Наследование по завещанию
Ознакомление с основаниями наследования согласно гражданскому кодексу. Исследование норм закона, регулирующих правовые отношения в наследственном праве и праве наследования по завещанию. Характеристика особенностей и требований к составлению завещания.
Рубрика | Государство и право |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 01.12.2014 |
Размер файла | 53,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Департамент образования, науки и молодежной политики
Воронежской области
Богучарский ГОБУ СПО ВО «ВГПГК»
Курсовая работа
По дисциплине: Гражданское право
На тему: Наследование по завещанию
Содержание
Введение
1. Общие положения о наследовании
1.1 Понятие наследования
1.2 Основания наследования
1.3 Состав наследственной массы
1.4 Момент открытия наследства
1.5 Лица, которые могут призываться к наследованию
2. Наследование по завещанию
2.1 Понятие и содержание завещания
2.2 Форма завещания
2.3 Основания и правовые последствия недействительности завещания
Заключение
Список использованных источников
Введение
Актуальность темы работы заключается в том, что Конституция Российской Федерации провозгласила высшей ценностью человека, его права и свободы, и гарантию их защиты государством. В связи с этим первоочередной задачей государства является создание правового механизма, посредством которого установления власти должны претворяться в практической деятельности его органов. После принятия Государственной Думой и одобрения Советом Федерации Президент РФ 26 ноября 2001 года подписал долгожданную третью часть ГК РФ, которая вступила в силу 1 марта 2002 года, которая призвана урегулировать отношения в области наследственного и международного частного права. Особый интерес представляет анализ статей, регламентирующих наследственные правоотношения, и сравнение их с правилами, закрепленными прежним законодательством.
Вопросы наследственного права в настоящее время приобретают все большую актуальность. Любой человек волен свободно распоряжаться тем, что принадлежит ему по закону, как при жизни, так и после смерти. Он вправе завещать свое имущество кому хочет. В этом состоит один из основных принципов наследственного права - свобода завещания, которая может быть ограничена только правилами, касающимися обязательной доли в наследстве.
Это объясняется, в первую очередь, тем, что в результате становления рыночных отношений, закрепления за гражданами права частной собственности на имущество круг объектов, которые могут переходить в порядке наследственного правопреемства, значительно расширился. Так, если раньше самым ценным переходящим по наследству имуществом были, к примеру, автомобиль, дача, вклад (при этом обладателями такого имущества были далеко не все граждане), то сейчас объектами наследственного права могут быть и квартиры, и жилые дома, и земельные участки, и другие виды имущества. В связи с этим нормы наследственного права (до недавнего времени мало кого интересовавшие) сейчас приобретают особую важность.
Целью работы является раскрытие понятий, связанных с наследованием по завещанию.
Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи:
1. Рассмотреть общее понятие наследственного права.
2. Изучить общие основания и условия принятия наследства.
3. Рассмотреть общие понятия наследства по завещанию.
4. Исследовать нормы закона регулирующие правовые отношения в наследственном праве и праве наследования по завещанию.
Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников.
1. Общие положения о наследовании
1.1 Понятие наследования
Наследственное право - это система правовых норм, которая регулирует отношения, связанные с наследством, т.е. с переходом имущественных и некоторых личных не имущественных прав и обязанностей умершего лица (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в установленном законом порядке. Конституция РФ статья 35 п.4
Cогласно ст. 1110 ГК РФ наследование - переход имущества (наследства, наследственного имущества) умершего (наследодателя) к другим лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства.
Завещание является особым видом односторонней сделки, правовые последствие которой возникают лишь при наличии совокупности юридических фактов (юридический состав), которые, в свою очередь, условно можно разделить на внешние и внутренние. Рассмотрим вначале внешние:
1) лицо в момент совершения завещания должно обладать гражданской дееспособностью в полном объеме. Следует подчеркнуть особую важность этого условия, поскольку утрата дееспособности или ее ограничение после совершения завещания лишает гражданина какой-либо последующей возможности изменить судьбу завещанного имущества. Хотя ситуация может измениться, если до смерти гражданина суд признает его полностью дееспособным.
Данное условие не только установлено законодателем, но и общепризнано. Так, В.В. Гущин и Ю.А. Дмитриев отмечают, что завещание совершается действием одного лица, специально направленным на достижение правовых последствий. См.: Гущин В.В., Дмитриев Ю.А. Наследственное право и процесс в Российской Федерации. М., 2004. С. 3. Завещателем может быть всякий гражданин, обладающий дееспособностью в полном объеме, т.е. способностью своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Поэтому не могут совершать завещания лица, признанные судом недееспособными (ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ)), граждане, признанные судом ограниченно дееспособными, вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами (ст. 30 ГК РФ), а также несовершеннолетние, за исключением граждан в возрасте до 18 лет, ставших полностью дееспособными на основании вступления в брак или эмансипации (п. 2 ст. 21 и ст. 27 ГК РФ);
Одним из важнейших аспектов действительности завещания как сделки является конструирование его по установленной форме. Современным правовым системам известны различные формы завещательных распоряжений. Такая множественность, с одной стороны, направлена на то, чтобы чрезмерно не обременять завещателя и не создавать лишних препятствий для выражения и закрепления его последней воли, а с другой стороны, формализм завещательных распоряжений имеет целью в максимально возможной степени "зафиксировать" подлинную волю завещателя и не допустить преждевременного разглашения содержания завещания.
Основу нормативных требований к форме завещания составляют положения о том, что оно должно быть учинено в письменной форме и удостоверено уполномоченным на то должностным лицом, прежде всего - нотариусом. Гордон М.В. Наследование по закону и по завещанию. М.: Юридическая литература, 1967. 119 с. Несоблюдение данных предписаний влечет за собой недействительность завещания (п. 1 ст. 1124 Гражданского кодекса, далее - ГК). Помимо нотариусов полномочия по удостоверению завещаний в числе некоторых иных видов нотариальных действий предоставлены должностным лицам консульских учреждений, главам местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления поселений и муниципальных районов (ст. 37, 38 Основ законодательства РФ о нотариате 1993 г., далее - ОЗН, ст. 26 Консульского устава РФ 2010 г.). На завещании должны быть обязательно указаны место и дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК) - это позволяет нотариусу или иному должностному лицу проверить, не отменялось и не изменялось ли завещание, установить первичное и последующие завещания.
