Основы римского права

Изучение сущности римского права, как права римского рабовладельческого государства, регулирующего отношения между гражданами. Анализ способов защиты права собственности: виндикационного, негаторного и публицианова иска. Рассмотрение понятия эмфитевзиса.

Рубрика Государство и право
Вид шпаргалка
Язык русский
Дата добавления 08.12.2014
Размер файла 70,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

1. Предмет римского права

Римское право - это право римского рабовладельческого государства, регулирующее отношения между гражданами имущественного характера, а также отношения, связанные с распоряжением имущества, отношения, связанные с переходом имущества от одних к другим; семейные правоотношения, наследственные правоотношения

2. Периодизация римского права

1. VIII-III в. до н. э. -- период древнего, или квиритского права -- период начального формирования римского права. Источник права - обычай. Право не развито, тесно связано с религией, казуально.

2. III в. н. э. -- классический период. Происходило формирование принципов публичного права. Складывалось уголовное право с самостоятельными объектами правовой охраны и принципами применения. Сформировался общий правовой статус свободного гражданина. Законченный вид приобрели институты собственности, владения, видов дозволенных и охраняемых правом сделок, правовых требований и т. д. Основные источники права -- сенатусконсульты, конституции и ответы юристов. Появился экстраординарный процесс. К этому времени относится расцвет римской юридической науки и судебной юриспруденции (деятельность Цицерона).

4. сер. 3 в. - 568 год -- постклассический период. Характеризующийся развитием императорского законодательства. Преобладающая форма права и источник норм -- закон. Судебный процесс стал неразделим с государственным администрированием. Предпринимались попытки кодификации права. В конце периода была создана кодификация императора Юстиниана. Правовые институты изменились незначительно.

3. Обычай и закон как источники римского права

Особенностью источников римского права являлось то, что не один вновь создаваемый не отменял действие предыдущего. Древнейшим источником являлся - обычай (казус майорум). Обычай, который признавался государством становился нормой обычного права. В 450 г.д.н.э. появилась первая запись обычного права - законы 12 таблиц.

Закон (Lex, Leges) - это общее постановление, предложенное магистратом, одобренное народным собранием и утвержденное Сенатом. Как источник права появился в период республики. Прекратили существование в период империи. Структура закона: 1 - прискрипцио (надпись): имя инициатора и цель принятия 2 - рогацио (основная часть): содержании закона 3 - санкцио (гарантии соблюдения закона).

4. Эдикты магистратов и ответы юристов как источники римского права

Эдикты магистратов появились в период республики, прекратили свое существование в период империи. Представляли собой правотворческую деятельность преторов. Претор - высший магистрат, избираемый на 1 год для защиты прав граждан.

Ответы юристов. В период приципата юристы наделены были правом отвечать на вопросы населения от имени императора. Ответы юристов представляли собой официальное толкование права. В 5 веке был издан закон « о цитировании юристов» по которому труды юристов были признаны как официальные источники прават - Пабло, Папиниан, Ульпиниан, Модестин, Гермогениан.

5. Кодификация Юстиниана

«Corpus iuris civilis» -- современное название свода римского гражданского права, составленного в 529 534 при византийском императоре Юстиниане Великом. Известен также под названиями «Свод Юстиниана» или «Кодификация Юстиниана». Первоначально свод состоял из 3 частей: Институций (4 тома, представляющие собой учебник для начинающих юристов), Дигест (50 томов, составленных из трудов классических римских юристов, с интерполяциями кодификаторов), Кодекса Юстиниана. Позже была добавлена четвёртая часть, «Новеллы» (168 новых законов, опубликованных после составления кодекса). Для «Corpus juris civilis» характерно стремление соединить разнообразные ветви римского права и придать новое содержание отдельным старым правовым понятиям и институтам и таким образом сохранить их жизненность. В XII веке свод получил название «Corpus juris civilis».

6. Система римского права

Римское право постоянно развивалось исторически несколькими параллельными потоками, совершенствовалось и сложилось как система в эпоху Юстиниана.

Древнейшее право fas носило религиозный характер -- jus sacrum. Познание и толкование его сосредоточивалось в жреческих коллегиях понтификов, являвшихся первыми римскими юристами.

Позже от древнейшего права fas стали отличать светское право -- jus. Различие fas и ius окончательно определилось в период республики с отделением жреческих должностей от светских магистратур. Толчком послужило обнародование книги об исках и календаря (jus Flavianum).

Натуральному хозяйству соответствовал замкнутый характер древнейшего права, регулировавшего отношения только между римскими гражданами, -- jus civile. Право отличалось крайним формализмом, символикой, сильным влиянием религии, подобной греческому язычеству. Пришельцы, иностранцы никакой правовой защитой не пользовались.

С развитием торгово-рыночных отношений появилась необходимость охраны приезжающих в Рим иностранцев. Первоначально эта охрана осуществлялась по законам страны, из которой прибыл иностранец, -- lex patria, а затем и по римским законам. Наряду с jus civile появилось jus gentium -- право народов. jus gentium отличалось большей свободой, упрощением формы и принципом: важно не то, что сказано, а что имелось в виду.

Римское право начинало терять свои черты и все больше заимствовать из прав других стран. В нем отмечались черты универсальности, что дает долгую жизнь данному праву и столь широкое распространение. Возникли понятия jus naturale и aequitas (jus aequum).

Со слиянием этих потоков в одно русло право именуется цивильным, а по содержанию становится общенародным.

Развитие частных имущественных отношений требовало развития римского частного права. Появилось jus pretorium -- преторское право, когда претор давал эдикты. Судебная деятельность претора не изменяла нормы цивильного права, а придавала им новое значение. Основа преторского права -- принцип совести, справедливости, его нормы были освобождены от формализма.

Система римского права -- порядок изложения правовых норм, их расположения в законодательных актах и трудах римских юристов.

Системы группировки правовых норм:

1) пандектная характерна для Дигест (Пандектов) Юстиниана. Состоит из:

-- общего раздела;

-- специальных разделов: вещное право, обязательственное право, семейное право и наследственное право.

