Пробелы в уголовном праве и способы их преодоления

Разработка концепции социально-правовой природы пробелов в уголовном праве. Определение потенциальной сферы пробельности уголовного права и содержание уголовного права. Причины образования пробелов, поиск и определение возможных способов их преодоления.

Рубрика Государство и право
Вид автореферат
Язык русский
Дата добавления 27.02.2018
Размер файла 54,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Неполнота в описании объекта проявляется, как правило, при указании на предмет преступления. В этой связи автор указывает на то, что доктринальный подход, заключающийся в отказе от рассмотрения в качестве предмета преступления (хищения) электрической и тепловой энергии требует пересмотра.

Рассматриваемый параграф содержит примеры пробелов, допущенных при описании объективной стороны, субъекта и субъективной стороны состава преступления. Отмечается, что признаки объективной стороны, по сравнению с признаками, характеризующими иные элементы состава, более разнообразны, сложны, имеют альтернативный или оценочный характер. Поэтому неудивительно, что ошибок, пробелов, допущенных законодателем при описании объективной стороны, здесь встречается больше. Об этом свидетельствуют многочисленные изменения и дополнения, внесенные в диспозиции статей Особенной части уже после вступления в силу УК РФ и затрагивающие именно объективную сторону состава преступления.

Завершая анализ пробелов в Особенной части УК, автор обращается к санкциям. Пробел в санкции - это её неполнота, приводящая к невозможности назначения наказания. Делается вывод о том, что «неконкретизированность» санкций, их относительная определённость не может рассматриваться как пробел. Данные показатели служат важным юридическим средством индивидуализации ответственности, а, стало быть, и справедливости уголовного права и правосудия.

Третья глава - «Причины возникновения пробелов в уголовном праве» - состоит из пяти параграфов и целиком посвящена изучению причин возникновения пробелов в уголовном праве.

В первом параграфе - «Пробел как следствие появления и развития новых общественных отношений» - рассматриваются причины и механизм образования тех пробелов, которые вызваны изменениями в общественной жизни.

В диссертации отмечается, что любое, даже самое совершенное, законодательство, не в состоянии охватить все без исключения общественные отношения, требующие урегулирования и тем более не в состоянии предвидеть возможность появления новых отношений, которые могут возникнуть после издания закона и не подпадут непосредственно под его действие.

Анализируя качественные характеристики тех изменений в общественной жизни, которые вызывают образование пробела, автор приходит к выводу, что они могут иметь двоякий характер.

Во-первых, это радикальные преобразования в экономической и политической сфере, которые приводят к образованию масштабных пробелов всеобъемлющего характера. «Косметическими» мерами здесь не обойтись, требуется обновление всего уголовного законодательства на уровне принятия нового УК. Именно подобными причинами, по мнению диссертанта, объясняется необходимость принятия УК РФ 1996 г.

Во-вторых, пробелы могут возникнуть в процессе действия уголовного закона в результате развития некоторых сторон общественной жизни, изменения обстановки при сохранении неизменным общего порядка правового регулирования. Эти пробелы автор называет «локальными», и считает возможным их устранение в рамках действующей системы уголовного законодательства. В этой связи отмечено, что значительное число ситуаций, не урегулированных правом, возникает по причине тех интенсивных изменений, которые происходили и происходят в современном обществе в области науки, техники и создания новых технологий.

Данная разновидность пробелов более характерна для Особенной части уголовного законодательства, но может встречаться и в его Общей части. Автор присоединяется к мнению большинства специалистов, полагающих, что организованная преступность в России начала 90-х гг. ХХ века вышла за рамки законодательной рекомендации института соучастия, как он был сконструирован в УК 1960 г.

Параграф завершается выводом о том, что совершенствование правовых норм в соответствии с объективно возникающими потребностями составляет одну из важнейших закономерностей поступательного развития уголовного законодательства и - как следствие, актуальнейшую проблему уголовно-правовой доктрины. Меняющаяся преступность обязывает оперативно реагировать на её проявления уголовно-правовыми средствами.

Во втором параграфе - «Пробел как следствие несовершенства законодательной техники» - рассматриваются вопросы, которые получили достаточно широкое освещение, как в рамках теории права, так и в уголовном праве - несовершенства законодательной техники. Однако в рамках данного исследования эта проблема имеет свое собственное звучание.

Эффективность и результативность законов напрямую зависят от того, насколько точны и ясны юридические формулировки, насколько они логично связаны и последовательны, насколько единообразно применение юридических понятий и терминов. Этому способствуют правила и приёмы юридической техники, которые используются законодателем в ходе подготовки нормативно-правовых актов.

Уголовный закон не должен содержать двусмысленностей, неопределённостей. Сравнивая законодательную технику УК РСФСР 1960 г. с законодательной техникой действующего УК РФ, автор отмечает, что, то последний в этом плане отличается в лучшую сторону. В то же время отмечается, что значительное число дефектов его языковой формы по-прежнему не устранены.

Проанализировав языковые правила, которым, по мнению большинства теоретиков права и филологов, должен отвечать текст закона, автор убеждается, что их игнорирование может привести к образованию пробелов в уголовном законодательстве.

