Основы наследственного права
История развития, понятие, признаки и основания наследования по закону. Время и место открытия наследства. Круг наследников по закону, состав наследственной массы. Обязательная доля и наследование выморочного имущества. Принятие и отказ от наследства.
Рубрика | Государство и право |
Вид | дипломная работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 04.05.2015 |
Размер файла | 84,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы исследования обуславливается тем, что институт наследования появился несколько тысячелетий назад с появлением частной собственности. Упоминание о нем можно найти в первых письменных источниках: глиняных табличках Шумера, египетских папирусах и др. Прогрессирующее развитие и высокий уровень изучения наследование получило в римском частном праве. Наследственные отношения существовали, существуют и, несомненно, будут существовать вне зависимости от социального развития общества, экономической или политической ситуации, потому что в любом государстве неизбежны две вещи: налоги и смерть. Что является причиной постоянной актуальности наследственного права. Известно, что наследственное право занимает лидирующие позиции среди консервативных институтов права. Это подтверждается сорокалетним сроком существования старого порядка наследования. Но современная реальность в конце 90-х годов привела к сильной несовместимости новых общественных и экономических условий и старых правовых норм.
Общественно-экономический ход развития наследственных правоотношений обусловил уход от правил, которые были установлены в советские времена, не способных сегодня в достаточной мере содействовать нормальному развитию гражданско-правовых отношений. Наследственное право относится к наиболее востребованным на практике подотраслям гражданского права. Исторически сложившееся как правовой инструмент, который обеспечивает равновесие между общественными и частными интересами в сфере имущественных отношений, наследственное право также и в настоящее время выступает не только в качестве одного из важнейших способов приобретения права собственности, но и создает условия для защиты имущественных интересов семьи наследодателя.
Принятие Государственной Думой Российской Федерации 1 ноября 2001 года третьей части Гражданского Кодекса Российской Федерации, содержащей нормы наследственного права, стало ответом на требование времени, общественно-политической и экономической ситуации в стране и явилось очевидным ключевым звеном реформирования российского гражданского законодательства. Положения части третьей ГК РФ в ряде нескольких вопросов существенно изменяют действовавший ранее порядок наследования: расширен круг наследников по закону, введены новые формы завещательных распоряжений, по-новому урегулированы отдельные процедурные вопросы принятия наследства, а также включены дополнительные положения о порядке наследования и разделе нескольких видов наследственного имущества. В части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации точно прослеживается преемственность основных положений и принципов ранее действовавшего законодательства Российской Федерации, регулировавшее наследственные правоотношения. Таким образом, степень интереса к наследственному праву в настоящее время резко повысилась, достигнув наивысшей точки своего развития. Это должно отразиться на степени новых научных знаний по вопросам наследования. Важность наследственного права, базирующегося на основах частной собственности, его роль на современном общественно-экономическом этапе развития нашей страны, а также актуальность темы, определяют цель данной работы, связанной с изучением института наследования по закону в Российской Федерации.
Объектом исследования явились общественные отношения, которые были связаны с переходом (наследованием) после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). наследство закон имущество
Предметом исследования служили особенности, закономерности и сущность наследственных правоотношений.
Основная цель данной работы заключается в изучении особенностей института наследования в Российском гражданском праве и теоретических вопросов, касающихся наследственных правоотношений и особенностей наследования отдельных видов имущества.
Для решения поставленных целей были поставлены следующие задачи:
1. Изучение действующего гражданского законодательства России, в частности части третьей Гражданского Кодекса Российской Федерации, других нормативно-правовых актов;
2. Сравнительный анализ отечественного наследственного права с римским частным правом;
3. Определить круг наследников по закону;
4. Рассмотреть виды наследственной массы, особенности наследования отдельных видов имущества;
5. Выявить и проанализировать проблемы, связанные с наследственными правоотношениями.
Теоретическую базу данной работы составляют наиболее главные положения теории государства и права, римского частного права о наследовании, отечественного наследственного права, труды таких российских цивилистов: Н.Д.Егорова, O.С.Иоффе, П.В.Крашенинникова, А.Л.Маковского, Д.И.Мейера, В.Л.Мусина, Ю.К. Толстого, Н.В. Чельцовой, В.С. Антимонова, Н.А.Баринова, К.А.Граве, М.В.Гордона, К.П. Победоносцева, Г.Д. Чепига, Г.Ф. Шершеневича, В.И. Синайского, Е.А. Суханова, В.И. А.Г.Гойфарг, И.В. Елисеева, И.Б.Новицкого, В.С.Нерсесянц, Серебровского, В.А.Тархова, В.Н. Шалашова и других. Дополнительно в процессе исследования применялись материалы судебной практики.
Структура данной работы состоит из ее предмета, цели и задач. Работа составляют введение, три главы и подглавы, объединяющие семь параграфов, заключение, а также библиографический список.
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ НАСЛЕДОВАНИЯ ПО ЗАКОНУ
1.1 История развития института наследования по закону
Начиная с XIX века наследственное право, не претендовало на полный анализ законодательства и теоретических разработок разного времени.
Гражданское законодательство Российской империи предусматривало получение имущественного права собственности в порядке наследования по завещанию. Д.И. Мейер, анализируя данные нормы, указывал, что «лицо делается наследником двумя путями - или по завещанию, или по закону, - но как скоро достигает пункта, на котором делается наследником, то идет уже одним путем».
Духовные завещания могли быть крепостными или домашними, они различались по месту составления и заверения. Крепостные завещания составлялись на гербовой бумаге в судах, магистратах или гражданской палате либо в приравненных к ним местах, а домашние - на простой бумаге, как правило, дома, заверяемые в гражданской палате.
Недействительными признавались завещания, которые были составлены безумными, сумасшедшими и самоубийцами .
В случаях, когда в завещании указывались лица, не имеющие права наследовать имущество либо лишенные права обладать некоторыми видами имущества (например, недвижимыми дворянскими имениями), то завещание признавалось недействительным (полностью либо частично).