Пандектная система была воспринята германской правовой системой, и на ее основе было создано Германское Гражданское Уложение. Пандектная система воспринята и современным российским частным правом;

2) институционная. В ней отсутствовала общая часть, а из состава вещного права не выделялось наследственное право. Нормы, носившие общий характер, располагались в каждом из разделов. «Все то право, которым мы пользуемся, относится или к лицам, или к вещам, или к правовым действиям (искам)», -- говорил (Гай). Группы правовых норм: право лиц (субъекты права), вещное право, обязательственное право. Институционная система была господствующей в классическую эпоху и была воспринята французской правовой системой при создании Гражданского кодекса (Кодекса Наполеона).

7. Право народов

Юс гентиум. Субъекты: перегрины. Объекты: их имущество и провинциальные земли. В 212 году эдиктом императора Каракаллы гражданство предоставлялось всему населению. Началось смешение рчп в одну.

8. Квиритское право

Цивильное (от лат. civitas -- «город»), или квиритское, право (римляне называли себя квиритами в честь бога войны Яна Квирина) -- совокупность норм права, исходящих от народного собрания, позднее -- сената. Источники цивильного права: обычаи и законы. Это привилегированное право, которое отделяло членов римской общины от неримлян. Оно было создано для римлян и действовало только в отношении римских граждан. Субъекты: граждане. Объекты: имущество + земли, расположнные на территории государства в момент образования. Эта система права признана окостеневшей, т.е. не предавалась изменениям.

9. Преторское право

Преторское право (jus honorarium или jus praetorium) -- совокупность правил и формул, созданных претором. Источники преторского права: эдикты преторов.

Преторское право представляло из себя наиболее динамично развивающуюся часть римского частного права.

Преторское право действовало не только в отношении римских граждан. С разрастанием Римской империи и развитием товарооборота, в который вступали лица, не имеющие римского гражданства, возникла необходимость в правовом оформлении данных отношений. Эта проблема была решена созданием должности претора перегринов.

Магистраты, обладавшие высшей властью, -- преторы, правители провинций, а в пределах своей компетенции курульные эдилы -- издавали эдикты, программные заявления, общеобязательные на год службы издавшего эдикт магистрата. Затем преемники стали переписывать из эдиктов предшественников все, имевшее жизненное значение, -- постоянные эдикты(edictum perpetuum). В 125-130 гг. император Адриан поручил юристу Сальвию Юлиану установить окончательную редакцию постоянного эдикта с целью закрепления отдельных постановлений преторского права.

10. Классификация юридических фактов

Любые явления, с которыми нормы права связывают возникновение, изменение и прекращение правоотношений называют - юридический факт. Данное понятие римское право не знало, но римские юристы различали события.

Действия - это волевые акты поведения, совершая которые индивид желает наступления определенных правовых последствий.

Неправомерные действия - это преступления и проступки(деликты), за которые возникала обязанность возмещения причиненного вреда.

Правомерные действия - это волевые акты поведения людей, в результате которых возникают определенные права и обязанности. Правомерный действия могут иметь значение явлений природы.

11. Сделки в римском праве

Общего понятия сделки в р\п выработано не было. В современном праве сделка - это действия субъектов, направленные на возникновение, изменение и прекращение правоотношений.

Признаки: это волевой акт, это правомерное действие, сделка направлена на возникновение, изменение и прекращений прав и обязанностей.

Виды сделок: односторонние и многосторонние, казуальные(это такие сделки, которые являются действительными, если достигается правовой результат, ради которого они совершались) и абстрактные( правовые последствия возникают независимо от того достигнута цель или нет).

12. Реквизиты сделки

Реквизитами сделки, т.е. ее существенными элементами, определяющими ее действительность, считали субъекта и его формализованную волю. От субъекта сделки требовалось наличие правоспособности, дееспособности и правомочия (легитимации), т.е. права распоряжаться объектом сделки. Для того, чтобы волеизъявление было признано действительным необходимо было, чтобы оно: 1) выражало правомерный общепризнанный интерес; 2) было сделано в соответствующей форме; 3) соблюдало соответствие между интересом и волеизъявлением.

Различали три способа волеизъявления: 1) прямое волеизъявление - совершаемое в устной или письменной форме; 2) конклюдентные действия (concludere - заключать, делать вывод) - совершение лицом намеренным заключить сделку таких действий, из которых явствует его намерение; 3) молчание - которое т. же могло быть истолковано как волеизъявление, но только в тех случаях, когда это предусмотрено законом или договором.

13. Недействительность сделок

Действительность сделок, т.е. их признание, зависело от действительности их элементов. В этой связи необходимо отметить, что для действительности сделки важное значение имело содержание волеизъявления, т.е. интерес, преследуемый сторонами. Интерес сторон считался признанным по двум основаниям: а) сделка не должна противоречить законам и добрым нравам; б) она должна преследовать признаваемую правопорядком социальную или хозяйственную цель.

Римские юристы различали несколько видов сделок имеющих пороки в реквизитах:

1. Ничтожные сделки - т.е. сделки признаваемые несуществующими (например, сделки заключенные недееспособным лицом).

2. Недействительные сделки - сделка не производит ожидаемого эффекта, а требование кредитора лишено исковой защиты. однако, исполнение обязательства по данной сделке не считается выполнением не должного, а при восполнении отсутствующих реквизитов сделка получает юридическую силу.

3. Оспоримые сделки - сделки, эффект которых может быть блокирован решением суда.

4. Обратимые сделки - действительные сделки, которые могут быть отменены по требованию одной стороны. Например, федуциарные сделки (поручение, доверительное управление и т.п.), имеющие доверительный характер. При утрате доверия одна из сторон односторонними действиями может отменить сделку.

14. Формы и способы защиты субъективных прав в Древнем Риме

Наиболее ранней формой защиты прав, до образования государственного суда, был частная расправа (саморасправа). По мере развития общества такая форма борьбы с нарушением прав становится неприемлемой. С укреплением государства конфликт интересов отдельных членов общества стал разрешаться при участии публичных органов, коими стали в республиканский период магистраты и судьи. В праве сохранились только рудименты саморасправы в виде института самозащиты (необходимая оборона и т.п.).

Помимо самозащиты, римское право допускало обращение к частным лицам (в третейский суд) для восстановления нарушенного права или спора о праве, т.е. частную защиту. Спорящие стороны заключали между собой соглашение о передаче тяжбы на рассмотрение в третейский суд (одному или нескольким частным лицам), а так же брали на себя обязательство подчиниться решению суда. В противном случае они должны были уплатить штраф.

Помимо перечисленных форм защиты, сформировавшихся еще в догосударственный период, существовала и государственная защита.

