстав виникнення довірчих правовідносин залежно від ступеню забезпеченості примусом та обсягу повноважень фідуціарія.
За наведеним критерієм довірчі відносини виникають з фідуціарних зобов'язань (фідуціарний заклад, дилерський договір, добросовісне володіння, управління майном), недозрілих прав (секундарні права, локальні норми про добру совість), вироджених прав (парі, інші натуральні зобов'язання), інших незавершених зобов'язань (переддоговірні угоди, negotiorium gestio тощо).
За характером волевиявлення довірче правовідношення виникає за наявності прямо вираженої, а у встановлених законом випадках - за передбачуваної волі на створення такого правовідношення.
Прямо виражена воля є чітко сформульованим і визначеним у необхідній формі волевиявленням фідуціарія та/або фідуціанта на створення довірчих відносин.
Наявність прямо вираженої волі обов'язкова для вказаних відносин, що виникають на підставі взаємного волевиявлення сторін договору про створення конкретної форми довірчих відносин. Названі відносини виникають в силу недостатньо вираженої волі на їх створення у випадках неналежного виконання фідуціарієм своїх обов'язків чи у інших випадках, коли особа може без достатніх підстав неправомірно збагатитися за рахунок вигодонабувача. Воля на створення довірчих відносин вважається недостатньою у разі відсутності прямих вказівок фідуціанта на створення конкретного виду цих відносин, яка лише передбачаєтьcя сторонами договору чи в односторонньому волевиявленні фідуціанта.
Автор роботи обгрунтовує висновок про те, що довірчі правовідносини припиняються за підставами, прямо визначеними формальним правом, і у зв'язку з втратою довіри в добросовісність та особистість контрагента.
У роботі досліджено особливості суб'єктного складу довірчого правовідношення, які, зокрема, обумовлені тричленною структурою учасників та розділенням змісту права власності між фідуціантом, фідуціарієм та вигодонабувачем, кожен з яких наділений різними за обсягом і характером суб'єктивними правами на одне й те саме майно.
Фідуціантом визнається будь-яка фізична або юридична особа, яка передає фідуціарію права на майно або немайнові об'єкти, належні йому на праві власності або у вигляді виключних майнових прав фідуціанту чи особі, котру він представляє, що підлягають здійсненню фідуціарієм у визначеному інтересі.
Обрунтовано, що фідуціарієм вважається юридична або фізична особа, наділена дискретними (тобто, невизначено широкими і змінними) повноваженнями, яка несе підвищену відповідальність і визначає юридичну долю майна у залежному інтересі. Фідуціарієм визнається кожен, хто здійснює фідуціарну власність, контроль або управління фідуційованим майном чи розпорядження ним, а також особи, які надають послуги з інвестиційного консультування за певну винагороду.
Вигодонабувачем може бути будь-яка фізична чи юридична особа, на користь котрої передається фідуційоване майно, або плоди чи інші вигоди від цього майна на умовах, визначених фідуціантом у довірчому правочині або іншій підставі виникнення довірчого правовідношення. Автором обгрунтовано, що вигодонабувачем не визнається особа, яка є фідуціарієм і не має інших прав щодо предмета довірчих відносин, якщо інше не встановлено правочином або прямою вказівкою закону або не випливає із суті довірчого правовідношення.
У роботі визначено співвідношення і механізм дії загальних і спеціальних принципів довірчого правовідношення, які, зокрема, полягають у застосуванні особливостей відповідно до вимог застосовуваних до довірчого правовідношення правових норм і звичаїв, а за відсутності останніх застосовуються загальні засади.
Дисертантом обгрунтовано висновок про те, що механізм дії принципів довірчого правовідношення полягає у виконанні зобов'язання доброї совісті з дотриманням вимог турботливості та обачності у поведінці фідуціарія, визначених правочином, а за їх відсутності, при виникненні спору щодо їх дотримання, суд має скористатися правилами етики про добросовісну поведінку, розумність і чесність, закріпленими у звичаях, які склалися у даній сфері, а за відсутності останніх - застосовуються аналогія закону та аналогія права, використання яких передбачає застосування вимог добросовісності, розумності, чесності та справедливості як критеріїв правомірності дій фідуціарія.
Автором визначено перелік і зміст спеціальних принципів довірчого правовідношення, що виступають критерієм належного виконання фідуціарієм прийнятого на себе зобов'язання доброї совісті, до яких, зокрема, відносяться правила “доброго господаря”, “розумної людини” та його різновид для професійних фідуціаріїв - правило “розсудливого” експерта.
