Источники права

Определение понятия "источник права" и рассмотрение его сущности в юридическом аспекте. Различение внешней и внутренней форм права. Особенности применения правового обычая и правового прецедента. Сравнительный анализ понятий "договор" и "сделка".

Рубрика Государство и право
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 02.05.2019
Размер файла 67,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Понятие и виды форм (источников) права

1.1 Правовой обычай

1.2 Правовой прецедент

1.3 Юридическая наука

1.4 Нормативный договор

2. Нормативно-правовой акт

2.1 Законы

2.2 Подзаконный нормативный акт

Заключение

Список используемой литературы

Введение

Передо мной лежат книги, в которых авторы рассматривают различные источники (формы) права. Им можно отдавать разное предпочтение, но умолять роль источников в мировом правообразовании вообще было бы совершенно неправильно.

Ведь что такое источник права в широком смысле? А это ни что иное, как форма бытия общих правил поведения (из которых состоит право), регулирующих соответствующие общественные отношения. К тому же источники права регламентируют общественные отношения, жизненно важные для общества и государства, которые в свою очередь, определяют развитие других, в том числе и неправовых социальных отношений. В них содержаться правовые предписания различных отраслей права -- конституционного, административного, гражданского и других. Но опять таки надо помнить, что глубинным источником, детерминантом правовой формы является существующая система общественных отношений, вызывающая потребность в подобном централизованном регулировании.

Поэтому иногда под источником права в литературе понимается социальная обусловленность права вообще. Однако чаще всего анализируемую категорию определяют как внешнюю формы выражения правовых норм. И это утверждение вполне правомерно, так вне соответствующих норм права не существует. Реализация чьей-то воли, будь то воля определенной группы людей или всего народа возможна только в случае ее выражения в определенных источниках.

Посредством этих форм становится возможным: закрепление правил поведения людей, установления их прав и обязанностей, обеспечение защиты прав и свобод граждан, осуществление контроля над соблюдением норм права. Поэтому, основываясь на вышеупомянутых возможностях источников (форм) права, еще очень важно выяснить какой источник, а, скорее всего, систему источников брать за основу, так как правовой системе каждого государства присуща собственная система источников права, которая обусловлена историческими особенностями становления и развития государственности, системой государственных органов, национальными традициями, уровнем политической и правовой культуры.

К тому же их роль еще велика и в другом аспекте, в частности, в том, что они являются своеобразными "резервуарами", "хранилищами" правовых предписаний. Причем в современных источниках права эта функция определена наиболее четко.

Цель данной работы: изучить понятие источник права и рассмотреть его сущность в юридическом аспекте.

Задачи данной работы: рассмотреть перечень источников права и их значение.

Объект исследования: источники права.

1. Понятие и виды форм (источников) права

1.1 Правовой обычай

Прежде чем начать рассмотрение каждого источника в отдельности, есть необходимость разобраться в самой диффениции "источник". Терминологические споры отнюдь не всегда схоластические. Одни ученые называют нормативные правовые акты, обычаи, прецеденты формами права, другие -- источниками. Но такая разность определений ярко подчеркивает многообразие проявлений их сущности. Поэтому можно использовать как то, так и другое понятие, уяснив предварительно их сущность и содержание по раздельности.

Для уяснения смысла понятия формы права, нужно хотя бы в общих чертах остановиться на самой категории "форма". Она является одной из центральных и сложнейших в философии. Парной ей категорией выступает "содержание", понимаемое как определенная сторона целого, представленного в единстве всех составных элементов объекта, его свойств, связей, тенденций развития. А форма в данном случае есть способ существования, выражения и преобразования содержания.

Различают во всяком явлении внутреннюю и внешнюю форму. Надо полагать, что когда термин "форма" употребляется для обозначения внутренней организации содержания, то он связан с понятием структуры.

В праве категорией формы охватывается два значения:

а) правовая форма;

б) форма самого права.