С учреждением в 367 г. до н. э. должности цивильного (городского) претора, последний стал ведать организацией отправления правосудия в Риме, а споры возникавшие из торговых сделок на рынке разбирались эдилами. Следует отметить, что магистраты не рассматривали дела по существу, так как они исполняли административно-полицейские функции. В их задачу входило не допускать самоуправства и направлять разрешение частных конфликтов в законное русло. Рассмотрением частных споров по существу занимались судьи, или коллегии судей, из числа граждан, которые вносились в специальный список, утверждаемый Сенатом. Судьи назначались магистратом, после согласования кандидатур с тяжущимися сторонами. Для рассмотрения споров между римскими гражданами и перегринами или меду перегринами существовали суды рекуператоров, состоящие из коллегии судей, от трех до семи человек. Решение суда было окончательным и обжалованию не подлежало. В деятельности судей сформировался принцип - никто не может быть судьей в собственном деле. За заведомо несправедливое решение судья отвечал всем своим имуществом.

Помимо судебной защиты существовали и особые, административные, средства разрешения частных споров. Они были основаны на властных полномочиях магистратов, наделенных правом издавать приказы относящиеся к отдельным субъектам права. Магистраты, в силу принадлежащей им власти имели право отдавать непосредственные распоряжения для защиты субъективных прав частных лиц. К таким средствам относили интердикты, реституции и передачу (ввод) во владение.

Таким образом, защита прав, как совокупность предусмотренных законом мер направленных на восстановление, признание или защиту прав, при их нарушении или оспаривании, в Риме осуществлялась в юрисдикционной и неюрисдикционной формах.

15. Процесс по средствам законных исков

Легисакционный процесс. Первоначально процесс представлял собой совокупность ритуальных, строго формальных действий, жестов и слов, которые совершались сторонами и магистратом.

Легисакционный процесс - устный, состоял из 2ух стадий. Ограничивался закатом. Характеризуется личной ответственностью ответчика. Судебное решение являлось окончательным и обжалованию не подлежало.

Виды: Процесс путем пари: Стороны в строго формальных выражениях и торжественно высказывали свои претензии друг к другу и назначали залог, который должен был в частности свидетельствовать и серьезность судебного обращения. Формально суд решал вопрос о принадлежности залога, который символизировал предмет претензии: выигравший дело получал свой залог обратно.

При споре об обязательстве символическую роль играл предмет представленного залога. Вопрос и возражение были строго формальными: «По какому праву?» -- «По моему!». Затем следовали определение залога, передача вещи на сохранение до решения суда, соглашение о свидетелях и т.п. Этим оканчивалась первая, судебно-властная стадия процесса. Затем стороны избирали непосредственно судью из третьих лиц (все вышеописанное шло перед лицом магистрата, как правило, претора), который и разбирал спор, основываясь на свободной оценке его существа, неформальном судоговорении и т.д. Процесс путем наложения руки: Возникали из споров по договору займа и в иных случаях для взыскания денежной суммы в пользу истца. Должнику после вынесения судебного решения давалось 30 дней для исполнения обязательств, по истечению которых, в случаях неуплаты истец налагал на ответчика руку. Процесс путем взятия залога: принудительное внесудебное изъятие имущества. Допускалось в случаях, если договор сопровождался таким способом исполнения обеспечения обязательств как заклад. Процесс, содержащий требование о назначении судьи: Если вербальные сделки древнейшего права совершались в присутствии претора, минуя 1ый этап, то заинтересованная сторона обращалась к претору с требованием назначить судью. Процесс, содержащий приглашение ответчика в суд: Если ответчик был не согласен с претором, истец мог предложить ему по истечению 30 дней повторно явится к претору с требованием назначить судью.

16. Процесс по средствам формул

Изменения, произошедшие в римском обществе в республиканский период, превращение Рима из замкнутого полиса в крупнейшую мировую державу, бурный рост ремесла и торговли, в том числе международной, привели к тому, что легисакционная форма процесса перестала отвечать новым социально-экономическим условиям. Необходимо было придать судопроизводству более упрощенную и гибкую форму.

Упрощение процедуры в формулярном процессе заключалось в том, что на первой стадии истец при обращении к претору не нуждался в сакральной формуле, а в произвольной форме излагал ему суть своего требования. Претор, признав притязание, на основании своего эдикта, в котором в систематическом порядке содержались формулы исков и принципы отправления правосудия, индивидуализировал формулу в соответствии с содержанием конкретного требования. Исковое требование облекалось в письменную форму и предъявлялось ответчику, который либо отвергал иск, либо признавал его, в этом случае процесс прекращался, либо предоставлял свои возражения. С учетом мнений сторон, претор назначал судью и дату судебного заседания, а так же составлял указание судье (называвшееся формулой), которая вручалась истцу.

Структурные части формулы.

1. Nominatio (название) - назначение судьи и даты судебного заседания.

2. Intentia (обвинение, намерение) - начиналась, как правило, словами «если будет установлено…», в ней излагалось юридическое содержание спора, претензии истца. Претензия могла основываться на цивильном праве in ius conceptae, а если это не представлялось возможным, то в интенции указывались конкретные факты, при наличии которых иск следовало удовлетворить in factum conceptae.

3. Condemnatio (осуждение) - распоряжение претора судье удовлетворить иск, если интенция подтвердиться.

Помимо перечисленных основных частей формулы следует отметить еще две:

4. Exceptio (оговорка, возражение). Ексцепция следовала за интенцией и предшествовала кондемнации. Она использовалась в формулах, когда ответчик: а) отрицал иск в принципе, требуя защиты против заявленного к нему притязания; б) не возражая против иска как такового, отрицал свою обязанность выполнить требуемое в настоящее время, в полном объеме и т.п.; в) возражал против основания иска, как оно указано в интенции. Эксцепция требовала предоставления доказательств и бремя доказывания лежало на ответчике.

5. Prescriptio (надписание) - часть формул, которая следовала непосредственно за номинацией, содержащая оговорку, что истец требует только часть ему причитающегося, для того, чтобы обеспечить себе возможность довзыскать оставшееся.