1) завещатель должен соблюсти установленную законом форму завещания;
2) существенным условием завещания является соблюдение тайны, поскольку до смерти завещателя никто из лиц, причастных к составлению и удостоверению завещания, не вправе разглашать его содержание. Тайна завещания является одним из способов охраны интересов завещателя. Для этого закон вменяет в обязанность сохранение тайны завещания нотариусу, другому лицу, удостоверяющему завещание, переводчику, душеприказчику, рукоприкладчику. Обратим внимание, перед нами закрытый перечень лиц, которые должны соблюдать тайну завещания. Можно сказать, что законодатель установил тем самым для ограниченного круга субъектов принцип тайны завещания, который действует даже при отсутствии воли составителя завещания. Скажем, гражданин заявляет, что он не делает тайны из своего завещания, однако нотариус не освобождается от обязанности предупредить указанных в ст. 1123 ГК РФ лиц о необходимости сохранять тайну завещания.
В отношении остальных лиц (и не только присутствовавших при составлении завещания) в силу диспозитивности общих начал гражданского права завещатель решает сам, как распорядиться этим правом. Например, он может рассказать о содержании своего завещания или дать прочитать его копию любому лицу, которое он сочтет нужным поставить в известность. При этом такое лицо не обязано сохранять тайну завещания, даже если завещатель уведомил его "по секрету" и просил "никому не говорить". Нотариус должен поставить в известность завещателя о таких последствиях разглашения тайны завещания.
Что же касается совокупности внутренних юридических фактов (т.е. обстоятельств, которые носят условный характер и содержатся в самом завещании) - такие завещания в доктрине наследственного права и международной практике называют условными. Вопрос о них уже много лет вызывает дискуссии, однако общепринятой концепции до настоящего времени так и не выработано, поэтому проанализируем наиболее известные из них. Во-первых, имеет ли завещатель право выразить свою волю так, что завещание вступит в силу не в момент его смерти, а позже, при наступлении указанного в завещании условия. Например, дочь получит в наследство квартиру при условии окончания учебного заведения.
Можно сказать, что в настоящее время российское законодательство относится к таким завещаниям индифферентно, поскольку не предусматривает права на составление условных завещаний, но и не содержит запрета на такие завещания. Тем не менее правоприменительная практика условия в завещании не признает. Однако в научной литературе проблема условных завещаний имеет многовековую историю. Так, назначение наследника под условием допускалось в римском праве, если условие имело характер отлагательного. Примером отлагательного условия служило подназначение основному наследнику дополнительного (запасного) наследника, "в этом случае наследство открывалось не в момент смерти наследодателя, а по наступлении условия" Новицкий И.Б. Римское право: Учебник для вузов. М., 2002. С. 231.. В настоящее время законодатель также допускает возможность подназначения наследника, при этом днем открытия наследства является смерть наследодателя, а отсутствие по тем или иным причинам основного наследника и принятие наследства подназначенным наследником являются дополнительными юридическими фактами, влекущими возникновение у такого наследника права на наследство.
Наследственное правопреемство является универсальным (общим). Это означает, что наследство, т.е. вся совокупность прав и обязанностей наследодателя, переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент. При принятии наследства наследник становится носителем прав и обязанностей, переходящих к нему в порядке наследования, с момента открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной регистрации права наследника на это имущество, когда такое право подлежит регистрации (п. 4 ст. 1152 ГК).
Переход наследства к наследнику как единого целого означает, что он не имеет права принять только какую-либо часть наследства, например право собственности на квартиру, а от принятия прав и обязанностей по авторскому договору - отказаться. Наследство может быть принято только как единое целое, в его составе могут оказаться даже такие права и обязанности наследодателя, о которых наследник не имел представления.
Универсальность правопреемства характерна как для наследования по закону, так и по завещанию. Пожалуй, единственным исключением является случай распределения наследодателем в завещании конкретных вещей в адрес конкретных наследников, если при этом какого-либо иного имущества не остается. Правопреемство каждого из наследников в этом случае будет сингулярным (частным).
При характеристике универсальности наследственного правопреемства важно подчеркнуть, что наследник приобретает наследство на основании норм наследственного права непосредственно от наследодателя без посредничества каких-либо третьих лиц. Поэтому нельзя считать отказополучателя (ст. 1137 ГК) наследником, поскольку он приобретает права не от наследодателя непосредственно, а от наследника, будучи кредитором последнего. Гражданское право: Учебник. Под редакцией Ю.К. Толстого. М., 2008 г. - С. 89.
1.2 Основания наследования
ГК предусматриваются два основания наследования: по завещанию и по закону.
Особенностью наследственного правоотношения является то, что оно в полном объеме всегда возникает только при наличии совокупности юридических фактов (юридического состава). Так, при наследовании но закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.), позволяющее призвать наследника к наследованию. При наследовании по завещанию в юридический состав наряду с названными выше двумя первыми обстоятельствами включается завещание, являющееся односторонней сделкой.
Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных настоящим Кодексом. Основной случай наследования по закону - отсутствие завещания.
Но наследование по закону может наступить и при наличии завещания, в котором наследодатель лишил наследства всех своих наследников по закону, не указав при этом кого-либо в качестве наследника из иных лиц. Возможны и иные случаи наследования по закону при наличии завещания. Если наследодатель распорядился в завещании лишь о части своего имущества, в отношении незавещанного имущества возникает наследование по закону. Если завещание признано в целом либо в части недействительным, то в отношении этой части имущества либо наследства в целом открывается наследование по закону. Если наследник по завещанию отказался от принятия наследства или умер ранее завещателя, то причитающаяся такому наследнику доля должна перейти к наследникам по закону при условии, что в завещании не было записано, что все имущество наследодатель оставляет назначенным в завещании наследникам. Возможность составления условных завещаний не отрицается и некоторыми представителями современной цивилистической науки, в частности, ряд ученых-цивилистов считают, что сами по себе условные завещания не противоречат закону и вполне правомерны. По их мнению, формулируя условия завещания, лицо исходит из законодательно установленного принципа свободы завещательных распоряжений (ст. 1119 - 1121 ГК РФ), и условия могут быть самые разные, как связанные, так и не связанные с личностью наследника. Так, Н.Л. Каминская обосновывает свою позицию: "...завещатель вправе совершить условное завещание, но для этого было бы целесообразно разработать предписания о способах указания условий в завещании, а также установить ограничения по характеру допустимых условий, содержащихся в завещании". Каминская Н.Л. Правовые проблемы наследования по завещанию в российском гражданском праве: Дис. ... канд. юрид. наук. М., 2007. С. 64.