Правовая форма -- это, по сути, вся правовая действительность. Братусь С.Н. Отрасль советского права: понятие, предмет и метод. - М.: 2002. С 215. В этом случае речь идет о правовых явлениях, опосредующих экономические, политические, бытовые и другие фактические отношения. Понятие правовой или юридической формы применимо, когда раскрывается связь права с иными социальными образованиями, процессами и отношениями.

Форма права -- это, по сути, форма самого права как отдельного явления, и соотносится она только с его содержанием. Назначение этого понятия в упорядочении содержании права, придании ему свойств государственно-властного характера. Выделяют внешнюю и внутреннюю форму права.

Внутренняя форма права -- это его структура и связи. Братусь С.Н. Отрасль советского права: понятие, предмет и метод. - М.: 2002. С 202. Сюда же входит и система права со своими элементами, находящимися в определенной соподчиненности. Что касается внешней, то, здесь видимо, более близки к истине те ученые, которые содержанием права признают не государственную волю (это его сущность!), а юридические нормы, которые в этой связи именуют источниками прав.

Развивая вышеизложенную мысль необходимо оговориться о причинах самих правовых норм, так как тогда мы сможем лучше уяснить саму категорию "источник права".

Итак, право имеет своим источником (в более широком смысле этого слова) развивающиеся общественные отношения. К ним относят: производство материальной жизни, а точнее способ этого производства, материальные условия жизни общества, система экономико-хозяйственных связей, формы собственности, как конечная причина возникновения и действия права. Естественно, что для того, чтобы все эти элементы были как-то регламентированы, нужен посредник, которым является сам законодатель, который, в свою очередь, и осознает эту насущную потребность. Познав эту необходимость, государство (в лице представительного органа) непосредственно формирует устанавливаемую правовую норму, либо санкционирует уже сложившиеся в жизни правила поведения и, тем самым, придает им качество юридической нормы.

Общеизвестно, что источниками права могут быть обстоятельства, питающие появление и действие права, а потому, придерживаясь данного признака, под источником права в идеальном смысле понимают правовое сознание.

Кроме того, источник нужно рассматривать и в юридическом (более узком) смысле. Здесь источник выступает в контексте различных форм (способов) выражения, объективизации правовых норм. И тут сразу надо заметить именно этот подход к данной категории, объясняет употребление формы и источника права, как тождественных понятий. А, в принципе, данный смысл понятия "источник права" указывает на то, чем практика руководствуется в решении юридических дел. В континентальных государствах это в основном нормативные акты, которые систематизируются в кодексы, уставы... Договор как источник права имеет относительно небольшое распространение, обычай почти не имеет места, а прецедент континентальной правовой системой отвергается полностью.

Иными словами под источниками права, по мнению Баранова В. М., понимаются: "формы выражения, объективизации нормативной государственной воли.

Это и есть внешняя форма права в истинном значении термина".

Форма права показывает, каким способом государство фиксирует ту или иную правовую норму и в каком виде (реальном образе) эта норма, уже принявшая объективный характер, доводится до сознания его членов. Следовательно, внешняя форма или источник права можно определить как способ существования, выражения и преобразования правовых норм.

Итак, на сегодня известны следующие виды форм права: Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А.Суханова. Т.1. - М.: БЕК, 2000. С 67.

правовой обычай,

судебный прецедент,

договор,

нормативно-правовой акт.

Правовой обычай исторически был первым источником права, регулировавшим отношения в период становления государства. Древние обычаи опирались на примитивный способ производства, выражали интересы всей социальной группы, обеспечивались, прежде всего, привычкой и силой общественного воздействия. Вообще же обычаем было правило поведения, сложившееся на основе постоянного и точного повторения фактических отношений. Дошедшие до нас законодательные памятники рабовладельческого и феодального права -- это, по сути дела, собранные воедино правовые обычаи. Примером могут служить №"3аконы Ману", в которых говорится: "пусть дают свидетельские показания относительно женщин -- женщины, относительно дважды рожденных -- такие же дважды рожденные, честные шудры -- относительно шудр, относительно низкорожденных -- низкорожденные" Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А.Суханова. Т.1. - М.: БЕК, 2000. С 78.. Или в салической правде в главе XLIV: "По обычаю следует, что (если) человек, умирая, оставит вдову и кто-либо пожелает ее взять, то прежде чем он вступит с нею в брак, тунгин (сотник) должен назначить судебное заседание, и на этом заседании должен иметь при себе щит, и три человека должны предъявить три иска. И тогда тот, кто хочет взять вдову, должен иметь три равновесных солида и один динарий. И должны быть трое, которые взвесят его солиды; и если после этого будут согласны, он может взять (вдову замуж)". Примером такого рода в России -- была "Русская Правда."