17. Интердикты

Интердикты. Во власти претора находилось издание обязательных для исполнения приказов - интердиктов. Главной целью интердиктов было принудительное восстановление нарушенного права, до рассмотрения дела в законном порядке. Виды интердиктов: а) о восстановлении владения - восстановить владение вещью неправомерно вышедшей из обладания собственника; б) о запрете насилия в отношении личности либо прав обратившегося за интердиктом; в) владельческий интердикт - о предоставлении «права обладания» взамен полноценного права собственности в отношении вещей, переход которых требовал некоторых дополнительных формальностей по цивильному праву; г) реституция - возвращение сторон в первоначальное положение, которое было до заключения спорной сделки (сделок с несовершеннолетними, сделок под влиянием обмана, насилия и т.п.). Интердикты выносились на основе изучения фактических обстоятельств дела.

18. Экстраординарный процесс и постклассический процесс. Классификация лиц в римском праве

Когницио - расследование, следствие по делу. В данной форме процесса, сформировавшегося в период империи, отсутствует деление на стадии. Процессом от начала и до конца руководят императорские чиновники, выступающие так же в роли судей. Процесс носит закрытый и письменный характер. При неявке на слушание дела истца процесс прекращался, а при неявке ответчика дело рассматривалось заочно. Допускалась апелляция судебных решений в вышестоящих инстанциях.

19. Правоспособность и дееспособность в Римском праве

Субъекты права в древнем Риме обозначались термином persona (лицо). Совокупность правовых качеств, выражавшаяся во включенности субъекта в ту или иную сферу социальной жизни, регулируемую нормами права, определяла статус лица (status). Чем выше статус, тем полнее правоспособность - возможность лица быть субъектом прав и обязанностей. Право лиц включает в себя критерии классификации лиц, устанавливает соответствие между статусом и правоспособностью, а так же определяет действительную способность лица совершать юридические акты - т.е. дееспособность.

Правоспособность в римском праве обозначалась термином caput (голова). Для обладания полной римской правоспособностью необходимо было наличие трех условий или статусов: 1) статуса свободы - т.е. не быть рабом; 2) статуса гражданства - только римские граждане обладали политическими правами и обязанностями; 3) семейного статута, т.е. главенства в семье - быть свободным от власти домовладыки, что позволяло быть полноправным участником гражданского оборота.

Моментом возникновения правоспособности римское право читало момент рождения, но в случаях, когда после смерти отца вставал вопрос о разделе оставленного имущества, правоспособным считался и еще не родившийся ребенок. Совершеннолетие начиналось с 25 лет, но императоры могли предоставить льготу, делавшую мужчину правоспособным с 20 лет, а женщину с 18 лет.

Римским правом предусматривалось и умаление правоспособности. Существовали три нисходящие ступени умаления правоспособности: 1) максимальная - утрата свободы (плен, осуждение за совершение тяжкого преступления и т.п.); 2) средняя - потеря гражданства (выезд поселенцем из Рима в провинцию); 3) минимальная - изменение семейного статуса (переход в другую семью с утратой статуса домовладыки ради наследства или в политических целях).

Специальной категории дееспособность в римском праве разработано не было, однако право признавало способность совершать действия с юридическими последствиями не за каждым лицом. Дееспособность зависела от возраста, душевного и отчасти физического здоровья человека.

Душевнобольные и слабоумные признавались недееспособными и находились под попечительством. Телесные недостатки влияли на дееспособность только в соответствующей сфере деятельности (глухие и немые не могли заключать устные договора). Ограничивались в дееспособности и расточители (лица не способные соблюдать необходимую меру в расходовании имущества, что могло привести к разорению). Расточителю назначали попечителя, с разрешения которого совершались сделки по отчуждению имущества. Приобретать имущество расточитель мог самостоятельно.

20. Правовое положение рабов

Правовое положение рабов определялось тем, что они рассматривались не как субъекты, а как объект права - говорящее орудие. Власть хозяина над рабом была беспредельна. Вместе с тем, за отдельными рабами сохранялись элементы правоспособности. Некоторым рабам в управление выдавалось имущество, из общего имущества рабовладельца - так называемый рабский пекулий. Для управления имуществом, за рабом закреплялось право на заключение сделок, без признания его правоспособным. По обязательствам раба нес ответственность его господин, но в пределах размера пекулия (сделка 700, а пекулий 500 сестерциев - домовладыка возмещал потерпевшей стороне только 500 сестерциев). Рабство устанавливалось: а) рождением от матери рабыни; б) лишением свободы за совершенное преступление; в) захват в плен; г) продажа в рабство. Прекращалось рабство манумиссией - отпущением на свободу.

21. Правовое положение перегринов

Этим термином обознались как чужестранцы, так и римские подданные не получившие ни гражданской, ни латинской правоспособности. Перегрины были признаны правоспособными по системе права народов, в соответствии с которым все свободные выступали в гражданском обороте как равные стороны. Законом императора Каракаллы 212 г. всему свободному населению империи были предоставлены права римских граждан.

22. Правовое положение волноотпущенников и колонов

Правовое положение либертина определялось правовым статусом лица его освободившего. Раб, освобожденный римским гражданином получал права римского гражданина, латином - латина и т.п. Либертины после освобождения не становились полностью независимыми, так как переходили в разряд клиентов, а их патроном был бывший господин. В некоторых случаях либертин мог вернуться в рабское состояние (например при грубой неблагодарности к лицу его освободившему). Колоны. Мелкие арендаторы земли, формально свободные, но экономически зависимые от землевладельца. Латины. Латинами в древнейший период называли жителей области Лациум, а с 3 в. до н.э. членов колоний основанных Римом и его союзниками на завоеванных территориях. В 1 в.до н.э. этим термином стали обозначать определенную категорию правоспособности. В области имущественного права правовое положение латинов не отличалось от положения римских граждан. Но право вступать в брак с римскими гражданами они получали в виде привилегии. Не могли они и участвовать в гражданском процессе, где одной из сторон выступал римский гражданин.

23. Римские граждане

Правоспособность римского гражданина в области частного права складывалась из трех основных элементов: ius conubii - права вступать в законный брак, в котором дети получали права римских граждан, ius commercii - права заключать сделки, приобретать и отчуждать имущество и testamenti factio - возможность завещать и наследовать имущество. В публично-правовой сфере обладание статусом свободы и статусом римского гражданства открывало человеку возможность военной и политической карьеры. В частноправовой сфере господство сохранялось за главами семей до их смерти или утраты правоспособности.