Одним из важнейших аспектов действительности завещания как сделки является конструирование его по установленной форме. Современным правовым системам известны различные формы завещательных распоряжений. Такая множественность, с одной стороны, направлена на то, чтобы чрезмерно не обременять завещателя и не создавать лишних препятствий для выражения и закрепления его последней воли, а с другой стороны, формализм завещательных распоряжений имеет целью в максимально возможной степени "зафиксировать" подлинную волю завещателя и не допустить преждевременного разглашения содержания завещания.
Основу нормативных требований к форме завещания составляют положения о том, что оно должно быть учинено в письменной форме и удостоверено уполномоченным на то должностным лицом, прежде всего - нотариусом. Несоблюдение данных предписаний влечет за собой недействительность завещания (п. 1 ст. 1124 Гражданского кодекса, далее - ГК). Помимо нотариусов полномочия по удостоверению завещаний в числе некоторых иных видов нотариальных действий предоставлены должностным лицам консульских учреждений, главам местных администраций поселений и муниципальных районов и специально уполномоченным должностным лицам органов местного самоуправления поселений и муниципальных районов (ст. 37, 38 Основ законодательства РФ о нотариате 1993 г., далее - ОЗН, ст. 26 Консульского устава РФ 2010 г.). На завещании должны быть обязательно указаны место и дата его удостоверения (п. 4 ст. 1124 ГК) - это позволяет нотариусу или иному должностному лицу проверить, не отменялось и не изменялось ли завещание, установить первичное и последующие завещания.
Как правило, завещания удостоверяются в помещении нотариальной конторы, однако могут удостоверяться и вне его - например, в случаях, когда нотариус приглашается на дом или в лечебное учреждение к завещателю, не имеющему возможности прибыть в контору по причине болезни или физических недостатков (при этом нотариусу должны быть возмещены фактические транспортные расходы, как того требует ст. 22 ОЗН). Согласно ст. 13 ОЗН, нотариус вправе выехать для удостоверения завещания за пределы своего нотариального округа, если завещатель тяжело болен и в нотариальном округе по месту его нахождения в это время отсутствует нотариус.
Непреложным требованием закона в отношении порядка совершения завещания является установление личности завещателя на основании соответствующих документов, к каковым относятся: 1) для граждан РФ - паспорт гражданина РФ как основной документ, удостоверяющий личность (п. 1 Указа Президента РФ от 13.03.1997 N 232 "Об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации"); 2) для иностранных граждан - паспорт иностранного гражданина или иной документ, установленный федеральным законом или признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (п. 1 ст. 10 Федерального закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации", в ред. от 28.09.2010 N 243-ФЗ); для лица без гражданства (апатрида) - а) документ, выданный иностранным государством и признаваемый в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства, б) разрешение на временное проживание, в) вид на жительство, г) иные документы, предусмотренные федеральным законом или признаваемые в соответствии с международным договором Российской федерации в качестве документов, удостоверяющих личность апатрида (п. 2 той же статьи). Кроме того, личность гражданина РФ может удостоверяться дипломатическим паспортом, служебным паспортом и паспортом моряка (удостоверением личности моряка). Укажем, что с 1 января 2014 г. личность гражданина РФ за пределами страны будет удостоверяться дипломатическим паспортом и служебным паспортом (Указ Президента РФ от 21.12.1996 N 1752 "Об основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации", в ред. Указа от 21.10.2009 N 1180).
С учетом того, что закон позволяет совершать завещания лишь полностью дееспособным физическим лицам, на нотариуса (полагаем - и на иное должностное лицо, удостоверяющее завещание) возлагается обязанность проверить дееспособность того, кто обращается к нему с просьбой об удостоверении завещания (ст. 43 ОЗН). Примечательно, что констатацией такой обязанности нормативная регламентация соответствующей процедуры исчерпывается. Само собой разумеется, что по документам, предъявляемым нотариусу, последний определяет возраст завещателя (достиг ли он гражданского совершеннолетия) и может предполагать наличие у него полной дееспособности. В случае, если с просьбой об удостоверении завещания обращается эмансипированный несовершеннолетний, нотариус, помимо прочего, должен затребовать у него либо свидетельство о браке, либо решение суда о признании его полностью дееспособным. В целом же приходится признать, что нотариус в настоящее время практически лишен возможности проверять дееспособность завещателей в строгом смысле слова - он, в частности, не наделен полномочиями по истребованию медицинских документов или назначению необходимых экспертиз, не имеет возможности проверить факт вынесения судом решения о полном или частичном ограничении дееспособности лица. Следовательно, традиционная для завещаний формула - "дееспособность завещателя проверена" - являет собой лишь констатацию презумпции, но не факта. И даже если у нотариуса возникают сомнения в дееспособности завещателя в силу того или иного его поведения, следует признать, что юридические основания для отказа в удостоверении завещания не имеют места, ибо отказ в совершении нотариального действия не может основываться на предположениях. Таким образом, подчеркнем еще раз, что завещатель на момент учинения завещания предполагается дееспособным, пока не установлено иное (выше мы сказали, что в удостоверении завещания нельзя отказать, основываясь на предположениях, но вынуждены утверждать - не без сожаления, - что само удостоверение завещания основано именно на предположении о дееспособности завещателя).