Отечественное гражданское законодательство до 1917г. характеризовалось детальной проработкой регулируемых отношений, не была исключением и регламентация наследования по закону. Данной проблеме было посвящено более 100 статей.
Рассмотрим лавным образом общие положения наследования по закону. Наследственное право распространялось «на всех членов рода, однокровное родство составляющих, до совершенного его прекращения не только в мужском, но и в женском поколении». Близость родства определялась линиями (связь степеней) и степенями (связь одного лица с другим посредством рождения). Отношения свойства не давали права наследовать по закону.
Не имели права наследовать по закону а) лица, лишенные всех прав состояния; б) монашествующие лица - отрекшиеся от мирской жизни; в) лица, лишенные дворянства и разжалованные (до восстановления).
Специальные нормы были посвящены наследованию по восходящей, боковой и по нисходящей линиям .
Необходимо обратить внимание на нормы, регулирующие наследование по закону супругов. Если в отношении законной жены или мужа отсутствовало завещание, то она (он) получала (л) из недвижимого имения седьмую, а из движимого имения четвертую. При этом ее собственное имущество, в том числе приданое в состав наследственной массы не включались. В некоторых губерниях и уездах Закавказского края были предусмотрены исключения для призвания супругов к наследованию.
В случаях, когда наследников по закону и по завещанию не было или если они были, но в течение 10 лет не изъявили желания принять наследство, имущество признавалось выморочным и обращалось в казну.
Вместе с тем предусматривались случаи, когда выморочное имущество переходило к иным лицам. Например, от служащих университетов переходило университетам, от духовных служителей - духовным учреждениям и т.д.
Достаточное множество специальных норм было предусмотрено для наследования отдельных специфических объектов (например, заповедных имений) или от некоторых граждан (например, после военных чинов).
Особо следует отметить акт, принятый в апреле 1918 г. и сыгравший большую роль не только в наследственном праве (соответственно и в гражданском), но и в жизни целого общества. В итоге наследование, на основании данного документа, как по закону, так и по духовному завещанию отменялось. После смерти владельца имущество, принадлежавшее ему (движимое и недвижимое), становилось государственным достоянием РСФСР. При этом нетрудоспособные родственники по восходящей линии, по прямой нисходящей линии, полнородные и неполнородные братья и сестры, супруг умершего получали содержание из оставшегося после него имущества.
Имущество умершего поступало местному Совету, передававшему его в управление учреждений, ведающих на местах соответствующими имуществами Российской Республики, по последнему месту жительства умершего или по месту нахождения оставшегося имущества.
Характерно также то, что вышеназванный акт имел обратную силу по отношению ко всем видам наследства, открывшимся до его издания, если они еще не были приобретены наследниками или, хотя и были приобретены, то еще не поступили в их владение.
Рассмотренный документ появился не сам по себе, а во исполнение «Манифеста коммунистической партии» К. Маркса и Ф. Энгельса, где прямо указывалось на необходимость отмены наследованного права. Представляется, что не всегда те или иные теоретические разработки необходимо претворять в жизнь, тем более если разработки от этой жизни оторваны. Декрет действовал недолго, зато нанес колоссальный ущерб интересам граждан, юридически поддерживая тезис «после меня хоть потоп». Помимо этого, наличие имущества, оставшегося после умершего, еще не переданного и не учтенного соответствующими органами, давало благоприятную почву для расхищения этого имущества.
Подводя анализ одной из лучших работ по советскому наследственному праву В.И. Серебровского «Очерки советского наследственного права», автор указывал на то, что из содержания книги видно следующее: советская власть скоро забыла об отмене права наследования и достаточно полностью урегулировала отношения наследования, предусматривая почти все институты, которые свойственны наследственному праву буржуазных стран (хотя и в урезанном виде, например, регулирование наследования по завещанию) 22 мая 1922 г. Декретом ВЦИК «Об основных частных имущественных правах, признаваемых РСФСР, охраняемых ее законами и защищаемых судами РСФСР» наследственное право было восстановлено. Этим же декретом восстанавливалось наследование по завещанию и по закону. В нормах данного документа уже говорится о возможности наследования, но оно ограничивается 10000 рублей. В частности, ст.416 указывала на то, что допускается наследование по закону и по завещанию в пределах общей стоимости наследственного имущества не свыше 10000 рублей, за вычетом всех долгов умершего. Вместе с этим если стоимость наследства превышала указанную сумму, производился раздел, и часть имущества, превышающая предельную сумму, переходила государству.
Гражданский кодекс 1922 г. ограничивал круг наследников только близкими родственниками (супруг(а) умершего(ей), его(ее) дети, внуки, правнуки), а также нетрудоспособными иждивенцами. При этом такое ограничение распространялось на наследников и по закону и по завещанию. При первом наследовании имущество делилось между названными лицами.
Завещанием признавалось составленное лицом распоряжение в случае смерти о предоставлении имущества одному или нескольким лицам. Завещание представлялось в нотариальный орган для внесения в актовую книгу. В этом случае выписка из актовой книги могла заменить завещание.
Озвучим еще один вопрос, без которого характеристика наследственного права того времени не была бы полной. Он заключается в непризнании обязательств, возникших до 7 ноября 1917 г., т.е. до государственного переворота (иногда его называют Великой Октябрьской Социалистической Революцией). Официальная позиция была таковой: «погашаются не только обязательства, срок которых наступил до 7 ноября 1917 г., но, главным образом, те обязательства, которые возникли до 7 ноября 1917 г. и срок исполнения по которым наступает после 7 ноября 1917 г.». Гражданский кодекс РСФСР, принятый 11 июня 1964 г., вступивший в силу с 1 октября 1964 г. и действовавший в части наследственного права с некоторыми изменениями и дополнениями более 35 лет (до 1 марта 2001 г.), значительно расширил круг возможностей наследования по закону и по завещанию, установленный ГК 1922 г. При этом в нем законодатель продолжал исходить из потребительского назначения имущества, находящегося в личной собственности граждан .