Обгрунтовано, що сутність правила “доброго господаря” закріплено у формулі: “як по доброму ведеться між добрими людьми” (Ut inter bonos bene), зміст якої полягає у виконанні фідуціарного зобов'язання з усією турботливістю та обачністю, на засадах добросовісності, розумності, чесності, справедливості та недопущення зловживання правом. Механізм дії правил “розсудливої людини” і “розсудливого експерта” передбачає порівняння одних фідуціаріїв з іншими і встановлює обов'язок фідуціарія виявляти піклування, вміння, розсудливість і старанність у обставинах, що склалися точно так, як у аналогічній ролі і за подібних обставин вчинила б розсудлива людина, яка має на меті аналогічні цілі.
Пропонується ст. 628 ЦК України “Зміст договору” доповнити пунктом 3 “Добросовісність договору”, якою передбачено визнання несправедливою умову договору, що не була окремо погоджена і створює суттєве порушення рівноваги у правах і обов'язках сторін договору на шкоду потерпілій стороні, яка з об'єктивних причин не могла виразити свою волю щодо такої умови договору.
У підрозділі 1.3 “Місце довірчого правовідношення у системі цивільних правовідносин і загальній структурі цивільного права України” досліджується місце довірчого правовідношення у системі цивільних правовідносин, розглядається поняття і предмет права доброї волі, проведено класифікацію довірчих правовідносин та співвідношення їх з іншими правовідносинами.
У роботі поняття доброї совісті визначається як концептуальна основа довірчого правовідношення і результат взаємного визнання контрагентів, яка поширюється на випадки набуття добросовісною особою суб'єктивного права, надмірно сильного для досягнення його мети [виникнення права власності за давністю або від неуповноваженої особи; номінальна і забезпечувальна власність; управління майном тощо], обмеженого зобов'язанням набувача вчинити певні позитивні дії як прояв добросовісності фідуціарія до контрагента.
Обгрунтовано, що у об'єктивному значенні добра совість є загальним принципом, мірилом відповідності уявленням про справедливість і розумність та відображення поняття добросовісності, а у вузькому значенні є нормою, що регулює припустимість протиставлення суб'єктивному праву обмежень його здійснення наданням захисту добросовісній особі або навіть більш сильного права, обтяженого зобов'язаннням діяти чесно і бути відданою переважно або виключно в інтересах фідуціанта. У суб'єктивному значенні добра совість є волею особи, що характеризується вибачувальним незнанням об'єктивних перешкод з набуття приватного права або досягнення іншої переслідуваної нею юридичної мети чи визнання самозаконності обмежень надмірно сильного права зобов'язанням діяти переважно або виключно в інтересах фідуціанта.
Пропонується ст. 3 ЦК України “Загальні засади цивільного законодавства” доповнити п. 2 “Поняття принципу добросовісності та доброї совісті”, згідно з яким всі правила, які створюються сторонами або законом, вважаються добросовісними, якщо їх застосування не призведе до несправедливих чи нерозумних результатів, а останні не підлягають застосуванню в тій мірі, наскільки за даних обставин це буде неприйнятним відповідно до критерію розумності та справедливості”.
У дослідженні визначено поняття права доброї волі як системи взаємопов'язаних інститутів цивільного права, що регулює зобов'язання доброї совісті і субсидіарно застосовується з метою захисту від неправомірного збагачення у разі відсутності більш відповідних цивільно-правових конструкцій формального права (stricti juris) та їх непридатності.
Тенденція до поділу цивільного права на формальне і право доброї волі викликана неможливістю врегулювання лише правовими нормами зобов'язань доброї совісті, зміст котрих визначається не їх прямо визначеними умовами, а справжніми намірами сторін, що випливають з припустимих обставин, закріплених у звичаях положень професійної етики і норм моралі про добросовісну поведінку, розумність і чесність.
Зроблено висновок, що право доброї волі системно регулює цивільні правовідносини, які грунтуються на зобов'язаннях доброї совісті, охоплює правові інститути, засновані на совісті, що належать виключно до права доброї волі, а окремі з них, нормативно визначені, входять і до складу формального права, подвійна природа яких обумовлює їх місце у системі цивільних правовідносин та у загальній структурі цивільного права у цілому.