Следующим шагом в оценке этого вида источников права, думаю, должно явиться изучение природы этого явления. По мнению Разумовича правовой обычай характеризуется следующими признаками:

юридические обычаи тесно связанные с религией. Например, в Индии, обычное право входит в систему индусского права;

нормы правового обычая отличаются определенностью правила поведения, непрерывным и единообразным характером его исполнения. К тому же приоритетной формой выражения правового обычая являются пословицы, поговорки, афоризмы".

Но вряд ли будет верным полагать, что правовые обычаи -- это устаревшее явление, потерявшее в настоящее время всякий вес. Изучая свидетельства современных исследователей нетрудно заметить, что обычное право широко применяется при регулировании общественных отношений (особенно в земельной, брачно-семейной отраслях права) в государствах Азии, Латинской Америки, Африки. А некоторые обычаи, вошедшие в древние законы, действуют и по сей день. Например, в Таиланде до сих пор бытует обычай, определяющий условия развода супругов.

"Муж и жена в присутствии свидетелей одновременно зажигают по свече одинаковых размеров. Тот из супругов, чья свеча догорит первой, должен покинуть дом, не взяв с собой ничего из имущества". Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. - Л.: 1998. С 116.

Так, в Саудовской Аравии, где официальной религией является ислам, многие законы заимствованы из Корана. Здесь до сих пор рубят руки ворам и забрасывают камнями неверных жен.

Правовой обычай до недавнего времени являлся источником тогда еще советского прав, хотя особого распространения не имел. Союзный Кодекс торгового мореплавания в ст. 143 установил, что срок, в течение которого груз должен быть погружен на судно, определяется соглашением сторон, а при отсутствии такого соглашения сроками, обычно принятыми в порту погрузки. Здесь, обычно принятые сроки это и есть, обычаи, сложившиеся в порту, получившие поддержку государства и тем самым ставшие правовыми.

Правовой обычай, точнее его применение, отличает еще одна особенность -- санкционированность государством. Поэтому его надо отличать от обычая, представляющего собой моральную норму, религиозное правило, нравы. Санкционирование обычая может осуществляться путем восприятия его судебной, административной или арбитражной практикой. Решение государственного органа, в котором применен обычай, делает его как бы соответствующим государству, а значит, может быть принудительно исполнено.

Ранее отмечено, что обычай по своей природе архаичен. Он закрепляет зачастую многолетнюю общественную практику. Но и зачастую же отражает обывательские предрассудки, расовую и религиозную нетерпимость, превосходство принципа матриархата или патриархата.

Такие обычаи социальной безопасности и личного благополучия граждан государство вполне оправдано запрещает. Примером здесь является обычай цыган: "Не потревожь прах умершего". Были случаи, когда из-за этого обычая родственники крали тела убитых друзей, препятствуя этим проведению судебно-медицинских экспертиз. Абсолютно ясно, что такого рода обычаи не могут быть восприняты, прежде всего, российским уголовно-процессуальным законодательством.

Государство к различным обычаям относится по-разному: одни запрещает, другие одобряет и санкционирует. Но постепенный регресс здесь явно различим. Хотя быть в отношении этого вида источника излишне пессимистичным тоже не совсем верно. Россия, к примеру, переходит на капиталистические рельсы и поэтому вполне возможно появление новых рыночных обычаев. Что же касается международного аспекта, то в некоторых национальных системах права он все еще предоставляет собой не только форму выражения традиционных норм, а и пока является одним из способов создания новых юридически обязательных правил поведения государств в тех вновь появляющихся областях межгосударственных отношений, которые требуют правового регулирования.