Имеет место отметить, что советское законодательство прямо запрещало извлекать доходы, не относящиеся к трудовым. Земля принадлежала только государству, исключительность права государственной собственности на землю была закреплена в Основных законах как Союза ССР, так и всех его республик. Земля по своему вещественному составу оценивалась только в натуральных измерениях и не имела стоимости. Законодательство не могло допустить «использование имущества для частной хозяйственной деятельности, систематического извлечения нетрудовых доходов». Одним из наиболее последних нормативных актов, которые касались данного вопроса, являлось Постановление Совета Министров РСФСР от 22 июля 1986 г. «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами», которым перед органами государственного управления прямо ставилась задача усиления контроля за использованием гражданами жилых домов и помещений, исходя из того, что они не могут использоваться для личной наживы и в других корыстных целях.
Так, Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. предусматривал ответственность за использование жилого дома для получения нетрудовых доходов. Такой жилой дом подлежал безвозмездному изъятию в фонд местного Совета народных депутатов.
Кроме запрета на извлечение «нетрудовых доходов» советское законодательство устанавливало пределы размеров и количества объектов, находящихся в собственности одного гражданина. Так, ст.106 ГК РСФСР указывала, что у гражданина или совместно проживающих супругов на праве собственности мог находиться только один жилой дом (или его часть). Помимо этого, названная статья устанавливала предельный размер жилого дома (или его части), принадлежащего гражданину на праве личной собственности. Жилая площадь дома не должна была превышать 60м2 (исключения могли быть сделаны только для некоторых категорий граждан с разрешения исполнительного комитета городского Совета народных депутатов). В случаях, когда гражданин, к примеру, по наследству получал второй жилой дом, то «собственник вправе по своему выбору оставить в своей собственности любой из этих домов. Другой дом должен быть продан собственником в течение одного года, подарен или отчужден иным способом». Указанные ограничения не имели под собой достаточных оснований и, по выражению Е.А. Суханова, «были крайне не эффективны и даже вредны для общества». С началом экономических преобразований в стране законодательство, регулирующее отношения собственности, предусматривало значительное сокращение экономически необоснованных пределов осуществления права собственности. Законы «О собственности в РСФСР», «О собственности в СССР», раскрыли возможности осуществления права собственности. Гражданский кодекс Российской Федерации, развивая и упорядочивая нормы, установил право собственника по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые интересы других лиц действия, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог, обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.
В настоящее время гражданское законодательство предоставляет гражданам право иметь в собственности любое имущество. Исключением являются отдельные объекты, которые в соответствии с федеральными законами не могут принадлежать гражданам (например, атомная бомба). В этом случае в отличие от законодательства, действовавшего до начала 90-х гг., количество и стоимость имущества, находящегося в собственности граждан, не ограничиваются .
Одним из наиболее распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование. Конституция РФ посвященная правам и свободам человека и гражданина, указывает на то, что «право наследования гарантируется». В свою очередь ГК РФ в п.2 ст.218 устанавливает то, что в случае смерти гражданина право собственности на принадлежавшее ему имущество переходит по наследству к другим лицам в соответствии с завещанием или законом .
На сегодняшний день наследование движимого и недвижимого имущества, а также имущественных прав и обязанностей граждан осуществляется на основании норм, содержащихся в части третьей нового Гражданского кодекса Российской Федерации, который был принят Государственной Думой 1 ноября 2001 г., одобрен Советом Федерации 14 ноября 2001 г., подписан Президентом Российской Федерации 26 ноября 2001 г., опубликован 28 ноября 2001 г. и вступил в силу 1 марта 2002 г.
Некоторые положения, которые касаются наследования, имеются в подзаконных актах Министерства юстиции РФ, а также в постановлениях Пленумов Верховных Судов Союза ССР, РСФСР и Российской Федерации.
Помимо этого, при рассмотрении вопросов, связанных с наследованием, следует руководствоваться положениями частей первой и второй Гражданского кодекса РФ. «Гражданский кодекс Российской Федерации» Часть 1 от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принята ГД ФС РФ 21.10.1994), часть 2 от 26.01.1996 N 14-ФЗ (принята ГД ФС РФ 22.12.1995), часть 3 от 26.11.2001 N 146-ФЗ (принята ГД ФС РФ 01.11.2001), часть 4 от 18.12.2006 N 230-ФЗ (принята ГД ФС РФ 24.11.2006), Гражданский процессуальный Кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 21.07.2005), СЗ РФ от 18.11.2002, № 46, ст.4532, СЗ РФ от 25.07.2005, № 30 (ч.1), ст.3104. Принят Государственной Думой 23 октября 2002 года (в последней ред. Федерального закона от 23.12.2010 N 389-ФЗ, с изм., внесенными Постановлениями Конституционного Суда РФ от 21.04.2010 N 10-П) .
1.2 Понятие, сущность, признаки и основания наследования по закону
Как и в римском частном праве, наследование в России осуществляется по завещанию и по закону (статья 1111 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Важнейшими принципами частного права являются неприкосновенность собственности, недопустимость произвольного вмешательства в частные дела (статья 1 ГК РФ), с которыми перекликается элемент метода гражданского права, как автономия воли. «Граждане (физические лица) ... приобретают и осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе» (пункт 2 статьи 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Право завещать и наследовать имущество входит в содержание правовой способности гражданина (статья 18 Гражданского Кодекса Российской Федерации), которая, по общему правилу, не подлежит ограничению (статья 22 Гражданского Кодекса Российской Федерации). «Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц...» (пункт 2 статьи 209 Гражданского Кодекса Российской Федерации). «Гражданские права могут быть ограничены на основании федерального закона и только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства» (п. 2 ст. 1 ГК РФ).