Наведене стало підгрунтям для висновку про визнання довірчого правовідношення більш сильним юридичним засобом реалізації “самозаконності” зобов'язань доброї совісті, що базується на концепції доброї совісті (bona fideаs), виходить за межі цивільних правовідносин формального права (stricti juris) і субсидіарно застосовується з метою захисту від неправомірного збагачення у разі відсутності більш відповідних цивільно-правових конструкцій формального права та їх непридатності. У роботі досліджено предмет права доброї волі, до якого, зокрема, відносяться довірчі відносини, що виникають з фідуціарних зобов'язань, а також з прямо невизначених чи юридично незавершених зобов'язань, які грунтуються переважно або виключно на добрій совісті.
Обгрунтовано класифікацію відносин, які входять до предмету регулювання права доброї волі, на три однорідних групи: довірчі відносини, пов'язані з переходом права власності на майно до фідуціарія; довірчі відносини, пов'язані з управлінням чужим майном; довірчі відносини, не пов'язані з управлінням чужим майном.
Зміст першої групи названих правовідносин полягає у залученні майна фідуціарієм на основі цивільно-правових договорів чи за іншими підставами виникнення цивільних прав, які передбачають перехід права власності на довірене майно з умовою його передачі при настанні визначеного юридичного факту.
Довірчі правовідносини, пов'язані з управлінням чужим майном довірителя, передбачають залучення і управління майном фідуціанта в інтересах вигодонабувача на підставі цивільно-правових договорів, які не встановлюють переходу права власності на довірене майно до управителя. Довірчі відносини, не пов'язані з управлінням чужим майном, складаються з двох підгруп: договірних і квазідоговірних (послуги інвестиційного консультанта, negоtiorium gestio тощо); позадоговірних довірчих зобов'язань (кондикційні зобов'язання тощо).
Розділ II “Довірчі відносини, пов'язані з переходом права власності” складається з двох підрозділів.
У підрозділі 2.1 “Цільове майно і право власності з метою забезпечення виконання зобов'язань” визначається поняття і види цільового майна (фідуціарного права власності), досліджуються поняття і види права власності з метою забезпечення, аналізуються особливості фідуціарного закладу, операцій РЕПО і забезпечувального резервування права власності.
Автор дослідження обгрунтовує висновок про те, що довірчі відносини, пов'язані з переходом права власності охоплюються поняттям цільового або фідуціарного права власності, зміст якого полягає в передачі власником (фідуціантом) довіреній особі (фідуціарному власнику) майна і правового титулу власності для досягнення визначених цілей з умовою подальшої передачі майна визначеним вигодонабувачам на раніше зафіксованих умовах.
Обгрунтовано, що правова природа фідуціарної власності полягає у наданні фідуціарному власнику речового права, обмеженого цільовим характером його здійснення в інтересах визначених осіб. Цільовий характер означає обумовленість метою, для якої передається майно у фідуціарну власність.
Автором встановлено “самозаконність” обмежень права власності за волевиявленням власника, у тому числі з метою номінального здійснення і забезпечення виконання зобов'язань, оскільки їх припустимість випливає із змісту та суті відносин.
Наведеним обумовлено висновок про те, що діяльність власника може бути обмежена зобов'язанням її здійснення в інтересах відчужувача та у відповідності з визначеними ним цілями (номінальне здійснення) або передачею права власності на майно, що знаходиться в експлуатації боржника, у забезпечення виконання його боргового зобов'язання (фідуціарний заклад) на умовах, встановлених договором.
Систему довірчих відносин, пов'язаних з переходом права власності, становлять право власності з метою забезпечення виконання зобов'язання, номінального здійснення, довірчого здійснення права власності на фінансові активи й інші види фідуціарної власності.
Пропонується п. 7 ст. 319 ЦК України “Здійснення права власності” викласти у наступній редакції: “Діяльність власника майна, набутого з метою номінального здійснення або у забезпечення виконання боргового зобов'язання, може бути обмежена чи припинена або власника може бути зобов'язано допустити до користування його майном інших осіб у випадках і у порядку, встановлених законом та/або договором, а у інших випадках - лише у випадках і у порядку, передбачених законом”.
У роботі досліджено поняття права власності з метою забезпечення (фідуціарний заклад) як неакцесорний спосіб забезпечення виконання зобов'язань, зміст якого, зокрема, полягає у передачі кредитору (фідуціарному власнику) права власності на майно, що знаходиться у експлуатації боржника (фідуціарного відчужувача), у забезпечення виконання зобов'язань останнього на умовах, передбачених договором.