Дееспособность зависела от возраста и менялась вместе с ним. Дети в возрасте до 7 лет признавались недееспособными. Мальчики в возрасте от 7 до 14 лет, а девочки от 7 до 12 признавались способными совершать такие сделки, которые ведут к одному лишь приобретению для несовершеннолетних, без каких либо потерь и установления обязанностей. Во всех остальных случаях сделки совершались в присутствии опекуна. В возрасте с 14 (женщины с 12) до 25 лет лицо признавалось дееспособным, и опекун назначался по их просьбе. Однако вступать в брак и составлять завещание они могли без согласия опекуна. Лица этого возраста, не состоящие под опекой, могли отказаться от выполнения заключенной сделки, при поддержке претора, восстановив прежнее имущественной положение (реституция), которое существовало на момент заключения сделки, ссылаясь на свою неопытность.

В качестве обстоятельств влиявших на правовое положение римских граждан следует отметить умаление чести:

Infamia - наступала как следствие осуждения за уголовное преступление или особо порочащее частное правонарушение, а так же за нарушение некоторых норм касающихся заключения брака или в виду занятия позорной профессией. Последствия - запрет на участие в процессе в качестве представителя других лиц, запрет на вступление в брак со свободнорожденными, ограничение в праве наследования.

Turpes - признание лица бесчестным общественным мнением по общему характеру его поведения. Последствия - ограничения в праве наследования.

24. Юридические лица

Термин юридическое лицо не известен римскому праву. Не сформировалась и сколько-нибудь стройная концепция юридического лица. Вместе с тем, римскими юристами были сформулированы принципиально важные характеристики юридического лица:

1. Имущество корпорации существует как обособленное имущество, а не как совокупная собственность составляющих корпорацию физических лиц.

2. Выход из корпорации, как и вступление новых лиц, вплоть до ее совершенного обновления, не влияет на ее юридический статус.

3. Члены корпорации не несут ответственности своим собственным имуществом по долгам корпорации.

4. Все что корпорация получает или взыскивает со своих должников, принадлежит корпорации, а не тем из кого она состоит.

5. Всякое юридическое лицо должно иметь своего управомоченного, способного заключать сделки от имени всей корпорации. Искать и отвечать в суде по ее делам и представлять корпорацию в органах государственной власти.

К числу корпораций и коллегий в древнем Риме относились торговые и ремесленные объединения, похоронные коллегии, благотворительные общества. Длительное время они создавались явочным порядком, т.е для их создания не требовалось ни разрешения ни регистрации государственными органами. Со времен императора Августа была введена разрешительная система создания юридических лиц - с разрешения императора или Сената. Деятельность юридических лиц прекращалась с достижением цели, распадением личного состава (менее 3 человек) или по решению государственных органов, если деятельность организации носила противозаконный характер.

25. Опека и попечительство

Опекой и попечительством назывались правовые конструкции, при помощи которых восполнялась недостающая, по той или иной причине, дееспособность отдельных лиц. В этих целях назначалось лицо, которое обязано было способствовать недееспособным или лицам с ограниченной дееспособностью в осуществлении сделок и защите прав и интересов лиц, находящихся на их попечении. Существовало два критерия разграничения опеки и попечительства. Первый критерий касался категории лиц, в отношении которых применялись эти средства, а второй - порядка деятельности опекуна и попечителя.В соответствии с первым критерием, опека устанавливалась над лицами в возрасте до 12 (14) лет и над женщинами, а попечительство над подростками в возрасте от 12 (14) лет, расточителями и душевнобольными. В соответствии со вторым критерием, опекун сам совершал юридические действия за опекаемого, либо давал согласие на совершение действий опекаемому непосредственно в момент их совершения. Попечитель же мог дать согласие опекаемому на совершение юридического действия как до, так и после его совершения. Опека и попечительство могли назначаться либо по завещанию, либо по закону. Опекуны и попечители должны были действовать строго в интересах опекаемых и несли за это ответственность, обеспеченную соответствующими исками.

26. Римская патриархальная семья

Семья в древнейший период римской истории это наглядный пример патриархальной семьи. Ее отличительными чертами являлись:

1. Степень власти главы семьи, которой он обладал над всеми домочадцами (женой, детьми, главы семейства (pater familias), внуками, рабами и т.д). Все они обозначались термином sui - свои и являлись лицами чужого права, тогда как глава семейства - persona sui iuris - полноправный, сам себе господин.

2. На первый план выдвигалась не кровная связь между патерфамилиа и подвластных (связь когнатическая), а юридическая или агнатическая связь. Жена или усыновленные не являлись кровными родственниками патерфамилиа, но их правовое положение было таким же, что и кровных родственников.

3. Термином фамилия обозначались не только агнаты, лица объединенные под властью домовладыки, но и принадлежащие семье рабы, скот и даже неодушевленные вещи.

Домовладыка, первоначально имел одинаковую власть над женой детьми, рабами и вещами и мог истребовать их с помощью виндикационного иска. Постепенно эта власть (манус) оформилась во власть над женой (manus mariti) и над детьми (patria potestas).

27. Виды родства в римском праве

Агнатическое родство -- родство, определяемое подчиненностью главе семьи, отцу семейства, первоначальное родство (по римской терминологии -- юридическая связь). В состав агнатической семьи входили: его жена in manu mariti, его дети in patria potestate, жены сыновей, состоящие в браке cum manu и подчиненные не власти своих мужей, которые сами были подвластны paterfamilias, а власти этого последнего, и наконец все потомство подвластных сыновей. Поэтому дочь, выходившая замуж и поступавшая под власть нового домовладыки, переставала быть агнаткой своего отца, братьев и т. д. В этой семье только paterfamilias является вполне правоспособным лицом, persona sui juris. Никто из остальных членов семьи personae alieni juris полной правоспособности не имеет.

Когнатическое родство -- кровное родство. С течением времени власть отца семейства уменьшилась из-за усиления самостоятельности взрослых членов семьи. В связи с этим все большее распространение начало получать когнатическое родство, пока совсем не заняло приоритетное место.