В отношении наследования по закону существует остаточный принцип: «имеет место, когда и насколько оно не изменено завещанием» (статья 1111 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Другие случаи наследования по закону сводятся к отсутствию наследников по завещанию, в том числе отсутствию у них права наследовать, отстранению их от наследования (ст. 1117 ГК РФ), непринятию ими наследства, их отказу от наследства (ст. 1141, 1157 ГК РФ), а также к праву на обязательную долю в наследстве (ст. 1149 ГК РФ), к наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК РФ), к наследованию выморочного имущества (ст. 1151 ГК РФ).
Юридические гарантии в реализации наследственных прав предусмотрены нормами законодательства Российской Федерации, регулирующими наследственные правовые отношения, под которыми понимаются урегулированные нормами права общественные отношения, связанные с наследованием после смерти гражданина принадлежавших ему на праве частной собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам). Следует отметить, что сфера влияния самого права наследования намного шире сферы действия наследственных отношений, потому что наследственные правоотношения являются частью как наследственного права, так и гражданского права.
Данные правоотношения составляют предмет наследственного права как подотрасли гражданского права Российской Федерации. Регулирующие их нормы закреплены в Гражданском кодексе Российской Федерации раздел V «Наследственное право». Порядок юридического оформления наследственных прав граждан также определен в Основах законодательства Российской Федерации о нотариате . Помимо вышеперечисленного, к рассматриваемым правоотношениям применяются нормы Семейного кодекса Российской Федерации и Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, в частности при разрешении споров.
Из содержания наследственных правоотношений следует: наследование являет собой охраняемый законом порядок перехода после смерти гражданина (наследодателя) принадлежавших ему на праве собственности вещей, имущества, а также имущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам (наследникам) в порядке универсального правопреемства. То есть в неизменном виде как единого целого в один и тот же момент, если из правил Гражданского кодекса Российской Федерации не следует иное (об универсальном правопреемстве упоминается в статье 387 Гражданского кодекса Российской Федерации). Вышеназванное определение наследования как правового института не только включает в себя элементы, закрепленные в статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, но также соответствует сложившемуся в науке гражданского права толкованию понятия «наследование». Так, В.И. Серебровский рассматривал наследование как правопреемство наследников в отношении имущества умершего собственника - наследодателя. Наиболее широкое определение права наследования давалось Д.И. Мейером и включало законодательное определение судьбы юридических отношений, переживающих его субъекта и установление лица, которое вправе вступить в эти отношения . Естественно то, что данная дефиниция объединяет правопреемство наследников в отношении, как имущества наследодателя, так и принадлежавших ему на момент смерти имущественных прав, но и принятых им на себя и оставшихся неисполненными обязательств. Ученый-юрист Н.В. Чельцова в рассуждениях идет дальше Мейера, предлагая более полно раскрывающееся юридическое определение наследственных правоотношений: «Имущественные и некоторые личные неимущественные права, возникающие или возникшие из юридических отношений, в которые поставило себя лицо, не прекращаются и с его смертью. Они переходят на новое лицо, и в том же объеме и качестве, в каком они возникли (должны были возникнуть) у умершего лица. То есть говорится, что новое лицо занимает в юридических отношениях умершего лица положение, которое соответствует положению умершего лица, как бы заменяя его. Все права и обязанности, переходящие на новое лицо, переходят, одновременно полностью, всей своей и нераздельностью, что в юридической литературе считается общим или универсальным правопреемством. Характерной чертой этого правопреемства является в том числе и то, что приобретение прав и обязанностей происходит непосредственно, то есть наследство переходит к наследнику прямо от наследодателя, а не от других лиц» .
К.А. Граве, Б.С. Антимонов писали: «наследование - это непосредственное преемство в правах и обязанностях умершего лица, прежде всего преемство в имуществе, в праве собственности, которое является основой всех имущественных прав». К.П. Победоносцев же определял наследование как «переход имущества со всеми правами и обязанностями от одного лица к другому по случаю смерти» и как «вступление преемника в права и обязанности» . В.И. Синайский называл наследование как «преемство в частноправовой сфере человека» . Г.Ф. Шершеневич определял наследование как «переход имущественных отношений лица, со смертью его к другим лицам» . В.А. Тархов писал: «наследованием является переходом имущества лица после смерти к известным лицам», при этом «под имуществом понимаются все вещные и обязательственные права умершего (актив имущества) и его обязательственные обязанности (пассив имущества)» .
Делая вывод, под наследованием следует понимать «переход совокупности имущественных, а также некоторых личных неимущественных прав и обязанностей умершего» лица - наследодателя к его наследникам в соответствии с нормами наследственного права.
Российские цивилисты каждый по-своему определяли сущность наследования, так, Г.Ф. Шершневич писал: «Совокупность юридических отношений, в которые поставило себя лицо, со смертью его не прекращаются, но переходят на новое лицо. Новое лицо заменяет прежнее и занимает в его юридических отношениях активное или пассивное положение, смотря по тому, какое место занимал умерший» . Подобно ему A.M. Гуляев описывал сущность наследования следующим образом: «Со смертью субъекта фактически прекращаются те отношения, которые связывали его с другими лицами по поводу имущества, а равно и отношения его к имуществу. Но юридические отношения их не прекращаются: они продолжают существовать, с той разницей, что на - месте выбывшего субъекта становиться его правопреемник».
Проанализировав приведенные выше мнения отечественных цивилистов, можно сделать вывод, что сущностью наследования является положение о том, что после смерти наследодателя «все отношения прежнего субъекта, составляющие в совокупности понятие об имуществе, переходят на новое лицо» и продолжают существовать и после его смерти: это «отношения по поводу имущества» и «отношения его к имуществу» . Дополнить выше приведенное умозаключение необходимо мнением других авторов: «С разрушением личности человека его имущественная сфера не погибает».