1.2 Правовой прецедент

Правовой прецедент более молодой по отношению к правовому обычаю, а, значит, образующим правовой прецедент будут являться уже не привычки, сложившиеся в обществе, а нечто более организованное, чем может быть только государственные органы, которые свое поведение пусть применяемое впервые, стоит примером для последующего поведения этой власти. Иными словами, "правовой прецедент Гражданское право. Ч. 1. Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. - СПб.: 2005. С 124. -- это решение юрисдикционных органов или административных по конкретному делу, которое впоследствии принимается за общее обязательное правило поведения при разрешении всех аналогичных дел".

Из этого определения следует, что существуют два вида предметов: судебный и административный. Эти виды прецедентов группируются, обрабатываются и издаются в виде специальных сборников.

Получается, что при данной форме права судебные (а иногда и административные) формы фактически обладают возможностями создания новых правовых форм. Поэтому неудивительно, что право в подобных случаях неизбежно отличается крайней сложностью и запутанностью, что, безусловно, может облегчить произвол со стороны недобросовестных должностных лиц. В силу этих и других причин теория и практика российского и социалистического типа права не признавали и не признают прецедентную форму права. Официальной версией, оправдывающей данный факт, было объяснение, что при режиме советской законности судебные и административные органы должны применять право, а не создавать его. Здесь традиции явно довлеют над разумом.

Но такая ли уж отсталая эта форма права? Англия, к примеру, до сих пор не без успеха использует ее. Ведь без сомнения в ней есть и положительные моменты. Поэтому, думается, надо изучить ее на предмет использования в российских системах права.

Так в чем же ее плюс? Гражданское право. Ч. 1. Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. - СПб.: 2005. С147. А ответ прост. Результатом правоприменительной деятельности нередко является выработка правоположений, для которых характерна известная степень обобщенности и обязательности. Правоположения в данном контексте выступают, как концентрированные выражения юридической практики. По этой причине они становятся в состоянии компенсировать естественное отставание норм права от динамики общественных отношений, могут устранять противоречия между относительным "консерватизмом" права и быстрой изменчивостью общественной жизни. Получается, что разумное использование право положений обеспечивает, в конечном счете, стабильность правопорядка, укрепляет законность, придает устойчивость проводимой государственной политике, то есть, выполняет именно те функции, ради которых и создается само право.

1.3 Юридическая наука

Об этом виде форм права известно стало не очень давно, хотя юридическая наука (правовая доктрина) на определенных этапах развития права играла именно эту роль.

Так, наиболее выдающимся римским юристам предоставлялось право давать разъяснения, обязательства в дальнейшем для судов. В английских судах трактаты известных юристов (Брактон, Гленвиль) были источниками права, на которые широко ссылались. Однако и этот источник права за время своего существования ни разу не исчезал из поля зрения правообразователей. Тут уместно вспомнить о мусульманских странах (Египет, Сирия, Судан, Ливия), где юридическая наука является главнейшим источником для вышеупомянутой правовой семьи. У этой правовой семьи труды выдающихся местных юристов принимаются на веру, не нуждаясь в доказательствах. Семейное законодательство подобного рода стран предусматривает, что в случае молчания закона судья применяет "наиболее предпочтительные выводы толка Абу Ханифы". Был период, когда даже религиозные трактаты выступали формой права. К месту будет отметить, что в английских судах при выполнении некоторых судебных решений можно и до сих пор встретить ссылки на научные труды отдельных юристов, хотя источниками права они уже не признаются. Эти ссылки приводятся как дополнительная аргументация, элемент формирования воли судьи, часть мотивации приговора или решения суда.