В частности, сложности возникают при квалификаций тех преступлений, составы которых сконструированы с нарушением правила об однозначности терминологии. Квалификация многих преступлений оказалась бы более точной, если бы в Кодексе исключалась полисемия, синонимия и омонимия См.: Кострова М. Эффективность уголовно-правовых норм и язык закона // Уголовное право. 2001. № 4. С. 42..

В рамках данного вопроса в параграфе рассматривается содержание термина «деяние», который в уголовном праве употребляется в двух значениях: широком и узком. В широком - для обозначения преступления в целом, а в узком - лишь для обозначения действия (бездействия) как признака объективной стороны состава преступления. Анализ статей Особенной части УК позволяет сделать следующий вывод: в квалифицированных составах понятие «деяние» должно включать в себя все признаки объективной стороны, в том числе и преступные последствия, указанные в основном составе.

Отмечается, что применение данного термина для обзначения только действия (бездействия) следует рассматривать как следствие несовершенства законодательной техники, а само по себе наличие в статьях Особенной части УК этого понятия в двух значениях: и как признака объективной стороны состава, и для обозначения состава преступления в целом может привести к неправильному применению уголовного закона.

В контексте рассматриваемого вопроса критикуется также законодательный подход к употреблению термина «насилие», несущего различную смысловую нагрузку в статьях УК.

Третий параграф - «Пробел как следствие законодательных просчётов логико - формального и внутрисистемного характера» посвящён анализу законотворческих просчётов логического свойства, существенно затрудняющих, а иногда и парализующих правоприменительный процесс.

Примером могут служить нормы, которые содержат ссылку на несуществующее установление иной отраслевой принадлежности. Так, признак «незаконный» означает не только бланкетность уголовно-правовой нормы, отсылающей к соответствующим правовым актам, но и то, что существуют законные действия (бездействие). Однако из этого правила есть исключения, объясняемые недосмотром законодателя. В ст. 242 УК установлена ответственность за «незаконное распространение порнографических материалов или предметов». Термин «незаконное» употреблён в данном случае необоснованно, ибо законного распространения этих изделий не существует (разве кроме случаев посылки их на экспертизу или в суд ).

При определении логической структуры любой уголовно-правовой нормы следует, в первую очередь, выявлять ту совокупность признаков (элементов), которая составляет её содержание. Однако следует помнить, что она не может быть рассмотрена вне контекста общего построения системы уголовного законодательства и своего места в этой системе. Системность уголовного законодательства как раз и предполагает наличие определённых зависимостей между отдельными его структурными составляющими. Соблюдение этих требований будет подчёркивать внутреннюю логическую корректность системы. Следует признать, что в действующем уголовном законодательстве логическая корректность во многом нарушена. Некоторым нормам присуща фрагментарность, они несвязанны с языком и содержанием других статей.

Обращаясь к содержанию умышленной формы вины, автор отмечает, что по смыслу ст. 25 УК РФ для признания деяния совершённым умышленно не требуется установления сознания лицом его противоправности (незаконности). Этот вывод следует из законодательной формулы умышленной вины, в соответствии с которой достаточно лишь осознания общественной опасности совершаемого деяния. При сравнении же данного определения с характеристикой признаков субъективной стороны некоторых составов преступлений, например, незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, обязательным элементом которого является сознание лицом противоправности совершённой сделки (о чём свидетельствует используемое в тексте ст. 191 УК словосочетание «в нарушение правил, установленных законодательством Российской Федерации»), обнаруживается внутренняя противоречивость законодательной конструкции умышленной формы вины. Эта противоречивость носит формально-логический характер. В законодательном определении умысла за его словесной формой скрыто два взаимоисключающих положения, так как по смыслу ст. 25 УК для признания деяния совершённым умышленно сознания противоправности не требуется, и, одновременно, в соответствии со ст. ст. 177, 190, 191, 287, 289, 300, 301, 330 УК, сознание противоправности самоуправства и других вышеназванных составов является необходимым элементом субъективной стороны этих преступлений.

Завершается параграф выводом о том, что природа формально-логических пробелов свидетельствует об игнорировании в той или иной степени требования соблюдения системности Уголовного кодекса при проведении законопроектных работ.

В четвёртом параграфе - «Пробел как следствие расхождений (коллизий) между нормами уголовного и иных отраслей права» - рассматриваются вопросы взаимодействия уголовного и других отраслей российского законодательства. В этой связи отмечается, что оно осуществляется, прежде всего, посредством постановки под защиту уголовного закона общественных отношений, регулируемых законами иной отраслевой принадлежности, а также путем использования бланкетных диспозиций.

Не ставя под сомнение позитивное влияние, оказываемое усилением межотраслевых связей на единую систему права в целом, и на уголовное право, в частности, нельзя не отметить и некоторых, вызванных указанным процессом, негативных моментов. К ним, прежде всего, следует отнести обострение проблемы соотношения УК со смежными отраслями законодательства.

Коллизии норм российского права, т.е. такое отношение между ними, которое выступает в форме различия или противоречия при регулировании одной фактической ситуации, является одной из главных причин, порождающих возможность субъективного выбора той или иной нормы права. В случае коллизий уголовно-правовых норм с нормами других отраслей права эта проблема ещё более обостряется, поскольку может создаваться недопустимая неопределённость между преступлением и проступком.