Предметом наследования, прежде всего остального, является имущество. То есть совокупность имущественных прав и обязанностей, носителем которых умерший был при жизни. В том числе главенствующее место, вне всякого сомнения, занимает право собственности. Значение наследования состоит в том, что каждому члену общества должна быть гарантирована возможность существовать для того, чтобы после его смерти все, приобретенное им при жизни, перешло согласно его воле (а если он ее не выразит, то согласно воле закона) к близким ему людям. Неукоснительное проведение этих начал обеспечивает интересы как самого наследодателя и его наследников, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.), для которых смерть наследодателя может повлечь правовые последствия.
По общему пониманию наследование - это переход имущества умершего к другим лицам. При этом только переход, осуществляемый в порядке универсального правопреемства. Это определение, содержащееся в статье 1110 Гражданского кодекса Российской Федерации, считается легальным. Универсальное правопреемство характеризуется тем, что от умершего к наследнику (наследникам) переходит все имущество (права и обязанности) в неизменном виде в один и тот же момент. Не имеет значения то, что наследников может быть несколько, важно, что положения об универсальном правопреемстве не допускают перехода только прав либо только обязанностей.
Таким образом, выделим основные признаки наследования:
1) универсальное правопреемство;
2) переход всего объема прав и обязанностей;
3) одномоментность перехода;
4) переход в порядке правопреемства.
Наследование относится к числу производных, то есть основанных на правопреемстве, способов приобретения прав и обязанностей. При наследовании имущество умершего переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. От универсального наследственного преемства следует отличать правопреемство частное или сингулярное. Сингулярный преемник приобретает не полную совокупность принадлежавших умершему прав и обязанностей, а только отдельное право и приобретает его не непосредственно от наследодателя, а через его наследника. Наследодатель имеет право обязать наследника совершить в пользу одного или нескольких лиц то или иное действие (предоставить в пожизненное пользование помещение в переходящем по наследству доме, передать из состава наследства какую-то вещь или несколько вещей, выдать определенную сумму денег и т.д.). Такое правопреемство в отдельных правах умершего наследованием не является.
С юридической стороны правопреемство характеризуется тем, что имеет место юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника от прав и обязанностей его предшественника. К наследникам переходят все права и обязанности наследодателя. Исключением являются те, переход которых в порядке наследования не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и другими законами либо противоречит самой гражданско-правовой природе этих прав и обязанностей. По наследству переходят только те права и обязанности, которые наследодателю принадлежали. Причем переходят как единое целое, со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями. Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и где бы ни находилось. Принятие наследства с оговорками, либо с условиями не допускается. Акту принятия наследства придается обратная сила. Если наследник принимает наследство, то оно считается перешедшим к нему сразу же с момента открытия наследства.
Обычно, наследство переходит к наследникам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде, как единое целое и в один и тот же момент, если иное не установлено Гражданским законодательством Российской Федерации. В наследственное имущество имеют место входить разнообразные права и обязанности наследодателя (право частной собственности на различные вещи, права требования, которые следуют из договора и обязательства по договору, исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и т.д.).
Однако следует отметить, что не все юристы считают, что при наследовании имеет место универсальное правопреемство, а именно преемство во всех правах и обязанностях наследодателя. Так, Н.Д. Егоров считал, что при наследовании речь должна идти не о правопреемстве, а о преемстве. При этом не в самих правах, а в объектах этих прав. Цивилист выводил за пределы наследства пассив (долги, обременяющие наследство и т.п.). Он придерживался стороны, высказанной В.И. Серебровским: «Долги являются лишь «обременением» наследства, а не его составной частью. Долги могут уменьшить наследственное имущество (наследство), даже полностью его исчерпать, но сами в состав наследственного имущества не входят. Если бы долги входили в состав наследственного имущества, то они уже никак не могли бы «обременять его» . Однако эта точка зрения в российской юриспруденции широкой поддержки не получила. В данной работе будем исходить из понятия, что при наследовании переход прав и обязанностей наследодателя к его наследникам переходит в порядке правопреемства.
Обычно наследственным законодательством Российской Федерации предусматривается два основания наследования: по завещанию и по закону. Однако по действующему законодательству приоритетное значение отдано завещанию и наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, и в иных случаях, установленных законом.
Особенностью является то, что наследственные правоотношения в полном объеме возникают только при наличии совокупности юридических фактов (юридического состава). Так, например, при наследовании по закону необходимы следующие юридические факты: смерть наследодателя, принятие наследником наследства, наличие определенного состояния (родство с наследодателем, супружество и т.п.), позволяющее призвать наследника к наследованию.
1.3 Время и место открытия наследства
При открытии наследства возникают наследственные правовые отношения. Законодатель в статье 1113 Гражданского Кодекса Российской Федерации охарактеризовал понимание юридического значения открытия наследства. При этом указывая на то, что наследство открывается со смертью гражданина. Одним из условий открытия права наследования тех или иных благ закон так же называет и объявление умершим гражданина. Объявлением гражданина умершим понимается «юридическая смерть», которую устанавливают в судебном порядке особого производства.
Объявление человека умершим влечет те же правовые последствия, что и физическая смерть гражданина. Такое событие подлежит обязательной регистрации в органах ЗАГСа.
Таким образом, открытие наследства является юридическим фактом, с которым связано возникновение наследственных правоотношений. Для лиц, оформляющих наследственные права, единственным документом, подтверждающим смерть наследодателя, является свидетельство о смерти.
В связи с этим кроме такого рода подтверждений факта открытия наследства как такового, официальный документ о смерти устанавливает определенную дату смерти наследодателя, на которую ориентируется при установлении времени открытия наследства.
Если говорить о времени, когда наследство считать открытым, то эта проблема достаточно большое значение. К этому приводят нижеследующие пункты: определенный круг лиц, выступающих наследниками; то, что составляет имущество, когда открывается наследство (если имеются кредиторские задолженности у наследодателя); начало и конец периода для того, чтобы принять или отказаться от наследства; определение даты, когда можно получить официальный документ о наследственном праве .