Текст завещания может быть написан либо самим завещателем, либо с его слов - нотариусом или иным удостоверяющим завещание лицом. В первом случае документ должен быть "чисто написан" - в нем не должны присутствовать подчистки, приписки и иные подобные исправления, он не может учиняться карандашом. Если в тексте завещания присутствуют числа и сроки, то они хотя бы один раз должны быть написаны прописью, наименования юридических лиц, а также фамилии имена и отчества физических лиц, их адреса - указываться полностью, без сокращений (ст. 45 ОЗН). В завещании при этом делается отметка следующего содержания - "текст завещания написан мною лично". Во втором случае в завещании указывается - "текст завещания записан с моих слов нотариусом", а документ должен быть полностью прочитан завещателем до его подписания. Если это невозможно, в частности по причине болезни, физического недостатка или неграмотности лица, нотариус обязан прочитать текст завещания вслух завещателю и сделать в нем соответствующую отметку с указанием причин, в силу которых завещание не могло быть прочитано лично завещателем (п. 2 ст. 1125 ГК). Кроме того, если эти же причины лишают завещателя возможности собственноручно подписать завещание, то это может сделать вместо него другое лицо (в доктрине оно именуется рукоприкладчиком), а в завещании должны быть указаны причины, по которым завещатель прибегает к помощи рукоприкладчика, и сведения о нем в соответствии с документом, удостоверяющим личность (п. 3 ст. 1125).
Новеллой отечественного наследственного права является институт свидетелей, присутствующих при составлении и удостоверении завещания: в одних случаях по желанию завещателя (для нотариально удостоверенных завещаний), в других - в силу прямого указания закона под угрозой ничтожности завещания (завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, закрытые завещания, завещания в чрезвычайных обстоятельствах). Свидетель подписывает завещание, и в нем указываются сведения о нем в соответствии с документом, удостоверяющим личность (п. 4 ст. 1125 ГК).
Независимо от того, является ли присутствие свидетеля обязательным или факультативным, закон не разрешает выступать в качестве свидетелей и рукоприкладчиков: нотариусу или другому удостоверяющему завещание лицу; лицу, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супругу такого лица, его детям и родителям; гражданам, не обладающим дееспособностью в полном объеме; неграмотным; гражданам с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего; лицам, не владеющим в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание. Несоответствие свидетеля указанным требованиям делает завещание оспоримым (п. 2, 3 ст. 1124 ГК). Нотариус предупреждает свидетеля, а также рукоприкладчика о необходимости соблюдать тайну завещания.
На завещании должно быть указано, что завещателю разъяснены правила об обязательной доле в наследстве (ст. 1124 и 1149 ГК).
Завещание составляется, подписывается и удостоверяется в двух экземплярах, из которых один передается завещателю, а другой остается в делах нотариальной конторы и хранится в наряде в соответствии с номенклатурой дел. Кроме того, завещание регистрируется в реестровой книге, где в соответствующей графе указываются фамилия, имя, отчество завещателя, а также фамилия, имя, отчество свидетеля, лица, подписавшего за завещателя завещание, исполнителя завещания, переводчика, если он при этом участвует, и их места жительства. Завещание регистрируется также в алфавитной книге учета завещаний.
В соответствии со ст. 1127 ГК к нотариально удостоверенным завещаниям приравниваются: завещания граждан, находящихся на излечении в больницах, госпиталях, других стационарных лечебных учреждениях или проживающих в домах для престарелых и инвалидов, удостоверенные главными врачами, их заместителями по медицинской части или дежурными врачами этих больниц, госпиталей и других стационарных лечебных учреждений, а также начальниками госпиталей, директорами или главными врачами домов для престарелых и инвалидов; завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные капитанами этих судов; завещания граждан, находящихся в разведочных, арктических или других подобных экспедициях, удостоверенные начальниками этих экспедиций; завещания военнослужащих, а в пунктах дислокации воинских частей, где нет нотариусов, также завещания работающих в этих частях гражданских лиц, членов их семей и членов семей военнослужащих, удостоверенные командирами воинских частей; завещания граждан, находящихся в местах лишения свободы, удостоверенные начальниками мест лишения свободы. Такие завещания должны быть собственноручно подписаны завещателем, лицом, удостоверяющим завещание, и свидетелем. Следует указать, что, во-первых, перечень лиц, указанных в ст. 1127 ГК, является исчерпывающим и, во-вторых, неизменяемым: заменить, например, главного врача или капитана судна не может его помощник или лечащий врач. Кроме того, необходимо учитывать, что данные субъекты не относятся к лицам, уполномоченным совершать нотариальные действия, - в противовес консульским и муниципальным должностным лицам - закон лишь в порядке исключения дает им право удостоверить завещание, если завещатель о том просит. Указанное соображение подкрепляется и законодательными положениями: если в каком-либо из случаев, предусмотренных п. 1 ст. 1127 ГК, гражданин, намеревающийся совершить завещание, высказывает желание пригласить для этого нотариуса и имеется разумная возможность выполнить это желание, лица, которым в соответствии с указанным пунктом предоставлено право удостоверить завещание, обязаны принять все меры для приглашения к завещателю нотариуса. наследование правовой завещание
В целом порядок совершения завещаний, приравненных к нотариально удостоверенным, подчиняется правилам ст. 1124 - 1125 ГК, но из него есть и исключения. В частности, в п. 2 ст. 1127 указано, что завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание, а в остальном к такому завещанию применяется нотариальный порядок удостоверения (выделено мной. - М.А.). Из этого можно заключить, например, что завещатель, желающий совершить и удостоверить завещание у лиц, перечисленных в п. 1 данной статьи, не может прибегать к помощи рукоприкладчика. Это можно признать вполне обоснованным с тех позиций, что случаи удостоверения завещаний в порядке ст. 1127 относятся к экстраординарным, а соответствующие субъекты, удостоверяющие завещания, не являются по общему правилу юридически компетентными в вопросах наследования, не наделены полномочиями проверять допустимость и законность распоряжений наследодателя - и в силу этого закон требует от завещателя, на свой риск обратившегося к данным лицам для целей удостоверения завещания, собственноручной подписи на документе, содержащем его последнюю волю, что могло бы подтвердить, в числе прочего, осознанность им своих намерений и действий (это, конечно, не исключает возможности последующего оспаривания данного утверждения заинтересованными лицами, в первую очередь наследниками, в суде). Представляется, что требования о разъяснении завещателю правил ст. 1149 ГК не распространяются на лиц, указанных в ст. 1127, ибо они, в отличие от нотариусов, консульских и муниципальных должностных лиц, не являются теми субъектами, кто обязуется знать позитивное право ex officio.