Анализируя коллизии между уголовным иными видами законодательства, автор отмечает наметившуюся тенденцию в случаях подобных коллизий применять нормы, прежде всего, иных отраслей законодательства. Такой подход нашёл своё отражение и в позиции, занятой Пленумом Верховного Суда РФ, в одном из постановлений которого отмечается, что если неправомерные действия лица содержат одновременно признаки состава, как административного правонарушения, так и преступления, указанное лицо может быть привлечено лишь к административной ответственности.

Однако представляется, что такое разграничение юрисдикции в настоящих условиях является весьма сомнительным. Преступность и наказуемость деяния определяется только Уголовным Кодексом.

Исследуются также имеющиеся коллизии между уголовным, уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным законодательством. Во многом наличие таких коллизий объясняется тем, что УПК и УИК содержат положения уголовно-правового характера.

Преодолеть порождающие пробелы коллизии между уголовным и иными отраслями права, необходимо, причём как можно скорее. Оно возможно только на законодательном уровне, путём принятия соответствующих поправок (дополнений) в УК РФ.

В заключительном параграфе главы - «Пробел как следствие несоответствия российского уголовного законодательства нормам международного права» анализируется комплекс вопросов, возникающих на фоне взаимодействия российского уголовного права с нормами международного права.

В диссертации подчеркивается, что расхождение между международно-правовыми обязательствами России по борьбе с определённой категорией преступлений и законодательной неурегулированностью ответственности за их совершение, следует рассматривать как одну из возможных причин возникновения пробелов в УК РФ.

Проделанный в диссертации анализ содержания УК РФ на предмет его возможной пробельности, вызванной вышеназванной причиной, позволил автору выявить пробелы как в Общей, так и в Особенной частях УК РФ.

В частности, не в полной мере соответствует действующим международно-правовым документам положения ч. ч. 2 и 3 ст. 11 УК РФ относительно юрисдикции в отношении преступлений, совершённых в пределах территориальных вод и на борту воздушных судов.

В диссертации отмечено, что международный договор может иметь прямое действие не только при коллизии с нормами Общей части УК РФ, но и при пробельности последней. В качестве примера приводится ст. 76 Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам стран - участниц СНГ 1993 г., которая допускает возможность учета предусмотренных законодательством участников Конвенции смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств независимо от того, на территории какой из стран СНГ они возникли. Тем самым происходит расширение тех положений Общей части УК РФ, которые связаны с оценкой указанных обстоятельств при назначении наказания (ст. 60-68 УК РФ).

Среди норм Особенной части, пробелы в которых образовались из-за указанных обстоятельств, автор называет, в частности, ст. ст. 127.2, 227, 228, 240 УК РФ.

В то же время, автор полагает, что само по себе отсутствие в УК РФ специальных норм об ответственности за т.н. «конвенционные» преступления, отнюдь ещё не свидетельствует о пробельности отечественного законодательства.

Четвертая глава - «Способы преодоления пробелов в уголовном праве» состоит из трёх параграфов.

В первом параграфе - « Преодоление пробелов: методологический аспект» - указывается, что необходимым этапом на пути к преодолению пробелов в сфере уголовного права является их своевременное выявление. Преодоление пробелов следует за их установлением. От того насколько полно и правильно проанализированы все обстоятельства, зависит правильный выбор наиболее эффективного в данном конкретном случае способа преодоления пробела.

Установление пробелов в уголовном праве не означает их принудительного обнаружения. На практике это происходит объективно: с того, что правоприменитель испытывает очевидные трудности в разрешении конкретного дела из-за отсутствия правового инструмента, позволяющего ответить на поставленные перед ним вопросы. Таким образом, как правило, именно юридическая практика питает идеи о существовании пробелов и необходимости их устранения.

Таким образом, деятельность по установлению пробелов в уголовном праве предполагает её тесную связь как с правоприменительным, так и с правотворческим процессами. Поскольку оптимальной конечной целью является устранение пробела, связь этой деятельности с нормотворчеством приобретает особое значение. Она заключается в следующем.

1) Установление пробелов в уголовном праве (а затем и их устранение) и правотворческая деятельность соотносятся между собой как часть и целое. Последняя охватывает также установление необходимости преобразования уголовно-правового регулирования, замены его иными видами регулирования или его отмены и т.п.

2) Законодательная инициатива, проявленная тем или иным субъектом, об издании закона, призванного закрепить новые, ещё не урегулированные уголовно-правовые отношения, одновременно означает суждение этого субъекта о наличии пробела в уголовном праве.

3) Проверка обоснованности такого законодательного предположения есть не что иное, как процесс установления пробела.

4) Выработку проекта закона следует рассматривать в качестве официально оформленной гипотезы о существовании пробела и пути его устранения.

5) Принятие закона означает положительный ответ на вопрос о существовании пробела, а также его окончательное установление и устранение.

В диссертации подчеркивается, что правовое прогнозирование, являясь одним из важнейших средств своевременного обнаружения пробелов в области правонарушений, используется в этом качестве крайне ограниченно.

Важное место в процессе установления пробелов занимает углублённый анализ правоприменительной, в особенности судебной практики. При этом отмечается, что систематизация материалов судебной практики пока ещё слабо используется для подготовки предложений по совершенствованию уголовного законодательства.