В то же время можно уточнить, что время открытия наследства имущества является дата смерти наследодателя, причем этот день может быть определен не только на основании медицинского заключения, но и вступившим в законную силу судебным решением по делу об установлении факта смерти, когда гражданина официально объявили умершим. А днем же предполагаемой смерти человека считается объявление его без вести пропавшим, либо умершим.
Время открытия наследственного права обычно называют дату смерти наследодателя. Любопытно заметить, что существуют варианты предъявления свидетельства о смерти, где отсутствует день смерти.
Таким образом, если использовать вышеописанную методику, при которой указаны месяц и год смерти, днем смерти считается последний день текущего месяца, а при указании лишь года смерти - днем смерти принято считать 31 декабря текущего года.
Если же говорить в соответствии с п.1 ст.1154 ГК РФ, при открытии наследства в день предполагаемой гибели гражданина, шестимесячный срок для принятия наследства устанавливается со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
Другой вопрос заключается в том, что когда в один день умирают люди, которые при других обстоятельствах могли бы получить наследство друг после друга, и при этом при нынешнем законодательстве их принято считать умершими единовременно, и не наследуют друг после друга. Другими словами по временному признаку открытия наследства имеет значение только день смерти. При этом будут претендовать наследники каждого наследодателя.
Рассмотрим на примере. В автокатастрофе погибли муж и жена. При этом у каждого из них есть свой круг наследников, например, дети от бывших супругов. Супруга умерла в ровно в полдень, супруг в 18-00 часов вечера. Естественно в данном случае по действующему законодательству супругов признают погибшими одновременно. Поэтому они оба не станут наследниками друг другу.
Существующее преимущество в части третьей ГК РФ при решении данной проблемы заключается в отсутствии неопределенности, которой были свойственны нормы гражданского законодательства 1964 г., что дало возможность установить права граждан на законодательном уровне.
В законодательных актах, действовавших в советское время, при регулирования таких проблем, зачастую споры имели возможность получить решение только через суд.
Исходя из вышеперечисленных, важность проблемы времени открытия наследственного права очень велика. Это связано с точным определением круга наследников, состава имущества, начала периода, после которого кредиторы могут предъявить свои претензии, срока для принятия наследства (имущества), срока для выдачи официального документа, предписывающего наследственного права, а также еще и производного от него момента когда начинаются права и обязанности (права собственности) по наследству, мер защиты наследственного имущества, законодательства, применимого к наследственным правоотношениям.
При возникновении и реализации наследственных правоотношений имеет большое значение понятие места открытия наследства и если провести теоретический анализ ГК РСФСР 1964 года, то, местом открытия наследства признавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, то в соответствии с положениями ГК РФ местом открытия наследства является последнее место жительства.
Вопрос о месте открытия наследства является важным, т.к. именно по месту открытия наследства, наследники должны подать заявление в нотариальную контору о принятии или отказе от него. Часто происходит такая ситуация: гражданин живет в одном каком-либо месте, имущество, принадлежащее ему - в другом, человек погибает еще в одном… В связи с этим по закону четко определено, что местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
Снова мы находим общие черты с гражданским законодательством РСФСР 1964 г. говоря о том, когда считается открытым наследство, и необходимо признать главным конкретизацию места открытия наследства.
В остальных случаях ориентиром определения места, где жил человек (наследодатель), является место где он был зарегистрированным. В то же время, отсутствие зарегистрированного места жительства гражданина не может стать законным основанием для ограничения каких бы то ни было прав гражданина как наследодателя. Если не установлено место жительство гражданина в РФ, то место открытия наследства можно определить по месту, где находится имущество. Если же имущество находится в различных местах, то по наиболее ценному из его частей.
Оценивается имущество в соответствии с рыночной стоимостью. В законе говорится, в каком отношении и понимании надо учитывать наибольшую ценность конкретно не говорится конкретно. Все зависит от конкретной экономической, либо правовой обстановки в обществе.
При указании на место открытия наследства в законодательстве идет речь о разных местах. Местом жительства признается место, где гражданин проживал на постоянной основе или преимущественно проживает. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей (родителей, усыновителей и др.).
Место открытия наследства определяется законодательством соответствующей страны для тех или иных наследственных отношений, местом, где было нотариально оформлены наследственные права наследников при отсутствии спора между ними. Также применение каких-либо мер для сохранения самого наследства. Все потому что возникают различного рода нюансы в сфере наследственного права, при присутствии иностранного элемента (т.к. множество вопросов при получении наследства в различных странах получают разное законодательное закрепление).
Следует остановиться на таком понятии как установление места открытия наследства в судебном порядке. Это происходит если не известно ни место жительства умершего, ни нахождение его имущества, либо когда гражданин убыл с прежнего места жительства и умер во время переезда к новому месту жительства, которое остается неизвестным, то тогда место открытия наследства устанавливается судом в порядке особого производства.
Проблемным на сегодняшний день остается определение места открытия наследства после смерти беженцев и вынужденных переселенцев. Этот вопрос в большинстве случаев так же разрешается в судебном порядке.
Таким образом, мы рассмотрели триединство наследственных правоотношений: открытие наследства, время и место, дает основание сделать вывод о том, как это важно в реализации права граждан на наследование имущества, на развитие наследственных правоотношений.
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАСЛЕДАНИЯ ПО ЗАКОНУ
2.1 Круг наследников по закону, состав наследственной массы
При определении кто является субъектами наследственных правоотношений в российской юридической науке нет четких позиций. Действующее российское законодательство определяет субъектами наследственных правоотношений наследодателя и его наследников, призываемых к наследованию в силу закона. Кроме того, в данных правоотношениях участвуют нотариус или иные лица, уполномоченные совершать соответствующие нотариальные действия (статья 1127 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьи 37 и 38 Основ законодательства о нотариате), отказополучатель, свидетели. Суханов отмечает, что «субъектами наследственного правоотношения являются наследодатель и наследники.» Сергеев и Толстой считают, что наследодатель субъектом наследственного правоотношения не является, так как «покойники субъектами правоотношений быть не могут» . Юридически грамотнее будет определение, что наследодатель - это живой гражданин, после смерти которого его права и обязанности на имущество и иные блага переходят по наследству к другим лицам.