В российском государстве юридическая наука имеет большое значение для развития правовой практики, совершенствования законодательства, правильного толкования закона, но официальными источниками права не признается. К сожалению, никогда судебные и административные акты не используют ссылки на труды ученых -- правоведов. Надо думать, это одно из вредных последствий тоталитарного государственного режима. Мировой опыт свидетельствует, что значение правовой доктрины как формального источника права падает, но зато в качестве неформального элемента право образования неуклонно растет. Роль правовой доктрины в целом в том, что она создает понятия и конструкции, которыми пользуется правотворческий орган. Именно юридическая наука вырабатывает приемы и методы установления, толкования и реализации права. Да и сами творцы не могут быть свободны от влияния кровавых доктрин: более или менее осознано, но им приходится становиться на сторону той или иной юридической концепции, воспринимать ее предложения и рекомендации.

1.4 Нормативный договор

Еще одним видов источников права являются договоры, но не все, а только те, которые носят нормативный характер. Договор, в обыденном понимании -- это двустороннее или многостороннее соглашение, а вот в юридическом смысле, к этому определению нужно еще прибавить такой элемент, как норма права. Теория государства и права \ Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. М., 2005. С89. И получится наиболее полное определение: "Договоры нормативного содержания -- это двусторонние или многосторонние совместные юридические акты, выражающие взаимное изъявление воли правотворческих органов, встречное принятие на себя каждым из них юридических обязанностей". В материальном смысле результатом этих договоров является документ, содержанием которого является: волеизъявление сторон по поводу приобретенных ими прав и обязанностей, устанавливается их круг и последовательность, а, кроме того, закрепляется сам факт добровольного согласия о выполнении принятых обязательств. Этот вид источника имеет широкое распространение во многих отраслях права, будь то конституционное, трудовое, экологическое, гражданское.

Понятие "сделка" объемнее, чем понятие "договор". Ведь сделка может выражать, в отличие о последнего, волю только одного лица. Сделки по сути своей могут изменять, устанавливать или прекращать гражданские права и обязанности. Если брать синонимы к слову "договор", то на ум приходит "контракт", "соглашение", "договоренность". Но опять для признания договора тех или иных понятий подобного рода нужно присутствие в них юридических норм. Историческими примерами договоров нормативного содержания в советском праве могут служить: "Договор об образовании Закавказской советской республики" (1992г.), "Договор об образовании СССР" (1922г.), "Федеративный договор" (договор о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами государственной власти РФ, то есть ее органами и органами власти республик в составе РФ 1992г.). источник право договор юридический

В области трудового права значительную роль продолжают играть коллективные договоры. Согласно статье 7 Кодекса законов о труде РФ: "Коллективный договор -- правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между руководителями и работниками на предприятии, учреждении, организации".

Следует подчеркнуть, что договорное право в России приобрело еще большее значение, являясь юридическим фундаментом динамичной и расширяющейся системы свободного предпринимательства. Кроме того, свое последующее развитие рыночные отношения нашли в различных законах, например, принятый 11 марта 1992 года Закон РФ "О коллективных договорах и соглашениях", пожалуй, является одним из наиболее значимых актов, наиболее полно регулирующих взаимоотношения предпринимателей и наемных работников.

Кроме того, в международной своей отрасли договор выступает в качестве главнейшей формы права. Международным договором является соглашение между государствами и другими субъектами международного права, заключенное по вопросам, имеющим для них общий интерес. Кроме всего прочего неотъемлемым признаком договора вообще и здесь выступает назначение в регулировании ими взаимоотношений путем создания межгосударственных взаимных прав и обязанностей.

Хорошее определение этого источника нашел в статье 2 Венской конвенции В. К. Бабаев: Комментарий к гражданскому кодексу российской федерации части первой (постатейный) / Под ред. Садикова О.Н. - М.: Норма, 2004. С 137. "Договор означает международное соглашение, заключенное между государствами в письменной форме и регулируемое международным правом, независимо от того, содержится ли такое соглашение в одном документе, в двух или нескольких связанных между собой документов, а также независимо от его конкретного наименования". Зарубежным примером международно-правового договора может служить принятый 12 сентября 1990 года Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии, согласно которому "объединенная Германия будет включать (по взаимному согласию) территорию Германской Демократической Республики, Федеративной Республики Германия и всего Берлина".