Пропонується ст. 319 ЦК України “Здійснення права власності” доповнити п.9 наступної редакції: “Діяльність власника може бути обмежена умовою передачі права власності на майно, що знаходиться в експлуатації боржника, у забезпечення виконання його боргового зобов'язання (фідуціарний заклад) у порядку і на умовах, встановлених законом та/або договором”.
У підрозділі 2.2 “Право власності з метою номінального здійснення” досліджено поняття та елементи номінального здійснення права власності.
Автором визначено поняття права власності з метою номінального здійснення, зміст якого полягає у тому, що за розпорядженням фідуціанта (реального власника) фідуціарій (номінальний власник) від свого імені і за свій рахунок набуває право власності на майно з умовою наступної його передачі певній особі за попередньо встановленими ціною та іншими умовами здійснення права власності, передбаченими договором та/або законом.
Пропонується ст. 319 “Здійснення права власності” ЦК України доповнити пунктом 10 наступної редакції: “Номінальне здійснення права власності є правом власності, набутим фідуціарієм (номінальним власником) за розпорядженням фідуціанта (реального власника), з умовою наступного його цільового використання і передачі певній особі за попередньо встановленими ціною та іншими умовами, передбаченими договором та/або законом”.
Обгрунтовується висновок про доцільність прийняття закону України “Про цільове майно” на основі запропонованої автором наукової моделі закону, покликаного закріпити поняття цільового майна у вигляді майнового фонду як універсального інституту, що виконує роль загальних положень будь-яких його різновидів, до яких відносяться фідуціарний заклад, номінальне здійснення права власності, договір управління майном.
Розділ III “Довірчі відносини, пов'язані з управлінням майном” складається з двох підрозділів, у яких досліджено поняття і види довірчих відносин, пов'язаних з управлінням майном, аналізується договір управління майном, досліджується представницьке управління майном.
Обгрунтовано висновок про визнання довірчими відносинами, пов'язаними з управлінням чужим майном, будь-яких відносин, які передбачають делегування або здійснення повноважень власника управителем чужого майна на умовах, визначених правочином або законом. До цієї групи відносин входять договір управління майном, право повного господарського відання і право оперативного управління, представницьке управління майном, управління майном за законом.
Підрозділ 3.1. “Договір управління майном” присвячений характеристиці поняття, елементів і правової природи договору управління майном.
Обгрунтовано, що договір управління майном породжує особливе, з речoвим елементом, право на чужу річ, що не викликає переходу права власності до управителя. Передача майна в управління є особливим видом виконання (solutio) шляхом передачі установником і наділення управителя власницькими повноваженнями щодо чужого майна, з урахуванням обмежень, встановлених договором і законом, власник якого визначає мету управління, обсяг повноважень, що він передає, а також особу, в інтересах якої повинен діяти управитель.
Дискретність повноважень, які обтяжують право власності і здійснюються за власним розсудом управителя, з урахуванням цілей управління та обмежень, визначених договором та/або законом, становлять зміст делегованого йому власником права на чужу річ, яке управитель зобов'язаний здійснювати в інтересах визначених вигодонабувачів.
Договір управління майном є способом управління чужим майном в інтересах самого власника чи вигодонабувача, для якого характерна висока ступінь довірливості, з особливим значенням особистості його учасників, що передбачає особисте виконання наявних в управителя прав та обов'язків, передача чи здійснення яких третіми особами у порядку повного або часткового правонаступництва допускається у визначених законом випадках. За договором управління управителю делегується особисте, невідчужуване право на чуже цільове майно, близьке до речового, обтяжене зобов'язальними відносинами з надання послуг і передачі майна у чужому інтересі (установника, вигодонабувача), що наближає його до договорів про установлення нових абсолютних прав на речі та інше майно (договори оренди, застави, встановлення сервітуту, поділу спільного майна, фрахтування, концесії).
Обгрунтовано визнання цього договору самостійним договірним типом делегованого здійснення права власності на цільове майно в чужому інтересі, з притаманною йому підвищеною довірливістю та особливим значенням особистості його учасників, який відноситься до змішаних правових інститутів, сформувався на стикі речових та зобов'язальних прав і одночасно володіє ознаками, притаманними різним групам прав.