Второй параграф - «Аналогия как способ преодоления пробелов в уголовном праве» - посвящен вопросам, связанным с применения аналогии в уголовном праве.

Особое значение вопросы аналогии приобретают в связи с проблемой пробелов в праве. Очевидно, что это вопросы взаимосвязанные. Не подлежит никакому сомнению, что аналогия - последствие пробела, но не его причина. Существование пробелов и возможность применения аналогии - это два самостоятельных, хотя и связанных между собой явления в праве.

Рассмотрение в историческом ракурсе применения аналогии позволило автору сделать вывод о том, что она довольно широко использовалась на протяжении всех 36 лет существования её в советском уголовном законодательстве. Не исчезла она из практики применения и после её отмены, а лишь обрела скрытые формы, умело мимикрируя и маскируясь.

Как в общетеоретической, так и в уголовно-правовой литературе сложилось мнение, что в уголовном праве не должно быть места аналогии. Между тем, тщательный анализ ст. 3 УК РФ 1996 г. позволяют сделать иной, не такой категоричный вывод.

Как бы широко не трактовать запрет аналогии, под ним подразумеваются лишь запрещение применять нормы, определяющие преступность деяния, к отношениям, не криминализированным уголовным законом. Наличие в уголовном законодательстве пробелов, необходимость их немедленного восполнения в процессе разрешения уголовных дел не позволяют считать достаточным социально-юридические основания полного отказа от аналогии при применении уголовного закона.

Содержание параграфа проиллюстрировано конкретными примерами применения аналогии в современном уголовном праве России. Диссертант отмечает, что в современной учебной литературе по уголовному праву имеющиеся дефиниции аналогии раскрывают только понятие аналогии уголовного закона. Возможность применения уголовного закона на основании общеправовых и уголовно-правовых принципов (аналогия права) не рассматривается даже теоретически.

Диссертант полагает, что если в данной области отсутствуют какие-либо законодательные установления материального порядка, то суд, при определённых обстоятельствах, может руководствоваться общими началами, задачами, целями и принципами уголовного права. При аналогии права элемент творчества субъекта правоприменения существенно возрастает, олицетворяя собой его усмотрение. Моделируется норма, которая представляется правоприменителю обусловленной общими правовыми идеями. Ввиду этого повышается опасность необоснованного решения. Но такое рациональное решение, безусловно, предпочтительней, нежели полное, ничем не ограниченное усмотрение.

Исследование данного вопроса позволило заключить, что возможность применения аналогии в самом уголовном законе следует закрепить, сделав, это так, чтобы избежать её проникновения в уголовное право в традиционном понимании - как метод криминализации и пенализации деяний.

В третьем параграфе - «Правотворчество как способ преодоления пробелов в уголовном праве» - рассматриваются различные способы (приёмы), используемые законодателем для устранения пробела.

В диссертации отмечается, что разнообразная юридическая природа пробелов, различные причины их появления, предполагают и многовариантность при выборе наиболее подходящего конкретного содержательного решения в процессе правотворческой деятельности, позволяющего устранить пробел. Такими решениями, по мнению автора, являются: криминализация деяния, его декриминализация, конкретизация признаков состава преступления и формулирование правоположений.

Криминализация всегда предполагает устранение пробела в уголовном праве. Пробел, являясь крупным недостатком законодательства, приводит к тому, что практические органы оказываются безоружными перед лицом очевидного негативного общественно опасного явления. Однако не меньший вред несёт и избыточная криминализация, хотя этот вред и не так очевиден.

В этой связи затрагивается принцип беспробельности закона и неизбыточности запрета, а в рамках него - проблема выделения специальных норм. В диссертации указывается, что выделение специальных норм не преследует цели ликвидации пробелов. Выделение специальных норм имеет другой критерий - видоизменение типа общественных отношений, подлежащих регулированию с помощью специальной нормы.

Далее в диссертации рассматривается другой путь устранения пробелов - декриминализация и приёмы, при помощи которых она достигается.

Анализируя наиболее типичные приёмы декриминализации, автор выражает сомнение в том, что в качестве одного из них может выступать новое толкование сохраняющей силу уголовно-правовой нормы, сужающее объём запрещаемого этой нормой поведения.

Следующей разновидностью правотворчества, устраняющего пробел, является конкретизация признаков состава преступлений. Отмечается, что её юридическая природа понимается неоднозначно.

Поскольку пробел в виде неконкретизированности закона - это недостаток законотворческой деятельности, то и устраняться он должен в на законодательном уровне посредством законодательной конкретизации.

Особую теоретическую сложность и вместе с тем практическую значимость имеет конкретизация так называемых оценочных признаков. В диссертации отмечается, что в тех случаях, когда содержание оценочных понятий поддаётся формализации и может быть определено, например, через количественные показатели - делать это необходимо.

В завершении параграфа диссертант указывает, что создание и закрепление в уголовном законе правоположений, вносящих новые элементы в правовое регулирование, должно рассматриваться как особая форма нормотворчества, этот пробел устраняющая.