Право на наследство не зависит от гражданства наследника. Им может быть любой гражданин Российской Федерации, в том числе недееспособные и ограниченно дееспособные лица, иностранный гражданин или физическое лицо, не имеющее гражданства. Недееспособные или ограниченно дееспособные граждане могут быть наследодателями постольку, поскольку основанием наследования является не факт осознания и осмысления человеком тех или иных событий, умение правильно руководствоваться своей волей, а лишь такое событие, как смерть человека или приравненное к ней объявление умершим.
Круг наследников в статье 1116 Гражданского кодекса Российской Федерации очерчен в полном соответствии с принципом равенства участников гражданских правоотношений (статья 1 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Отметим, что «равенство субъектов гражданских правоотношений - это не имущественное равенство, не равенство их правоспособности, не «уравниловка», а равенство по обладанию самостоятельной волей, так как в обществе равенство существует только в правовой форме» .
Право наследования входит в содержание гражданской правоспособности. Со дня рождения до момента смерти все граждане имеют возможность стать наследниками. Главной особенностью является то, что правом наследования также могут обладать лица, которые находятся в местах лишения свободы, лица, признанные в судебном порядке недееспособными, причиной которых явились душевная болезнь. Наряду с этим на законодательном уровне статьей 1116 ГК РФ признается, что наследниками и лиц, которые пока не появились на свет ко дню открытия наследства. Такими лицами признаются дети наследодателя, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти.
В ч. 3 ГК РФ ст.ст. 1142-1145 значительно расширен круг возможных наследников по закону, предусматривая целых 8 очередностей наследования . Наследники каждой следующей за предыдущими очередями наследуют при отсутствии наследников предшествующих очередей. В настоящем законодательстве отныне наследниками могут быть признаны дяди, тети, племянники и двоюродные братья и сестры. При этом в основу очередности положена степень родства, которая определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Ст. 1145 ГК РФ предусматривает родственниками также двоюродных правнуков, и троюродных внуков, и троюродных братьев и сестер. Все призываемые к наследованию наследники одной степени родства наследуют в одинаковых долях. В ст. 1147 ГК РФ к кровным родственникам приравниваются усыновленный и его потомство, с одной стороны, и усыновитель и его родственники - с другой. Круг граждан, которые могут быть наследниками, существенно ограничен законом. Как указано в ст. 1117 ГК РФ о недостойных наследниках существуют несколько категорий лиц. Эти лица лишаются права наследования по причинам, связанным с недостойным поведением по отношению наследодателя. То есть можно сделать вывод прочитав ст. 1117 ГК РФ. Недостойное поведение потенциального наследника должна подтвердиться через суд. Притом необходимо не забывать и о лишении прав на унаследование родителей и детей за их неправильное и противоправное поведение обязательно лишь при наследовании по закону.
Следующая группа лиц, претендующих на наследство это юридические лица. Ими могут являться отдельные государственные или какие-либо общественные организации, которые могут стать наследниками лишь по официальному завещанию (статья 1121 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Совершенно по-другому состоит восприятие входа международных организаций в подкатегорию государственных и административно-территориальных образований.
Мы подошли к следующему варианту, при котором наследником становится государство, имеющее на это право. Статьи 1116 и 1151 Гражданского кодекса Российской Федерации содержит список условий, если наследство переходит государству полностью или частично. Полное наследование имущества такой наследник имеет право получить - когда все наследство завещано государству и нет причин для признания завещания недействительным полностью или в какой-либо его части; - в случае отсутствия других наследников по закону или по завещанию; - когда абсолютно все первоочередные наследники лишились завещателем наследственного права, а также в соответствии с законом не имеют такого права; - когда ни один из наследников не принял наследства, либо все отказались от наследства в пользу государства (статья 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации).
Законом определяется порядок наследования и учета такого имущества, считаемого вымороченным. В современном законодательстве имеет силу ст. 225 ГК РФ «Безхозяйные вещи». Именно по этой причине открытой является проблема о том, наследует ли государство материальные ценности (блага) либо приобретает дебиторскую или кредиторскую задолженность наследодателя. Гражданский Кодекс РСФСР придерживался второй ситуации (статья 553 Гражданский Кодекс РСФСР). К дополнительным проблемам можно причислить переход выморочного имущества в порядке наследования по закону не к государству, как в современном законодательстве, а в собственность муниципального образования по месту открытия наследства. Интересно здесь будет заметить проект части 3-й Гражданского кодекса Российской Федерации. В ней указывается о том, что выморочное имущество переходит либо в собственность города или района (по месту открытия наследственного права), либо к учреждению соцзащиты, при условии нахождения человека на содержании в нем, либо к монастырю после смерти монашествующего. В таком случае к монастырю переходит не все имущество наследодателя, а всего лишь имущество, оставшееся в монастыре, имущество в виде вкладов наследодателя в кредитных учреждениях). Либо вообще к обществу, товариществу, кооперативу в виде акций и других в таком обществе, кооперативе» . Однако нужно отметить, что разработчики отказались от данной формулировки, предусмотрев, что в данных обстоятельствах выморочное имущество может остаться без присмотра.
Конечное завершение в законах получила ст. 531 ГК РСФСР, сыгравшую большую роль на ч. 2 действующего Кодекса (пункт 1 статьи 578 Гражданского Кодекса Российской Федерации). Статья 1117 Гражданского кодекса Российской Федерации «Недостойные наследники» перечисляет лица, которые ни коим образом не имеют наследственных прав (пункт 1), и достаточно второстепенно тех, кто может являться отстраненным от наследования (пункт 2).