В целях обеспечения сохранности завещания закон устанавливает, что завещание, удостоверенное в соответствии со ст. 1127 ГК, должно быть, как только для этого представится возможность, направлено лицом, удостоверившим завещание, через территориальные органы федерального органа исполнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции и функции по контролю и надзору в сфере нотариата, нотариусу по месту жительства завещателя. Если лицу, удостоверившему завещание, известно место жительства завещателя, завещание направляется непосредственно соответствующему нотариусу (п. 3 данной статьи). Неисполнение этого требования само по себе не опорочивает действительности завещания, однако не вызывает сомнений тот факт, что передача завещания нотариусу обеспечила бы не только его надлежащее хранение, но и позволила бы осуществить всестороннюю юридическую экспертизу документа.
Закрытое завещание. Если завещатель не желает, чтобы с содержанием его распоряжений об имуществе на случай смерти знакомился кто бы то ни было, в том числе лицо, наделенное полномочиями удостоверять завещания, он может составить закрытое завещание (ст. 1126 ГК). Такое завещание должно быть собственноручно написано и подписано завещателем. Нотариус предупреждает завещателя, что несоблюдение этого правила влечет за собой недействительность закрытого завещания, а также разъясняет ему правила ст. 1149 ГК. Закрытое завещание в заклеенном конверте передается завещателем нотариусу в присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. Конверт, подписанный свидетелями, запечатывается в их присутствии нотариусом в другой конверт, на котором нотариус делает надпись, содержащую сведения о завещателе, от которого нотариусом принято закрытое завещание, месте и дате его принятия, фамилии, об имени, отчестве и о месте жительства каждого свидетеля в соответствии с документом, удостоверяющим личность. На конверте, в котором находится конверт с завещанием, делается отметка о том, что завещатель ознакомлен с правилами об обязательной доле в наследстве. Ему выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания, - свидетельство о принятии закрытого завещания. В связи с этим укажем, что в ОЗН нет специальных правил о принятии закрытого завещания. Но тем не менее это не должно пониматься как доказательство отсутствия юридической регламентации данной процедуры. В числе нотариальных действий законом названо принятие нотариусом на хранение документов, о чем лицу выдается свидетельство (ст. 35, 46 ОЗН). Можно предполагать, что сложившаяся нотариальная практика выдачи свидетельств о принятии закрытых завещаний исходит в данном случае из аналогии закона. В то же время квалифицировать принятие закрытого завещания как совершение нотариального действия в строгом смысле слова нельзя - за хранение закрытого завещания не взимается нотариальный тариф, обычно взимаемый за хранение документов (в настоящее время составляет 20 руб. за каждый день хранения - пп. 12 п. 1 ст. 22.1 ОЗН).
Таким образом, совершение лицом закрытого завещания носит в известной мере алеаторный (рисковый) характер - нотариус лишен возможности проверить передаваемый ему документ на соответствие закону как по форме, так и по содержанию и, следовательно, предупредить завещателя о возможных негативных последствиях, связанных с неисполнением его последней воли. В связи с этим говорить о том, что нотариус удостоверяет закрытое завещание, было бы неверно - он лишь свидетельствует факт принятия его от завещателя в присутствии свидетелей. Заметим, что закон также говорит о присутствии свидетелей именно при передаче закрытого завещания (п. 2 ст. 1124 ГК).
По представлении свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из числа наследников по закону. После вскрытия конверта текст содержащегося в нем завещания сразу же оглашается нотариусом, после чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол, удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст завещания. Подлинник завещания хранится у нотариуса. Наследникам выдается нотариально удостоверенная копия протокола (п. 4 ст. 1126 ГК). Само собой разумеется, что в том случае, если содержащийся в конверте документ не содержит допускаемых законом завещательных распоряжений, то будет иметь место наследственное правопреемство ab intestato.
Завещательные распоряжения правами на денежные средства в банках. В соответствии с п. 1 ст. 1128 ГК денежные средства, находящиеся в банке или другом кредитном учреждении, могут быть завещаны, наряду с порядком, описанным в ст. 1124 - 1127 ГК, посредством совершения завещательного распоряжения в письменной форме в том филиале банка, в котором находится этот счет, подписанного завещателем с указанием даты его составления и удостоверенного служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств, находящихся на его счете. Такое завещание имеет силу нотариально удостоверенного завещания. Далее предусматривается, что права на эти денежные средства входят в состав наследства, наследуются на общих основаниях и выдаются наследникам на основании свидетельства о праве на наследство, за исключением случаев, указанных в ГК. Правила данной статьи соответственно применяются к иным кредитным организациям. Свидетельства о праве на наследство на денежные средства в банках и иных кредитных организациях, которым предоставлено право привлекать во вклады и денежные средства граждан, выдаются нотариусам по истечении шести месяцев с соблюдением правил об обязательной доле в наследстве и доле пережившего наследодателя супруга. Правила совершения таких распоряжений утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.05.2002 N 351 во исполнение предписаний п. 2 ст. 1128 ГК.