Отмечается, что пока ещё этот приём законодательной техники должного места в уголовном законе не занял. В УК практически отсутствуют нормы, закрепляющие правила квалификации преступлений. Поэтому важнейшей задачей, которая стоит перед законодателем и уголовно-правовой наукой, является оказание помощи правоприменителю в уяснении смысла тех уголовно-правовых норм, которые страдают недостаточно определённым содержанием. Эта задача может быть решена с помощью правоположений.

В пятой главе- «Судейское усмотрение и его пределы при применении пробельных уголовно-правовых норм» - исследуется вопрос о роли судебных органов в решении проблемы устранения пробелов в уголовном праве.

В первом параграфе - «Толкование уголовного закона и его роль в решении проблемы пробелов» оцениваются возможности судебного толкования в разрешении проблемы пробелов.

Диссертант задаётся вопросами: способно ли толкование сыграть определённую роль в преодолении пробелов в уголовном праве и если да, то каков механизм подобного воздействия? Является ли толкование чисто познавательным процессом или оно включает в себя и правотворческие элементы?

В этой связи исследуются такие важные как в теоретическом, так и в практическом плане вопросы, как предмет толкования пробельных уголовно-правовых норм, а также отличие распространительного толкования и аналогии.

Большинство суждений о предмете толкования сводятся к тому, что таковым является воля законодателя, выраженная тексте закона. В диссертации делается предположение, что при пробелах нет предмета для толкования, поскольку текстуальное изложение законодательных предписаний страдает очевидными погрешностями, не позволяющими принять однозначное решение. Законодательная воля в этом случае не просматривается, а разъяснение закона при таких обстоятельствах приобретает форму правотворчества.

Обращаясь к толкованию, которое содержится в постановлениях Пленума Верховного Суда РФ по различным категориям дел, автор отмечает, что вопрос об их юридической силе вызывает многочисленные споры. Ни в Конституции РФ, ни в Федеральном конституционном законе «О судебной системе Российской Федерации" о руководящем характере таких разъяснений не упоминается. Но фактически, «на деле», эти постановления являются обязательными хотя бы потому, что приговор, постановленный вразрез с ними, в случае обжалования обречён на отмену или изменение. В диссертации приводится ссылки на постановления Президиума, Судебной коллегии по уголовным делам и Кассационной палаты Верховного Суда РФ, в которых в качестве оснований отмены или изменения решения суда нижестоящей инстанции указывается на несоблюдение разъяснений Пленума Верховного Суда.

Другой вид судебного толкования - это толкование казуальное, которое приводится в решении по конкретному делу. Значение такого судебного толкования особенно велико при решении проблем, возникающих в ходе применения пробельных уголовно-правовых норм. В случае же, если подобное толкование содержится в судебном решении, принятом высшей судебной инстанцией, оно может оказать влияние на подход к разрешению аналогичных случаев в масштабах всей судебной системы.

Особым, специфическим видом толкования является толкование уголовного закона Конституционным Судом РФ. Решая вопросы о соответствии отдельных норм УК Конституции РФ, Конституционный Суд может, как блокировать некоторые уголовно-правовые нормы, так и, развивая положения уголовного закона, существенно трансформировать практику его применения.

Во втором параграфе - «Понятие судейского усмотрения» - анализируются различные точки зрения на понятие «судейское усмотрение» и исследуются его возможности при применении пробельных уголовно-правовых норм.

В диссертации указывается, что основными сферами судейского усмотрения в уголовном праве являются:

1) деятельность суда по назначению наказания в рамках, очерченных законом, т.е. в пределах относительно-определённой (альтернативной) санкции;

2) выбор судом одного из решений, основанных на содержании тех дискреционных норм, в которых предусмотрена возможность освобождения лица от уголовной ответственности, наказания, применения условно-досрочного освобождения и т.п.;

3) применение «пробельных» норм.

Автор исключает возможность какого-либо судейского усмотрения в оценке деяний, которые не нашли своё отражение в уголовном законе в качестве преступных и наказуемых. В этой связи с критических позиций оцениваются некоторые положения, содержащиеся в рекомендациях Пленума Верховного Суда РФ по отдельным категориям дел. Отмечается, что следование им на практике приведёт к необоснованной, крайне опасной форме судейского усмотрения, выходящей за рамки закона и расширяющей объём уголовной репрессии.

Вместе с тем, это не значит, судейскому усмотрению совершенно нет места при обнаружении пробелов в уголовном праве. Есть та область пробелов, которая напрямую не связана с необходимостью криминализации, и потому судейское усмотрение здесь вполне допустимо. Более того, оно может оказаться насущно необходимым в той практически безвыходной ситуации, с которой может столкнуться правоприменитель.

В диссертации приводятся примеры, показывающие возможности судейского усмотрения в той сфере правоприменения, которая связана с назначением наказания.

Отмечается, что в некоторых случаях Верховный Суд РФ выходит за рамки того усмотрения, которое предоставлено ему законом. Автор полагает, что фактически они представляют собой судебное правотворчество, поскольку практически создается новая норма, действие которой распространено на случаи, которые не охватываются буквальным смыслом существующей. Это приводит к восполнению пробела в законе, но за счёт его корректировки.

В завершении параграфа делается вывод: судейское усмотрение возможно как в рамках процесса квалификации содеянного, т.е. при оценке содержания признаков состава преступления, так и при назначении наказания и предлагается авторская дефиниция судейского усмотрения при пробелах в уголовном праве.