28. Правовое положение домовладыки

Домовладыка (paterfamilias) мог быть только один для кровнородственной семьи, обладавшей совокупным и единым имуществом; его власть прекращалась только со смертью домовладыки или с утратой (по тем или иным правовым причинам) его семейного, гражданского или другого статуса в праве. Правами домовладыки мог обладать только мужчина старшей в данной семье степени родства (даже если он не был безусловно старшим по возрасту относительно других домочадцев, родственников и свойственников). Власть домовладыки в отношении его подвластных ограничивалась только обычаями и нравами; закон и право вмешивались в эту сферу в минимальной степени. Зависимость других членов римского клана-семьи от домовладыки была троякого рода. Под властью состояли рабы, дети, рожденные в правильном браке; в их отношении преимущество гражданской правоспособности домовладыки было бесспорно. Жена (другие женщины-родственницы) считалась находящейся под рукой (вследствие давности проживания, покупки жены и т.п. признанных правом обстоятельств). Состояние «под рукой» не в такой степени ограничивало гражданскую правоспособность, но в отличие от положения «под властью» оно не допускало высвобождения из под власти с тем чтобы стать полностью самостоятельным лицом. В состоянии обладания (in mancipii) могли находиться другие домочадцы -- вольноотпущенники, свободнорожденные, но не римские граждане, клиенты и др. -- которые по частноправовым обстоятельствам попали в зависимость от домовладыки и, следовательно, сами не пользовались всеми или большинством предписанных правом правомочий цивильного права; они могли быть отчуждены наравне с рабами.

29. Брак и приданое

Брак, как социально значимый союз мужчины и женщины, определяет правовое положение детей рожденных в этом союзе, имущественные отношения между супругами и их наследственные права. По отношению к этим правам брак предстает юридическим фактом, однако заключение брака зависит от воли будущих супругов и является юридической сделкой. Важно так же отметить мнение Ульпиана, который считал, что брак создается не сожительством, но согласием супругов (намерением состоять в браке). Утрата этого намерения, на любом этапе совместной жизни прекращает брак.

Заключению брака предшествовала sponsalia (помолвка, обручение). В древнейший период и в начале классического стороны заключали договор в форме клятвенного обещания заключить брак, а в классический период помолвка могла быть заключена в свободной форме. Заключение помолвки приводило к возникновению определенных обязательств и отношений между женихом и невестой и их семьями (не могут быть принуждаемы к даче свидетельских показаний друг против друга, заключение двух помолвок не допускалось, убийство женихом невесты и наоборот считалось убийством родственника, ограничение на брак между семьями жениха и невесты, даже в случае срыва брака).

Для заключения брака требовалось согласие самих супругов и их домовладык (тех, кто сходятся и тех, в чьей власти они прибывают). В классический период при воспрепятствовании в заключении брака со стороны домовладыки без достаточных оснований, его можно было принудить к этому через претора. Помимо согласования воль для заключения брака необходимо было наличие еще ряда условий: а) достижение брачного возраста (14 лет для мужчин и 12 для женщин); б) не допускался брак с лицом, состоящим в не прекращенном браке, а так же брак с вдовой до истечения срока траура (1 год); б) лица заключающие брак должны быть вменяемыми; в) необходимо было, чтобы вступающие в брак обладали ius conubii.

30. Брак кум манну

Сum manu mariti -- брак с властью мужа, в силу которой жена (uxor) поступала либо под власть мужа, либо под власть домовладыки, если сам муж был подвластным лицом. Вступление в такой брак неизбежно означало capitis deminutio жены: если до брака жена была persona sui iuris, то после вступления в брак cum manu она становилась persona alieni iuris. Если до брака она была in potestate своего отца, то, вступив в этот вид брака, она подпадала под власть мужа или его paterfamilias, если муж был под властью отца, и становилась агнаткой семьи мужа.

31. Брак сине манну

Sine manu mariti -- брак без власти мужа, при котором жена оставалась подвластной прежнему домовладыке либо была самостоятельным лицом. В отличие от конкубината обладал особым намерением основать римскую семью, иметь и воспитывать детей. Брак sine manu следовало возобновлять ежегодно. Прожив в течение года в доме мужа, жена автоматически подпадала под его власть -- по давности. Женщина, не желавшая установления над собой власти мужа фактом давностного с нею сожительства, должна была ежегодно отлучаться из своего дома на три ночи и таким образом прерывать годичное давностное владение ею (Законы XII Таблиц).

32. Понятие и классификация вещей

Вещи (res) - предметы окружающего мира функционально значимые для человек. К ним относят как природные объекты, так и плоды материальной и духовной деятельности человека.

Римляне различали телесные и бестелесные вещи. Под телесными вещами понимали предметы окружающего мира, которые можно осязать - земля, строения предметы обихода и т.п. Бестелесные вещи рассматривались не как вещи, имеющие материальное воплощение, а как права или правовые представления. «Названием вещи охватываются так же юридические отношения и права» (Д.50.16.23). К бестелесным вещам Гай относил обязательства, право на наследство, сервитут. Таким образом, вещи в римском праве понимались в более широком смысле, чем в современном праве, представляя совокупность материальных предметов внешнего мира и юридических отношений и прав.

Вещи изъятые из оборота и вещи находящиеся в обороте. К вещам, изъятым из оборота (res extra comercium), относили вещи божественного права (храмы, могилы предков и т.п.), а так же вещи являющиеся собственностью римского народа и государства (res publicae) - дороги, бани, амфитеатры, арсеналы, государственную казну. Кроме того, из оборота были изъяты вещи общего пользования (воздух, не пересыхающие реки и т.п.). Вещи находящиеся в обороте (res in commercio) - это вещи котрые удовлетворяли интересы частных лиц и могли свободно отчуждаться. Их обозначали так же термином частные вещи (res in privata). По способу отчуждения различали вещи манципируемые и неманципируемые. По физическим свойствам различали вещи:

1. Движимые и недвижимые.

Движимые вещи - перемещаемые в пространстве предметы, в том числе способные к перемещению по своей природе. Недвижимые - земля и все предметы связанные с земной поверхностью (насаждения, постройки и т.п.).

2. Потребляемые и не потребляемые.

Потребляемые - вещи, уничтожающиеся при их использовании (деньги, топливо, продовольствие). Не потребляемые - вещи, которые в процессе использования не уничтожаются, либо постепенно изнашиваются.

3. Делимые и неделимые.

Делимые вещи - те, которые при делении на части не теряют своих качеств, а только уменьшаются в объеме (земля, деньги и т.п.). Неделимые вещи - те, которые невозможно материально разделить на части.

4. Родовые и индивидуально определенные.