Ранее действовавшая регламентация не знала данного вида завещания, но допускала заключение между вкладчиком и банком договора, согласно которому вклад после смерти вкладчика подлежал выдаче третьему лицу, указанному в договоре (ст. 561 ГК 1964 г.). Вопрос о правовой природе такого договора относился в цивилистической доктрине к числу спорных. В числе крупных групп противостоящих мнений значились два подхода: признание посмертных распоряжений денежными средствами во вкладах завещаниями в строгом смысле слова [1, 44 - 47] или квалификация их как договора с банком в пользу третьего лица [2, 159 - 160]. В связи с этим Э.Б. Эйдинова отмечает, что после 1960 г. судебная практика стала твердо придерживаться правила, согласно которому распоряжение о денежном вкладе не признается завещанием независимо от того, каким путем оно оформлено: сберегательной кассой, банком или удостоверено нотариальной конторой. Практическим последствием указанной квалификации явилось то, что вклады, указанные в подобных распоряжениях, не включались в состав наследства, на них не распространялись правила об обязательной доле и не могло быть обращено взыскание для целей предоставления удовлетворения кредиторам наследодателя. Как видим, нынешнее регулирование стоит на прямо противоположной позиции. Возникает вопрос - распространяется ли на такие распоряжения режим наследования завещанных вкладов, установленный ст. 1128 ГК? Нормативный ответ на него содержится во Вводном законе к ч. 3 ГК (ст. 8.1): по общему правилу нормы раздела V ГК "Наследственное право" в данном случае применению не подлежат, за исключением ситуаций, когда выгодоприобретатель по такому распоряжению умер до дня смерти владельца вклада или в один день с ним - тогда распоряжение утрачивает силу и вклад включается в состав наследственного имущества, переходя к соответствующим лицам на общих основаниях. Если выгодоприобретателей несколько, то данное правило применяется при условии, что все они умерли до дня, следующего за днем смерти владельца вклада. Таким образом, данная норма "приводит в действие" общий режим тестаментарного наследования для вкладов лишь в том случае, если распоряжение о выдаче вклада отпало по причине отсутствия выгодоприобретателя. Это правило контрастирует со ст. 5 Вводного закона к ч. 3 ГК, в которой указано, что новые правила наследования не имеют обратной силы, но могут быть применены к отношениям, хотя и возникшим до введения их в действие, в случае возникновения прав и обязанностей после 1 марта 2002 г. Заметим, что никаких оговорок об ограничении сферы действия указанного законоположения в статье нет. Следовательно, в тех случаях, когда вкладчик сделал распоряжение банку в соответствии со ст. 561 ГК 1964 г. и наследство открылось после 1 марта 2002 г., то по общему правилу ст. 5 Вводного закона к ч. 3 ГК должны применяться правила ст. 1128 Кодекса (выгодоприобретатель приобрел бы общий статус наследника со всеми предусмотренными законом последствиями). Однако ст. 8.1 Вводного закона к ч. 3 ГК блокирует такую возможность: даже в случае, когда наследство открылось после 1 марта 2002 г., денежные средства во вкладе остаются вне действия общего режима наследования по завещанию, да и режима наследования вообще. Поясним нашу позицию.
Если выгодоприобретателем становится лицо, не входящее в круг наследников по закону в соответствии с ГК, то передача ему соответствующей денежной суммы входит в резкое противоречие с тем принципом, что имущество, оставшееся после умершего субъекта, может перейти постороннему лицу только при наличии завещания в пользу последнего или установленного в завещании легата. Как видно из изложенного ранее, распоряжение о выдаче суммы вклада завещанием не является. Если же выгодоприобретатель относится к числу наследников по закону, установленных действующим регулированием, то он получает вклад, не становясь наследником в полном смысле слова, так как не несет этим имуществом ответственности по долгам умершего - кредиторы не могут требовать обратить взыскание на эти денежные средства. Может сложиться и так, что вклад достанется лицу, хотя и относящемуся к числу наследников по закону, но не входящему в призываемую очередь. Такое положение можно было бы признать допустимым - как в силу логики, так и в силу легального закрепления - в двух случаях: 1) при наличии легата в пользу данного лица: 2) если оно является нетрудоспособным иждивенцем в силу п. 1 ст. 1148 ГК.
Таким образом, вкладам, совершенным до введения в действия части третьей ГК, созданы "тепличные условия" - но без достаточных юридических оснований. На наш взгляд, подобное положение дел никак нельзя признать удовлетворительным.
Еще одна форма завещания - завещание в чрезвычайных обстоятельствах (ст. 1129 ГК). Если гражданин находится в положении, явно угрожающем его жизни, и в силу этого не имеет возможности составить завещание в одной из описанных выше форм, он может составить его в простой письменной форме - оно должно быть им собственноручно учинено и подписано в присутствии двух свидетелей, которые также подписывают завещание. Хотя в законе нет прямого требования о подписании завещания свидетелями, но логика требует, чтобы в документе, содержащем последнюю волю завещателя, были обозначены фамилии свидетелей и хотя бы их инициалы - тогда впоследствии их можно идентифицировать. А своей подписью свидетели подтверждают то, что действительно присутствовали при совершении документа. Того, что в письменном тексте должно обязательно быть написано слово "завещание", в законе не предусматривается.
Итак, такое завещание может быть составлено только при чрезвычайных обстоятельствах (которые в законе не указаны). Однако можно предположить, что речь идет о ситуациях, связанных с тяжелым ранением на поле боя или транспортной катастрофой, тяжелым приступом болезни и др. Завещатель не может в данных условиях обратиться ни к командиру части, ни к главному врачу госпиталя или больницы, и имеются только два свидетеля, которые могут это подтвердить. Иными словами, чрезвычайные обстоятельства должны быть такими по своему характеру, чтобы, во-первых, явно угрожать его жизни и, во-вторых, лишить его возможности совершить завещание и обратиться за его удостоверением в обычном порядке. Исполнение такого завещания возможно только после обращения заинтересованных лиц до истечения срока, установленного для принятия наследства, в суд для подтверждения факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. При отсутствии спора требование рассматривается в порядке особого производства, а в случае несогласия заинтересованных лиц - в порядке искового производства. Если человек, попавший в чрезвычайные обстоятельства, выжил и желает сохранить это завещание, он должен в течение месяца воспользоваться возможностью совершить завещание в какой-либо иной предусмотренной законом форме (ст. 1124 - 1128 ГК), иначе завещание утрачивает силу.
С учетом оценочного характера понятия "чрезвычайные обстоятельства" следует признать, что их наличие или отсутствие в каждом конкретном случае будет устанавливаться судом. Как показывает практика, при этом не обходится без судебных ошибок. Пример тому - описанный ниже казус.