В заключении подведены итоги и сформулированы основные выводы проведённого диссертационного исследования, наиболее значимые из которых изложены в тексте настоящего автореферата.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОТРАЖЕНЫ В СЛЕДУЮЩИХ ОПУБЛИКОВАННЫХ РАБОТАХ АВТОРА

Монографии, учебники, учебные пособия, комментарии

1. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве: понятие, причины, способы преодоления. Монография. М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. 19,0 п.л.

2. Уголовная ответственность за преступления против правосудия. Монография. М. РАП, 2003. 18,5 / 2,5 п.л.

3. Преступления против правосудия: коллективная монография / Под ред. канд. юрид. наук А.В. Галаховой. - М.: Норма, 2005. Кауфман М.А. Гл. 8-10, 25. 26,0 / 2,4 п.л.

4. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. М.П. Журавлёва и С.И. Никулина. М.: Издательство Спарк, 1998. Кауфман М.А. § 3 Гл. 4. «Преступления против чести и достоинства личности». 30, 6 / 0,4 п.л.

5. Российское уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Журавлёва М.П. и Никулина С.И. М.: Центр юридической литературы «Щит»., 2001. Кауфман М.А. Гл. 13. «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 17,5 / 0,8 п.л.

6. Уголовное право. Общая и Особенная части: учебник / под общ. ред. М.П. Журавлёва и С.И. Никулина. - 2е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, 2008. Кауфман М.А. Гл. 36. «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 46,4 / 0,7 п.л.

7. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: / учеб./ под ред. А.В. Бриллиантова. М.: Проспект, 2008. Кауфман М.А. Гл. 9. «Объективная сторона преступления»; Гл. 14. «Обстоятельства, исключающие преступность деяния»; Гл. 23. «Преступления против свободы, чести и достоинства личности»; Гл. 33. «Преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта». 77,0 / 3,0 п.л.

8. Вопросы уголовного права в судебной практике. Тематический сборник / Под общей редакцией В.Б. Боровикова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Щит-М», 2007 (в соавторстве). 18,5 / 3,8 п.л.

9. Суд присяжных: квалификация преступлений и процедура рассмотрения дел: Научно-практическое пособие / Под ред. к.ю.н., доц. А.В. Галаховой. - М.: Норма, 2006. Кауфман М.А. Гл. 6. «Преступления против основ конституционного строя и безопасности государства»; Гл.8 «Преступления против правосудия». 35,0 / 2,5 п.л.

10. Энциклопедия уголовного права. Т.2. Уголовный закон. - Издание профессора Малинина, СПб., 2005. Кауфман М.А. Глава I. Понятие уголовного закона. 53,4 / 4,3 п.л.

11. Кауфман М. А. Обстоятельства, исключающие преступность деяния. Лекция. М., МЮИ МВД России, 1998. 2,9 п.л.

12. Краткий словарь терминов по уголовному праву. Учебное пособие. Под ред. Б.В. Яцеленко и В.Б. Боровикова. М.: МЮИ МВД России. Изд-во Щит-М, 1999. Кауфман М.А. Термины 10, 13, 14, 15, 23,35, 36, 47, 62, 63, 76, 77, 97, 98, 103, 106, 123, 130, 151, 158, 179, 205, 211, 226. 8,0 / 1,0 п.л.

13. Новеллы уголовного законодательства (1991-1995 гг.) и их применение органами внутренних дел. Учебное пособие (Под ред. С.И. Никулина). М.: МЮИ МВД РФ, 1997. Кауфман М.А. Гл.II. 8,3 / 0,8 п.л.

14. Объективная сторона преступления (факультативные признаки). Учебное пособие / Под ред. А.В. Наумова и С.И. Никулина. М.: МЮИ МВД России, 1995. Кауфман М.А. Гл.2. «Время совершения преступления». 6,7 / 1,5 п.л.

15. Кауфман М. А. Теоретические основы квалификации преступлений. Программа дисциплины. М., Российская академия правосудия. 2002. 1,0 п.л.

16. Кауфман М. А. Теоретические основы квалификации преступлений. Учебная программа. М. Всероссийская государственная налоговая академия. 2003. 1,0 п.л.

17. Кауфман М. А. Теоретические основы квалификации преступлений. Учебно-методический комплекс. М., Российская академия правосудия. 2008. 1,5 п.л.

18. Судебное разбирательство уголовных дел о торговле людьми. Пособие для судей. М.: Юрид. лит. 2009. Кауфман М.А. Гл. 1. «Правовое регулирование противодействия торговле людьми»; Гл.2. «Уголовно-правовая характеристика торговли людьми». 10,1 / 2, 5 п.л.

19. Особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации: комментарий, судебная практика, статистика / Под общ. ред. В.М. Лебедева; отв. ред. А.В. Галахова. М.: Изд. Дом «Городец», 2009. 73,0 / 1,6 п.л.

Статьи в ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой степени доктора наук:

20. Кауфман М. А. Некоторые вопросы применения норм Общей части УК РФ // Государство и право. - 2000. - №6. - С. 56-60. 0,5 п.л.