У зв'язку з цим пропонується Главу 70 ЦК України іменувати “Делеговане управління майном” та розташувати відразу за договором довічного утримання (Глава 57) і перед договором майнового найму (Глава 58), ст. 1029 ЦК України доповнити п. 2 “Поняття делегованого управління майном” наступної редакції: “Делеговане управління майном є майновим фондом, здійснення права власності на який делеговане управителеві, уповноваженого і зобов'язаного виключно вчиняти будь-які права, пов'язані з цим майновим фондом, з тим, щоб майно приносило доходи, забезпечити приріст майнового фонду або використовувати майно за призначенням, якщо цього вимагають інтереси вигодонабувача для досягнення цілей управління майном.
З метою належного виконання своїх зобов'язань управитель має право оплатно відчужувати майно, обтяжувати останнє речовими правами, змінювати його призначення, а також вчиняти будь-які інші необхідні або корисні дії, включаючи будь-які форми інвестицій, якщо інше не передбачено договором та/або законом”.
У підрозділі 3.2. “Представницьке управління майном” характеризуються поняття і види представницького управління майном.
У роботі досліджено поняття довірчих представницьких послуг та їх співвідношення з суміжними зобов'язальними конструкціями.
Автор обгрунтовує висновок про те, що представницька діяльність довірчих товариств заснована на особливому виді цивільно-правових зобов'язань, які містять окремі елементи одночасно декількох видів договорів і не можуть бути у сукупності кваліфіковані традиційно представницькими. Складовою предмета діяльності довірчого товариства є надання агентських послуг, якщо інше не передбачено законом або не суперечить суті представницької діяльності зазначеного товариства. При здійсненні агентських послуг від імені довірителя довірче товариство виступає як комерційний представник. На представницьку діяльність товариства поширюються положення про комерційне представництво.
Розділ IV “Довірчі відносини, не пов'язані з управлінням майном” складається з трьох підрозділів.
У підрозділі 4.1 “Загальна характеристика довірчих відносин, не пов'язаних з управлінням майном” визначається поняття довірчих відносин, не пов'язаних з управлінням майном, розкрито елементи і правову природу кондикційних зобов'язань. Обгрунтовано поділ цієї групи довірчих відносин на дві підгрупи: договірні і квазідоговірні; позадоговірні або охоронні довірчі відносини.
Наведені довірчі відносини, на думку дисертанта, виникають у випадках безпідставного придбання майна особами, які вчинили правопорушення або ведуть справи іншої особи і можуть без достатніх підстав збагатитися за її рахунок. Безпідставно придбане майно незаконний володілець зобов'язаний утримувати і повернути потерпілій особі. Визнання у цьому випадку довірчих відносин є засобом захисту від такого неправомірного (безпідставного) збагачення.
...Подобные документы
Співвідношення понять "людина", "особистість", "громадянин". Класифікація прав людини та громадянина. Структура конституційно-правового механізму забезпечення реалізації прав людини. Проблеми захисту прав і свобод в Україні на сучасному етапі розвитку.
курсовая работа [37,0 K], добавлен 06.09.2016Дослідження принципів та форм захисту цивільних прав за римським правом. Аналіз співвідношення способів захисту цивільних прав та інтересів. Особливості юрисдикційного захисту прав. Інститут самозахисту, як неюрисдикційна форма захисту цивільних прав.
курсовая работа [57,3 K], добавлен 18.02.2011Регулювання міжнародних стандартів щодо основних прав, свобод людини і громадянина. Світовий підхід до визначення прав, які випливають зі шлюбного стану і сімейних відносин. Проблема співвідношення міжнародно-правового і внутрішньодержавного регулювання.
контрольная работа [46,6 K], добавлен 23.12.2015Права людини і громадянина. Види гарантій прав і свобод людини і громадянина та їх реалізація за законодавством України. Інститут парламентського уповноваженого з прав людини як важливий механізм захисту конституційних прав і свобод людини та громадянина.
курсовая работа [33,1 K], добавлен 14.05.2014Історія становлення соціальних та економічних прав і свобод людини і громадянина в Україні. Особливості та нормативно-правові засади їх регламентації, відображення в законодавстві держави. Проблеми реалізації та захисту соціальних та економічних прав.
курсовая работа [60,1 K], добавлен 20.11.2014Місце правовідносин в системі суспільних відносин. Поняття та ознаки цивільного правовідношення. Підстави виникнення, зміни та припинення цивільних правовідносин, специфіка їх правового регулювання. Зміст, види та елементи цивільних правовідносин.