Таким образом, на первую группу могут влиять характеристика деяния. Это противоправные действия (расширенный термин по сравнению с «противозаконными» 1964 года); целеполагание. Это призвание субъекта (субъектов) к наследованию либо простое увеличение причитающейся субъекту доли данного наследства; форма вины (умысла); направленность против наследодателя, либо кого-то из его наследников, либо против осуществления последней воли наследодателя, которая отражается в официально подтвержденном документе; обязательным условием становится судебное постановление по факту, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке; степень завершенности, то есть произошедшее нарушение либо попытка нарушения.
Эти лица не наследуют ни по завещанию, ни по закону. Дополнительно нужно сказать, что не наследуют по закону родители после детей, если в отношении них первые лишены в суде родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия наследства. Это - адекватное продолжение пункта 1 статьи 71 Семейного кодекса Российской Федерации: «Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком, в отношении которого они были лишены родительских прав...». Однако, в силу принципа свободы завещания (статья 1119 Гражданского Кодекса Российской Федерации) сами дети могут завещать свое имущество таким родителям.
...Подобные документы
Значение, признаки и основания наследования по закону. Время и место открытия наследства. Состав наследственной массы. Наследование по праву представления и наследственная трансмиссия. Обязательная доля в наследстве. Наследование выморочного имущества.
дипломная работа [108,3 K], добавлен 06.12.2010История становления и развития законодательства о наследовании в России. Основные понятия наследственного права. Открытие и принятие наследства. Время и место открытия наследства. Наследование по закону и по завещанию.
дипломная работа [62,4 K], добавлен 04.02.2003Условия и принципы наследования по закону. Круг наследников, очередность их призвания к наследованию. Проблемы приобретения наследства по закону. Способы принятия наследства. Право на обязательную долю в наследстве и наследование выморочного имущества.
дипломная работа [136,3 K], добавлен 13.07.2011Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.
курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011Основания наследования; время и место открытия наследства. Круг наследников. Граждане, не имеющие право наследовать. Наследование по закону. Наследование "по праву представления". Наследование по завещанию. Завещательный отказ. Завещательное возложение.
курсовая работа [85,5 K], добавлен 15.03.2008Понятие наследственные правоотношения. Особенности института наследования по закону в российском гражданском праве. Порядок принятия, раздела и отказа от наследства. Права отдельных лиц при наследовании по закону. Наследование выморочного имущества.
курсовая работа [68,0 K], добавлен 29.03.2013Общие положения наследования, круг наследников по закону. Наследование в порядке представления и наследственной трансмиссии. Недостойные наследники. Специфика отказа от наследства. Защита прав и свобод гражданина в применении норм наследственного права.
курсовая работа [54,0 K], добавлен 03.02.2010Общие положения, понятие и субъекты наследования. Время и место открытия наследства. Особенность наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя. Очереди наследников. Право на обязательную долю в наследстве. Порядок и срок принятия наследства.
курсовая работа [30,0 K], добавлен 01.02.2009Анализ наследования в системе гражданского права: время и место открытия, основания преемства по закону (согласно степени родства, нетрудоспособными иждивенцами), по завещанию. Принятие (согласно заявлению, фактическими действиями) и отказ от наследства.
контрольная работа [31,7 K], добавлен 18.01.2010Время и место открытия наследства, отказ от его принятия. Понятие, содержание, форма и виды завещания. Изучение отдельных аспектов наследования по российскому законодательству. Наследование выморочного имущества, передачи его в казну государства.
курсовая работа [36,1 K], добавлен 19.12.2014Понятие и признаки наследования как основания возникновения права собственности. Основания возникновения наследственного правоотношения. Виды наследников по закону. Понятие и правовое значение принятия наследства. Оформление наследственных прав.
дипломная работа [114,5 K], добавлен 03.08.2012Условия открытия наследства. Наследование по праву представления. Оформление наследственных прав. Условия осуществления наследственной трансмиссии. Наследование выморочного имущества. Основания и пределы наследования по закону в Российской Федерации.
курсовая работа [51,8 K], добавлен 11.09.2015Понятие наследственного правоотношения, стадии наследования. Наследование по завещанию и по закону. Формы и виды завещания. Право на обязательную долю в наследстве. Круг наследников по закону, их распределение по очередям. Принятие и отказ от наследства.
дипломная работа [140,8 K], добавлен 04.09.2014Основные понятия наследственного права. Наследование по закону и по завещанию. Правовые категории наследственного права: время и место открытия наследства, принятие наследства. Основные задачи, решаемые институтом наследования, его предмет и значение.
дипломная работа [57,1 K], добавлен 26.10.2009Понятие и сущность наследования. Открытие и принятие наследства. Исследование очереди наследников, режима выморочного имущества. Судебная практика по делам, возникающим из споров о наследовании по закону. Совершенствование законодательства в данной сфере.
дипломная работа [715,3 K], добавлен 27.04.2016Понятие и содержание процесса наследования. Основания наследования, время и место открытия наследства. Способы и сроки принятия наследства. Переход права на наследственное имущество (наследственная трансмиссия). Порядок совершения отказа от наследства.
дипломная работа [130,0 K], добавлен 21.10.2014Участники наследственных правоотношений, их права и обязанности. Порядок, место и время открытия наследства. Общие правовые принципы наследования по закону. Понятие и юридические признаки завещания. Круг наследников первой и второй очереди по закону.
реферат [34,0 K], добавлен 14.09.2013История развития института наследования по закону. Время и место открытия наследства. Наследственное имущество, наследники по закону и порядок призвания их к наследству. Граждане, не имеющие права наследовать. Наследование по "праву представления".
дипломная работа [130,8 K], добавлен 16.12.2011Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону. Круг наследников по закону, особенности наследования имущества отдельными категориями граждан. Способы и сроки принятия наследства, оформление наследственного права.
курсовая работа [48,7 K], добавлен 15.10.2014Имущественные права и обязанности. Наследники по закону, порядок их призвания к наследованию. Принцип равенства долей наследников по закону в наследственной массе. Наследование по праву представления. Порядок наследования и учета выморочного имущества.
курсовая работа [36,5 K], добавлен 27.05.2015