21. Кауфман М. Уголовное право и уголовный закон (вопросы теории) // Уголовное право. - 2001. - №4. - С. 33-36. 0,6 п.л.

22. Кауфман М. О принципе беспробельности закона и неизбыточности запрета в уголовном праве // Уголовное право. - 2003. - №4. - С. 36- 38. 0,6 п.л.

23. Кауфман М. Пробелы уголовного законодательства // Законность. - 2004. - №2. - С. 39-41. 0,4 п.л.

24. Кауфман М. А. Аналогия в уголовном праве: мифы и реальность // Российская юстиция. - 2005. - № 12. - С. 12-16. 0,5 п.л.

25. Кауфман М. Об уголовном праве в его либертарно-юридическом понимании // Уголовное право. - 2005. - №5. - С. 24-27. 0,6 п.л.

26. Кауфман М. Пробелы в уголовном праве: понятие и виды // Уголовное право. - 2006. - №6. - С. 38-42. 0,5 п.л.

27. Кауфман М.А. О причинах пробельности уголовного законодательства // Российское правосудие. - 2007. - №7. - С. 56-61. 0,6 п.л.

28. Кауфман М.А. Некоторые спорные вопросы толкования и применения норм уголовного законодательства // Российская юстиция. - 2008. - № 1. - С. 32- 34. 0,5 п.л.

29. Кауфман М.А. Судебное толкование как необходимый этап в устранении пробельности уголовного законодательства // Российское правосудие. - 2008. - №3. - С. 54-59. 0,5 п.л.

30. Кауфман М.А. О предмете преступления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ «Торговля людьми» / Кауфман М.А., Юшенкова С.Ю. // Российская юстиция. - 2008. - № 10. - С. 36 - 38. 0,4 / 0.2 п.л. (соавторство не разделено).

31. Кауфман М.А. Толкование и его роль в преодолении пробелов в уголовном законодательстве // Ученые труды Российской академии адвокатуры. - 2008. - №5. - С. 87-93. 0,5 п.л.

Иные статьи и публикации, тезисы выступлений на конференциях

32. Кауфман М.А. К вопросу об определении времени совершения преступления // Проблемы совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства России. Межвузовский сборник научных трудов. М.: МВШМ МВД России. 1993. С. 29-37. 0,4 п.л.

33. Кауфман М.А. Социальная обусловленность уголовно-правового запрета // Социальные проблемы современного этапа реформ: социологический анализ. М.: МГСУ. 1997. С. 157- 159. 0,2 п.л.

34. Кауфман М.А. Аналогия в уголовном праве России: история и современность // Борьба с преступностью: история и современность. Материалы научной конференции. М.: Ма МВД России. 2000. С. 32-36. 0,3 п.л.

35. Кауфман М.А. Проблемы установления уголовной ответственности за незаконное предпринимательство / М.А. Кауфман, С.А. Плотников // Предпринимательство: пределы государственно-правового вмешательства. Материалы конференции. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001. С.60-62. 0,3/0,15 п.л.

36. Кауфман М.А. Пробелы в уголовном праве и судейское усмотрение // Уголовное законодательство России (Новеллы, теоретические и практические проблемы). М.: РАП. 2004. С. 28-36. 0,6 п.л.

37. Кауфман М.А. О пробелах уголовного законодательства в сфере охраны прав личности // Международно-правовые стандарты защиты личности и современное законодательство: Материалы конференции. - М.: ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2004. С. 54-58. 0,5 п.л.

38. Кауфман М.А. К вопросу о критериях категоризации преступлений в Уголовном кодексе Российской Федерации // Уголовный кодекс Украины 2001 г.: проблемы применения и перспективы совершенствования. Материалы международной научно-практической конференции. В 2-ч. Львов: Львовский государственный университет внутренних дел, 2007. Ч.2 . С. 233-236. 0,5 п.л.

39. Кауфман М.А. Неопределённость и её проявления в уголовном праве // Современные проблемы уголовного права и криминологии: Всероссийская научно-практическая конференция, посвящённая памяти профессора Б.С. Волкова. - М.: РУДН, 2007. С. 129-137. 0,6 п.л.

40. Кауфман М.А. Устранение пробелов в уголовном законодательстве как одно из направлений уголовной политики // Современные проблемы уголовной политики, уголовного права, криминологии и уголовно-исполнительного права: Сборник научных статей. - М.: Академия управления МВД России. 2007. С. 78-81. 0,5 п.л.

41. Кауфман М.А. Толкование и его роль в преодолении неопределённости уголовно-правовых норм // Уголовная политика и уголовное законодательство: проблемы теории и практики. Международная научно-практическая конференция, посвящённая 85-летию проф. Н.А. Беляева. СПб, 2008. С.259-262. 0,4 п.л.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Система регулирования общественных отношений. Понятие и основные причины образования пробелов в праве. Аналогия права и аналогия закона как основные способы преодоления пробелов в праве. Субсидиарное применение норм права в устранении пробелов в праве.

    реферат [18,7 K], добавлен 10.06.2011

  • Понятие и причины пробелов в праве. Пробел – действительное отсутствие нормы права, регулирующей конкретное общественное отношение. Способы устранения пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона – способ преодоления пробела.