курсовая работа [66,8 K], добавлен 12.03.2011Поняття представництва в цивільному праві. Форми встановлення й реалізації цивільних прав і обов'язків через інших осіб: комісія, концесія, порука, вчинення правочинів на користь третьої особи, покладання обов’язку виконання на іншу особу, посередництво.
курсовая работа [45,8 K], добавлен 27.03.2013Поняття об’єкта правовідносин та його юридичного змісту (суб’єктивних прав і юридичних обов’язків). Механізм правового регулювання як цілісний процес упорядкування, закріплення суспільних відносин, що виникає через взаємодію його системних елементів.
статья [22,9 K], добавлен 11.09.2017Поняття, зміст та характерні ознаки громадянських прав і свобод людини в Україні. Сутність конституційних політичних прав і свобод громадянина. Економічні, соціальні, культурні і духовні права і свободи людини та громадянина, їх гарантії і шляхи захисту.
курсовая работа [51,2 K], добавлен 09.05.2011Конституційні принципи правового статусу людини і громадянина в Україні. Українське законодавство про права, свободи, законні інтереси та обов’язки людини і громадянина. Міжнародний захист прав людини. Органи внутрішніх справ і захист прав людини.
магистерская работа [108,6 K], добавлен 04.12.2007Сутність та зміст цивільних правовідносин як врегульованих нормами цивільного права майнових відносин, що виникають у сфері інтелектуальної діяльності. Їх структура та елементи, класифікація та типи. Підстави виникнення, зміни, припинення правовідносин.
курсовая работа [42,1 K], добавлен 04.01.2014Поняття та мета правового регулювання, його предмет та методи, засоби та типи. Співвідношення правового регулювання та правового впливу. Складові елементи механізму правового регулювання і стадії його реалізації, ефективність в сфері суспільних відносин.
курсовая работа [29,3 K], добавлен 28.10.2010Сучасний зміст і значення елементів та механізму правового регулювання, його сфери та межі. Характеристика методів і типів правового регулювання в Україні, можливості та необхідність їх вдосконалення. Основні ознаки ефективного правового регулювання.
курсовая работа [61,6 K], добавлен 07.07.2009Загальна характеристика питанням запровадження в Україні адміністративної юстиції як форми судового захисту прав та свобод людини і громадянина у сфері виконавчої влади. Аналіз поняття, організації, завданн та основних функцій міліції в Україні.
контрольная работа [24,7 K], добавлен 04.01.2008Розвиток ідеї прав людини, сучасні міжнародно-правові стандарти в даній сфері, класифікація та типи. Принципи конституційних прав і свобод людини і громадянина. Система прав за Конституцією України, реалії їх дотримання і нормативно-правова база захисту.
курсовая работа [52,9 K], добавлен 07.12.2014Поняття про юридичні факти, їх класифікація. Захист цивільних прав у римському приватному праві: характерні ознаки і особливості. Сплив великого строку після правопорушення і його негативні наслідки для судочинства. Спеціальні засоби преторського захисту.
контрольная работа [27,6 K], добавлен 18.10.2012Розвиток теорії цивільного права. Ознаки цивільних правовідносин. Класифікація цивільних правовідносин за загальнотеоретичним критерієм. Суб'єктивне право і суб'єктивний обов'язок. Основна класифікація цивільних правовідносин. Порушення правових норм.
курсовая работа [94,5 K], добавлен 28.05.2019Поняття та особливості шлюбу у міжнародному приватному праві. Джерела колізійного регулювання сімейних відносин за участю іноземного елементу. Основні колізійні проблеми шлюбно-сімейних відносин: питання укладення та шлюбу, визнання його недійсним.
курсовая работа [42,4 K], добавлен 23.12.2014Здійснення прокурором захисту прав, свобод та законних інтересів громадянина у адміністративному судовому процесі. Особливості адміністративної процесуальної правосуб’єктності прокурора. Обґрунтування напрямів розвитку відповідного законодавства.
автореферат [38,9 K], добавлен 13.04.2009Загальні положення про регулювання земельних відносин в Україні. Предметом регулювання земельного права виступають вольові суспільні відносини, об'єкт яких - земля. Регулювання земельних відносин. Земельне законодавство і регулювання земельних відносин.
реферат [19,2 K], добавлен 09.03.2009