Девятого августа 2002 г. Октябрьский районный суд г. Саратова рассмотрел гражданское дело по заявлению гражданки Е. об установлении факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах. Гражданка Е. обратилась в суд с подобным заявлением, мотивируя следующим. С 1995 г. она состояла в фактических брачных отношениях с гр. Б. 8 мая ее сожитель почувствовал себя плохо, а 11 мая скончался. 9 мая гр. Б., находясь в трезвом уме и хорошей памяти, в присутствии своего брата написал завещание, которым завещал принадлежащие ему акции своей сожительнице. Завещание было составлено в простой письменной форме, поскольку в праздничный день нотариальные конторы не работали и ввиду скоропостижности происходящего родственники не могли обеспечить составление умершим завещания в установленной законом форме. Заинтересованное лицо - сын умершего - в судебном заседании подтвердил факт наличия у его отца неизлечимого заболевания и факт смерти в изложенных обстоятельствах. По обстоятельствам составления завещания пояснить ничего не мог, так как не присутствовал при этом. Суд пришел к выводу об удовлетворении заявления Е. Свидетель Б. - брат умершего - подтвердил, что 9 мая 2002 г. умерший попросил его помочь оформить завещание на Е., при этом выразил свою волю так, чтобы половина акций была завещана Е., а другая половина - его сыну. Поскольку умерший и его сожительница не состояли в зарегистрированном браке, умирающий Б. написал на ее имя завещание в простой письменной форме, так как нотариальные конторы в этот день не работали. Для того чтобы быть уверенным в том, что завещание будет иметь силу, Б. попросил заверить данный документ у врача. Брат Б. по его просьбе поехал к участковому врачу, которая, зная о сложившейся ситуации, заверила завещание, написанное в простой письменной форме гр. Б. При составлении завещания Б. находился в здравом уме и понимал, что его выздоровление невозможно. Суд изучил медицинские справки, подтверждающие заболевание Б., а также установил тот факт, что нотариальные конторы в г. Саратове в этот день не работали, что было подтверждено письмом Саратовской областной нотариальной палаты. Суд пришел к выводу, что обстоятельства, в которых было составлено завещание Б., являются чрезвычайными, а установление факта совершения завещания в чрезвычайных обстоятельствах позволит заявительнице реализовать свое право на получение наследства. Решением суда указанное завещание было признано совершенным в чрезвычайных обстоятельствах. 20 августа 2002 г. решение вступило в законную силу. 3. Зайцева Т.И., Крашенинников П.В. Наследственное право в нотариальной практике. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2007.
К сожалению, авторы работы, указанной в сноске, не дали юридической оценки приведенному судебному акту. Представляется, что нет нужды подробно останавливаться на допущенных судом нарушениях норм материального права - они слишком очевидны и многочисленны. Достаточно сказать, что суд, прежде всего, неверно квалифицировал обстоятельства, в которых находился умерший, как чрезвычайные - из обстоятельств дела следует, что он давно знал о своей неизлечимой болезни и о том, что именно она станет причиной его смерти. Недуг умершего не был той причиной, по которой он не мог составить завещание в обычной форме, - причиной тому были праздничные дни, когда нотариальные конторы не работали.
Следовательно, вывод суда о том, что имело место составление завещания в чрезвычайных обстоятельствах, неверен.
1.3 Состав наследственной массы
В состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности.
В наследство могут входить вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, дача, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, паи члена производственного или потребительского кооператива, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и др.
Однако не все имущественные права и обязанности наследодателя включаются в состав наследства. Для некоторых из них закон предусматривает иную юридическую судьбу: одни имущественные права и обязанности наследодателя вообще прекращают свое существование в момент его смерти, другие - поступают в обладание не наследников, а иных лиц, указанных в законе.
Согласно ч. 2 ст. 1112 ГК не входят в состав наследства, прекращаясь в момент открытия наследства, права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя: право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Также не входят в состав наследства права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (например, ст. 1185 ГК).
Перечень прав и обязанностей наследодателя, не переходящих по наследству, содержащийся в ст. 1112 ГК, не является исчерпывающим. В составе таких прав и обязанностей следует назвать право умершего на получение пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий; права и обязанности, принадлежавшие наследодателю по договору социального найма жилого помещения; права и обязанности сторон по договору поручения и др.
Надлежит иметь в виду, что сказанное выше об исключении из состава наследства алиментов, платежей в возмещение вреда жизни или здоровью наследодателя, пенсий, пособий по социальному страхованию и иных пособий, не касается тех сумм, которые были начислены наследодателю, но не были им получены по какой-либо причине. Для этих сумм, а также начисленной, но не полученной заработной платы и приравненных к ней платежей закон устанавливает особый правовой.
Как отмечалось, закон не допускает включения в состав наследства личных неимущественных прав. Объяснение этому кроется в неразрывной связи этих прав с личностью их обладателя. Однако у некоторых из них, тесно соприкасающихся с имущественными правами, отсутствует признак неразрывной связи с личностью обладателя. Например, личное неимущественное право автора произведения на обнародование его или личное неимущественное право изобретателя на получение патента тесно связано с их имущественными правами на вознаграждение в случае использования этих объектов интеллектуальной собственности. Поскольку здесь отсутствует признак неразрывной связи этих личных неимущественных прав с личностью их обладателей, появляется возможность правопреемства, т.е. перехода такого права к иному лицу. По общему правилу допустимость правопреемства и, следовательно, наследования личных неимущественных прав при отсутствии их неразрывной связи с личностью обладателя устанавливается в законе применительно к конкретным личным неимущественным.
1.4 Момент открытия наследства
Необходимым условием возникновения наследственного правоотношения является смерть гражданина либо объявление его умершим, которые ГК РФ именует открытием наследства (ст. 1113 ГК РФ).
Таким образом, открытие наследства представляет собой юридический факт, с которым закон связывает начальный момент появления наследственного правоотношения и наделяет наследника возможностью принять наследство либо отказаться от него.
С открытием наследства самым непосредственным образом связаны многочисленные юридически значимые для участников наследования обстоятельства. Устанавливается круг наследников, определяется возможность перехода права на принятие наследства к иным лицам, объем наследственного имущества, законодательство, которое следует применять к данному случаю наследования, устанавливается необходимость принятия мер по охране наследства, совершаются фактические и нотариальные действия, связанные с принятием наследства либо отказом от него и т.п. Все это определяет важность и необходимость законодательного определения времени и места открытия наследства.