    курсовая работа [35,6 K], добавлен 03.12.2007

  • Понятие и причины пробелов в праве: первичные (первоначальные), и последующие (вторичные), действительные, мнимые (кажущиеся). Способы устранения пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права-способ преодоления пробела. Пути решения проблемы.

    курсовая работа [30,4 K], добавлен 03.10.2007

  • Способы устранения и преодоления пробелов в римском частном, русском дореволюционном гражданском и советском гражданском праве. Способы устранения и преодоления пробелов в современном гражданском праве. Понятие аналогии закона и аналогии права.

    курсовая работа [57,5 K], добавлен 26.01.2012

  • Пробелы в праве: понятие и виды. Пробел в позитивном праве, в нормативно-правовом регулировании, в законодательстве, в законе. Реальные и мнимые пробелы. Способы преодоления пробелов в праве. Аналогия закона и аналогия права, условия их применения.

    контрольная работа [37,0 K], добавлен 07.12.2008

  • Рассмотрение определения понятия и причин возникновения пробелов в праве, исследование исторических и предусмотренных существующим российским законодательством способов их устранения и преодоления. Социальное назначение института защиты прав граждан.

    курсовая работа [41,5 K], добавлен 27.02.2015

  • Понятие и формы реализации права. Способы, приемы и критерии толкования его норм. Причины пробелов в праве и способы их преодоления в процессе правоприменения на законодательной основе. Особенности и основы классификация правоприменительных актов.

    реферат [23,0 K], добавлен 28.01.2017

  • Историческое развитие института уголовного наказания в отечественном уголовном праве. Понятие, основные признаки, цели и сущность наказаний. Проблемы института наказания, соотношение понятий "уголовная ответственность" и "наказание" в уголовном праве.

    дипломная работа [85,4 K], добавлен 10.06.2010

  • Историческое развитие института уголовного наказания в отечественном уголовном праве. Классификация и цели отдельных видов наказаний в уголовном праве. Основные отличия уголовного наказания от иных мер государственно-правового и общественного воздействия.

    дипломная работа [133,6 K], добавлен 11.06.2014

  • Возникновение пробелов в праве при отсутствии необходимых для регулирования спорного правоотношения норм. Их виды: действительные и мнимые. Пробелы в правовом регулировании морских перевозок. Способы их устранения. Применение аналогии закона и права.

    курсовая работа [37,5 K], добавлен 10.01.2017

  • Понятие, содержание и значение принципов в уголовном праве. Классификация принципов уголовного права РФ: принцип законности, равенства граждан перед законом, принцип вины, справедливости, гуманизма. Общепризнанные принципы и нормы международного права.

    курсовая работа [55,4 K], добавлен 16.02.2011

  • Проблема основания и целей наказания в уголовном праве. Либеральная публично-правовая теория возмездия и устрашения. Карательный характер уголовного права, возрожденный в Советской России. Уровни познания в уголовном праве: вероятность и достоверность.

    контрольная работа [24,3 K], добавлен 03.02.2016

  • Нормативно-правовая база права на реабилитацию. Реабилитация-порядок восстановления прав и свобод лица и возмещения причиненного ему вреда. О социально-трудовой реабилитации. Проблемы законодательного урегулирования реабилитации в уголовном процессе.

    реферат [27,9 K], добавлен 01.11.2007

  • Система наказаний по уголовному праву Российской Федерации. Функционирование уголовного законодательства. Признаки системы наказаний. Упорядоченность видов наказаний в уголовном законе. Особенности некоторых видов наказаний в современном уголовном праве.

    курсовая работа [135,7 K], добавлен 30.08.2012

  • Уголовное право как отрасль права, регулирующая общественные отношения, связанные с совершением преступлений. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории Российской Федерации. Принцип гражданства в уголовном праве.

    реферат [23,6 K], добавлен 03.06.2010

  • Формирование определения и признаков рецидива в процессе развития уголовного права. Причины возникновения рецидива на примерах совершенных в России преступлений. Характеристика видов рецидивов преступлений в действующем уголовном законодательстве.

    дипломная работа [118,8 K], добавлен 10.01.2017

  • Попытки кодифицировать английское уголовное право, следствием которых стала разработка проекта Уголовного кодекса выдающегося правоведа Стифена в Англии. Основные изменения в уголовном праве. Либерализация и гуманизация системы наказаний. Итоги реформы.

    презентация [1,9 M], добавлен 26.09.2014

  • Содержание и задачи уголовного права как отрасли законодательства и права. Раздвоение единой системы уголовного законодательства в Уголовном кодексе Российской Федерации. Рассмотрение уголовно-правовых отношений между государством и преступником.

    контрольная работа [32,3 K], добавлен 26.07.2014

  • Способы и виды толкования права по субъектам и в зависимости от объема. Возможности устранения пробелов в праве с помощью аналогии закона. "Правовой вакуум" как отсутствие норм, которые должны регламентировать неурегулированные общественные отношения.

    курсовая работа [79,4 K], добавлен 08.12.2013

  • Уголовно-правовой анализ понятия, целей и видов наказания в уголовном праве России. Цели наказания: дискуссионный аспект. Проблема формализации системы наказаний в уголовном праве России. Отличие наказания от иных мер уголовно-правового характера.

    дипломная работа [97,7 K], добавлен 28.07.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.