Родовые вещи - обладающие общими (родовыми) чертами, присущими данной группе вещей (зерно, вино и т.п.) и отчуждаемые по таким критериям как число, мера, вес. Индивидуально-определенные вещи - наделенные только им присущими качествами.

5. Простые и сложные.

Простые вещи - составляют одно целое, физически однородное единство (раб, бревно).

Сложные вещи: а) составные - состоящие из нескольких связанных между собой вещей (корабль, дом); б) собирательные - совокупность вещей, сохраняющих свою индивидуальность и физически не связанных между собой, но объединенных общим названием (стадо, мебель, библиотека).

6. Главные и побочные (придаточные).

Главные вещи - вещи имеющие в зависимости и юридическом подчинении другие вещи. Побочные (придаточные) вещи - самостоятельные в физическом отношении, но зависящие от главной в юридическом смысле вещи.

33. Понятие и виды владения

Владение исторически предшествовало праву собственности и являлось основой, на которой сформировался этот институт. В древнем цивильном праве категории владения соответствовало понятие usus (пользование). Владелец и собственник в цивильном праве сливались воедино, в связи с чем говорили о «владеющем собственнике». Владение (posessio) - реальное обладание вещью с намерением относиться к ней как своей, обеспеченное юридической защитой. Юридическое владение, по мнению римских юристов, складывалось из двух элементов: 1) объективного (corpus posessio) - тела владения, реального обладания вещью; 2) субъективного (animus posessionis) - души владения, намерением владеть вещью для себя, как своей. Только наличие двух этих элементов делало человека владельцем. Фактическое обладание вещью без намерения относиться к ней как к своей называлось держанием (detentio). Право обладать вещью держатель мог защитить только с помощью собственника. Римские юристы различали законное и незаконное владение. Правомерность обладания вещью определялась правовым основанием (титулом) владения. Это определялось тем, на основании какого юридического факта произошло приобретение владения. Титульным владением, т.е. владением возникшем на causa iusta (законной основе), являлось приобретение вещи в собственность по давности или на основе другого признаваемого законом юридического факта. Незаконное владение, в свою очередь, подразделялось на незаконное добросовестное и незаконное недобросовестное. Незаконным добросовестным владением в римском праве признавалось такое, при котором владелец не знал, и не мог знать, что не имеет права владеть вещью. Незаконное не добросовестное владение - это владение, начатое силой или в результате кражи, т.е. во всех случаях, когда владелец зал и должен был знать, что не имеет права обладать вещью.Римские юристы выделяли так же беститульное владение. К беститульному владению относили отдельные виды держания, которые снабжались владельческой защитой (владение кредитора заложенной вещью, секвестр и т.п.). Особенностью беститульного владения являлось то, что оно снабжалось владельческой защитой.

34. Защита владения

Владение, в отличие от держания, пользовалось самостоятельной защитой, главным образом с помощью преторских интердиктов. Характерной чертой владельческой защиты являлось то, что в процессе о владении не требовалось доказывать прав на спорную вещь. Для защиты владения необходимо было доказать только факт владения и факт его нарушения. При наличии факта нарушения владения претором издавался интердикт, для того, чтобы защитить владельца от самовольных посягательств на вещь со стороны третьих лиц, включая собственника, либо для восстановления утраченного владения.Различали три вида владельческих интердиктов:

1. Интердикты направленные на удержание существующего владения: а) uti possidenti (как вы владеете) - для защиты недвижимости; б) utribi possidenti (который из вас двоих) - для защиты движимых вещей - вещь передавалась во владение тому, кто провладел ею большую часть года.

2. Интердикты о возвращении насильно или тайно утраченного владения: а) unde vi - давался юридическому владельцу недвижимости, насильно лишенному владения; б) interdictum de precario - о возврате вещи отданной в прекарное (бесплатное) пользование, если лицо, взявшее вещь ее не возвращает.

3. Интердикты об установлении владения впервые.

Помимо интердиктов добросовестные владельцы защищались с помощью специального иска, который назывался Публицианов иск (actio in rem Publiciana). Иск предоставлялся добросовестному владельцу, которым признавалось лицо - приобретатель чужого имущества, утратившее позже владение вещью.

35. Право собственности

Собственность - это понятие, определяющее отношение человека к вещи. Собственность римские юристы обозначали термином «dominium». В понятии собственности различали материальный объект (вещь) и волевое содержание. Воля собственника в отношении принадлежащей ему вещи выражалась во владении, пользовании и распоряжении ею. Владение - это господство лица над вещью, статическая часть отношений собственности, выражающееся в закреплении вещи за конкретным лицом или коллективом. Пользование - это извлечение из вещи ее полезных свойств, плодов и доходов. Распоряжение - право совершать в отношении вещи акты, определяющие ее судьбу, вплоть до уничтожения. Пользование и распоряжение составляют волевую, динамическую составляющую права собственности. Таким образом, классическая юриспруденция понимала собственность как неограниченное и исключительное правовое господство лица над вещью, как право свободное от ограничений по своему существу и абсолютное по своей защите, так как собственник мог устранить вмешательство любых третьих лиц в сферу своего хозяйственного господства над вещью.

36. Первоначальные способы приобретения права собственности

- оккупация - захват бесхозной вещи. Вещь, не изъятая из оборота и не имеющая собственника, поступает в собственность того, кто первый ее захватит с намерением себе присвоить;

- отыскание клада. Клад в древнем цивильном праве - составная часть вещи, в которой он спрятан, а потому принадлежащая собственнику этой вещи. Начиная со II в. клад стал признаваться принадлежащим собственнику земли, в которой он отрыт, и лицу, нашедшему его, в равных долях;

- соединение вещей. Если самостоятельная вещь присоединяется к другой вещи так, что превращается в ее составную часть, она в силу утраты самостоятельного существования поступает в собственность того, кому принадлежит главная вещь, а собственник основной вещи обязан выплатить собственнику присоединенной вещи ее двойную стоимость. Имеет место при посевах, возведении строений, в случаях намыва земли к берегу публичной реки. В случае написания на чужом материале (скриптура) право собственности на вещь принадлежит собственнику материала, а в случае живописи на чужом материале - художнику;

- смешение вещей - нельзя указать, какая из вещей поглотила другую. Возникает право общей собственности лиц, имевших право собственности на каждую из вещей до смешения;

- спецификация - переработка одной вещи в другую. По праву Юстиниана, если несмотря на переработку вещи можно вернуть ей первоначальный вид, то она принадлежит собственнику материала, если же нет - переработчику с условием возмещения собственнику материала всех убытков;

- приобретение плодов. Плоды являются собственностью того, кому принадлежит плодоносящая вещь, за исключением случая узуфрукта;

- приобретение по давности владения (приобретательская давность) - признание собственником лица, фактически провладевшего вещью в течение установленного законом срока. В эпоху XII Таблиц приобретательская давность (usucapio) была установлена для земельных участков - 2 года, для остальных вещей - год. Условия приобретения права собственности по давности по Юстиниану: добросовестное владение вещью на законном основании, срок владения - 3 года в отношении движимых вещей, 10 и 20 лет - в отношении недвижимых; способность вещи к приобретению по давности, коей не обладали изъятые из оборота и краденые вещи.