Временем открытия наследства согласно п. 1 ст. 1114 ГК является день смерти гражданина. Обычно он указывается в свидетельстве о смерти гражданина. Если орган записи актов гражданского состояния отказал в регистрации события смерти гражданина в определенное время, то факт и время смерти могут быть определены судом в порядке установления фактов, имеющих юридическое значение. В этом случае временем открытия наследства считается день смерти наследодателя, указанный в решении суда.
...Подобные документы
Лицо, совершающее завещание, его права, обязанности, защита. Анализ правовых норм, регулирующих отношения наследования имущества. Процедура удостоверения завещания. Круг наследников по завещанию. Основания признания завещания недействительным (оспоримым).
курсовая работа [41,3 K], добавлен 21.11.2011Общественные отношения, возникающие в процессе наследования по завещанию, его виды. Российское законодательство, регламентирующее наследование по завещанию, а также практика его применения. Сущность завещательного отказа, проблемы его составления.
дипломная работа [83,0 K], добавлен 18.11.2013Субъекты правоотношений в наследовании по завещанию, составление завещания и его удостоверение нотариусом. Особенности наследования имущества в международном праве и законодательстве зарубежных стран. Порядок исполнения, отмены и изменения завещания.
дипломная работа [104,3 K], добавлен 29.04.2019Анализ норм российского законодательства, регулирующих наследование по завещанию. Характеристика завещания как односторонней сделки. Определение круга субъектов наследственных правоотношений. Признание завещания недействительным, основания оспаривания.
курсовая работа [43,5 K], добавлен 28.07.2015Понятие и виды наследования. Правовое регулирование института наследования. Виды наследования в Российской Федерации. Понятие обязательной доли в наследственном праве. Особенности наследования по завещанию. Меры по охране наследуемого имущества.
реферат [30,5 K], добавлен 29.06.2013Понятие и принципы завещания. Правовые основы наследования по завещанию. Порядок и оформления удостоверения завещаний. Случаи отмены или недействительности завещания. Круг наследников по завещанию. Личный характер и недействительность завещания.
курсовая работа [32,6 K], добавлен 16.08.2010Правовое регулирование наследования по российскому законодательству. Особенности наследования отдельных видов имущества. Наследование по закону и по завещанию. Форма, содержание, исполнение, оспаривание завещания. Оформление и охрана наследственных прав.
дипломная работа [81,8 K], добавлен 28.09.2015Понятие наследования по завещанию. Специфика регулирования перехода наследственного имущества. Проблемы совершения завещаний в чрезвычайных обстоятельствах. Способы исполнения наследования завещания. Основания и порядок отстранения от наследования.
курсовая работа [41,1 K], добавлен 12.01.2016Понятие и принципы завещания. Правовые проблемы и пути их решения. Правовые проблемы завещательного отказа и возложения. Требования о полной дееспособности завещателя. Последствия недействительности завещания для права наследования упомянутых в нём лиц.
дипломная работа [70,6 K], добавлен 24.11.2013Общее характеристика содержания права наследования. История развития наследственного права. Право наследования как часть гражданского права и конституционная гарантия. Наследование по завещанию. Тайна завещания. Исполнители завещания.
дипломная работа [62,8 K], добавлен 26.01.2007Исследование понятия и правового регулирования наследования в гражданском праве. Формы выражения согласия на принятие наследства. Изучение особенностей наследования по завещанию и по закону. Отмена, изменение и исполнение завещания. Завещательный отказ.
презентация [268,5 K], добавлен 10.11.2013Понятие, формы и виды ответственности, ее место в современном гражданском праве. Сущность и содержание наследования по завещанию. Порядок отмены, изменения, толкования и исполнения завещания. Признаки завещательного отказа и завещательного возложения.
контрольная работа [31,0 K], добавлен 20.02.2011Методологические положения наследования по завещанию. Понятие и свобода завещания. Форма, порядок совершения завещания. Общие правила о форме и порядке совершения завещания. Отмена и изменение завещания. Недействительность завещания. Исполнение завещания.
дипломная работа [77,3 K], добавлен 13.12.2008Общие положения о наследовании: понятие и принципы, субъекты наследственных правоотношений, принятие наследства и отказ от него. Наследование по завещанию в современном Российском наследственном праве: завещательное возложение, исполнение, отмена.
дипломная работа [70,7 K], добавлен 02.08.2008Общая характеристика наследования по завещанию. Недопущение раскрытия личной тайны завещателя. Правовая основа оформления завещаний. Право участия в наследовании завещанной неделимой вещи. Особенности содержания, исполнения и оспаривания завещания.
курсовая работа [46,0 K], добавлен 16.01.2014Изучение наследования по завещанию, которое является одним из видов наследования, регулируется Гражданским Кодексом и ставится на первое место, поскольку в наибольшей степени отражает волеизъявление наследодателя. Особенность принципа свободы завещания.
контрольная работа [19,1 K], добавлен 09.10.2010Понятие и виды наследования по Гражданскому законодательству Российской Федерации. Общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования. Исследование судебной практики рассмотрения коллизионных вопросов права наследования по закону и завещанию.
курсовая работа [57,4 K], добавлен 25.05.2014Понятие и принципы наследования по завещанию. Форма завещания и правовые проблемы с ними. Завещательное возложение и завещательный отказ. Понятие и способы исполнения завещания. Полномочия исполнителя завещания. Отмена и недействительность завещания.
дипломная работа [162,4 K], добавлен 28.09.2015Понятие наследования, переход имущества умершего наследователя к другим лицам в порядке универсального правопреемства. Наследование по завещанию, по закону. Приобретение наследства, отказ от него, охрана наследства, свидетельство о праве на наследство.
реферат [23,7 K], добавлен 08.04.2009Правовое регулирование наследования по завещанию; юридическая характеристика: принципы составления, изменение, отмена; недействительность завещания и правовые последствия. Субъекты наследственных правоотношений и отказополучатели, их права и обязанности.
дипломная работа [101,6 K], добавлен 30.07.2012