...

Подобные документы

  • Специфика применения римского права во Франции. Использование римского права в Англии. Характеристика римского права в Германии. Возвращение Европы к уважению права, пониманию его значения для обеспечения порядка и прогресса общества.

    контрольная работа [18,7 K], добавлен 26.10.2006

  • Рассмотрение источников римского права. Понятие права, сущность и общая характеристика. Обзор источников римского права. Кодификация Юстиниана и иные памятники. Общественные отношения, связанные с рассмотрением источников римского права, их суть.

    курсовая работа [25,4 K], добавлен 18.12.2008

  • Древнейший период Римского права, особенности существования "военной демократии". Развитие протогосударственной структуры общества. Начало борьбы между патрициями и плебеями. Предклассический период публичного и гражданского права. Расцвет Римского права.

    реферат [32,3 K], добавлен 10.04.2011

  • Определение понятия и изучение наследственного права как особого института системы римского частного права. Характеристика основных принципов наследования по закону. Институции Гая и сравнение норм римского права по вопросу наследования с нормами ГК РФ.

    контрольная работа [21,2 K], добавлен 09.03.2011

  • Предмет и основные черты римского частного права. Роль римского права в истории права. Рецепция, источники римского права. Осуществление прав и формы их защиты. Возникновение государственного суда в Риме. Понятие о легисакционном и формулярном процессе.

    шпаргалка [95,3 K], добавлен 10.11.2010

  • Изучение основ института собственности в Российской Федерации. Понятие, характеристика и система способов защиты собственности и иных вещных прав. Рассмотрение особенностей виндикационного, негаторного иска, а также иска о признании права собственности.

    дипломная работа [96,0 K], добавлен 18.07.2014

  • Понятие источников римского частного права. Эдикты магистратов, их значение для выработки новой системы права. Деятельность юристов, значение римской юриспруденции для формирования и развития права. Систематизация (кодификация) римского частного права.

    реферат [19,3 K], добавлен 25.11.2010

  • Общая характеристика наследственного римского права, история его развития. Общие черты между древнеримским и современным институтом наследования. Актуальные положения и конструкции наследственного римского права. Наследование по завещанию и по закону.

    курсовая работа [34,4 K], добавлен 13.01.2015

  • Римское право: связь с основными правовыми системами современности в их историческом развитии. Система римского частного права, его отличия от права публичного. Роль римского права в истории права и правовых учений, его значение для современного юриста.

    контрольная работа [36,4 K], добавлен 11.12.2010

  • Источники римского права как источник содержания правовых норм, а также способ, форма образования и познания. Периодизация данной отрасли права, основные особенности его становления на протяжении исторического развития. Сущность и формы рецепции.

    курсовая работа [53,0 K], добавлен 14.05.2015

  • Источники Римского права. Первые источники Римского права. Деятельность римских юристов, как источники римского права. Законы XII таблиц. Право собственности. Семейное право. Семья. Правовое положение главы семьи и подвластных. Родство. Усыновление.

    контрольная работа [43,9 K], добавлен 06.04.2007

  • Институты римского частного права. Сущность и основные принципы вещного права в системе римского частного права. Объект правового регулирования. Право собственности и деление вещей на манципируемые и неманципируемые. Абсолютность права собственности.

    реферат [26,0 K], добавлен 17.07.2009

  • Исследование понятия публичного и частного права. Характеристика основных источников права и деятельности юристов в Древнем Риме. Обзор принципа деления права на лица. Анализ отличий физического лица от юридического лица. Нормы римского публичного права.

    контрольная работа [22,5 K], добавлен 04.02.2017

  • Значение римского права для современной юриспруденции. Периодизация римского права, сенатусконсульты и императорские конституции как его источники. Деятельность юристов, особые средства преторской защиты. Основные черты римского гражданского процесса.

    реферат [57,9 K], добавлен 25.03.2012

  • Рассмотрение содержания законов XII таблиц как первого проявления основ римского права: регулирование посягательств на личность, воровство, повреждение или уничтожение чужих вещей. Изучение сущности обязательств из договоров в примитивном обществе.

    реферат [28,2 K], добавлен 28.05.2010

  • Понятие и основные источники римского права, их типы и особенности применения на современном этапе. Определение и оценка роли римских юристов в становлении и развитии римского права на примере работ юриста классического периода Домиция Ульпиана.

    реферат [38,1 K], добавлен 22.12.2011

  • Характеристика римского права, обозначающего право Римского государства рабовладельческой формации. История возникновения кодекса, известного под названием Законов XII таблиц. Древнейший свод римского права, составленный коллегией мужей – децемвиров.

    контрольная работа [47,6 K], добавлен 14.02.2011

  • Понятие, содержание и гражданско-правовые средства защиты права собственности и иных вещных прав. Особенности виндикационного иска и его квалификации в практической деятельности юристов. Специфика негаторного иска и иска о признании права собственности.

    дипломная работа [63,0 K], добавлен 30.03.2011

  • Римское право принадлежит к тем культурным, политическим и юридическим ценностям, которые появились в Европе около двух с половиной тысяч лет тому назад. Предмет, понятие, система и источники Римского права. Деление Римского права на частное и публичное.

    реферат [36,2 K], добавлен 17.06.2008

  • Наследование как один из важнейших институтов гражданского права. Роль в эволюции имущественных отношений частной формы собственности. Периоды развития римского наследственного права. Сущность завещания и основания признания его недействительности.

    контрольная работа [334,2 K], добавлен 12.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.