Все более широкое применение получают договоры во внешнеэкономической деятельности Российской Федерации в связи с ее выходом на мировой рынок и установлением там большого количества экономических связей со многими государствами. Но для того, чтобы шло выполнение договоров или для разрешения взаимных споров нужны строго юридические основания (образования) и процедуры заключения договоров. В самих нормативно-правовых договорах уже есть проявление начала саморегуляции. Но нельзя забывать, что, как правило, первичным юридическим источником развития договорных форм, придания им законной силы выступает правовой акт, а если конкретнее, то диспозитивные нормы права. Гражданский кодекс РФ в статьях 160, 162, 164, 255, 295, 350 закрепляет формы и общие условия договоров Комментарий к гражданскому кодексу российской федерации части первой (постатейный) / Под ред. Садикова О.Н. - М.: Норма, 2004. С 123.. Так в статье № 434 говорится: "Договор может быть заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок, если законом для договоров данного вида не установлена данная форма (письменная или устная). Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы".

У договорной формы права большое будущее. Ведь если взять источники права в виде социального взаимодействия, то оно должно быть, прежде всего, добровольно-согласительным, а не "добровольно-принудительным".

2. Нормативно-правовой акт

2.1 Законы

В буквальном понятии, нормативно-правовой акт является одним из основных источников права современного государства. В нем раскрывается и санкционируется большинство правовых норм, которые регулируют наиболее важные с точки зрения личности, ее интересов и потребностей общественные отношения. Другие источники права (правовые обычаи, судебные и административные прецеденты, договоры) подобной обще регулятивной значимостью не обладают. Они играют вспомогательную роль в регулировании общественных отношений. В нормативно-правовых актах закрепляются нормы, которые учитывают интересы большинства и меньшинства в целом, координируют их в зависимости от конкретных экономических, социальных, национальных и международных отношений в данный исторический период. Гражданское право: Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. - М.: Юристъ, 2001. С 37.

Мировая правовая наука рассматривает источники права и содержание правовых норм в их неразрывном единстве. В правовом обычае и прецеденте, нормы права носят зачастую случайный и не всегда определенный характер. Эти нормы складываются по мере повторения частных случаев, применения определенного правила поведения. Поэтому юридические нормы не могут в указанных формах воплотить в себе общего и достаточно определенного выражения. С развитием общественной жизни, усложнением отношений в обществе. Эти обязательные установления становятся тормозом общественного развития. Как отмечал Н. М. Коркунов "государственная власть, призванная поддерживать и охранять господство права, не может примириться с таким положением дела. Как только она достаточно окрепнет и организуется, она везде стремится поставить на место неопределенных начал обычного права и судебной практики ею самой сформулированные и по возможности общие положения или законы". Переход к всеобщему нормативному регулированию осуществляется эволюционно. Как наиболее прогрессивное, нормативное регулирование распространялось лишь на те сферы общественной жизни, которые затрагивали интересы государства. Частные, имущественные, брачно-семейные отношения еще очень долго были под воздействием таких источников, как правовой обычай и судебный прецедент. Но со временем нормативно-правовое регулирование расширилось настолько, что стало преобладающей формой регулирования общественных отношений.

В отличие от других источников (форм) права нормативно-правовой акт имеет свои отличительные черты: Гражданское право: Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. - М.: Юристъ, 2001. С 67.

создается в результате правотворческой деятельности компетентных органов государства или всенародным изъявлением (путем референдума); Правотворческая деятельность представляет собой такую государственную деятельность, которая состоит в создании норм права, а также в совершенствовании и отмене устаревших правовых норм.

В нормативно-правовых актах содержатся исключительно нормы права, то есть правила общего характера, обладающие государственной обязательностью. Но здесь может возникнуть вопрос: в чем различие нормативно-правового акта и индивидуально-правового акта, которые, кстати, источниками права не являются. Последний распространяет свое действие на конкретных субъектов права, которые находятся в сфере правового регулирования. Он рассчитан на одноразовое применение, относится к персонально определенным лицам и прекращает свое действие с реализацией права или обязанности в отношении конкретного лица. Они имеют обязательный характер, их осуществление обеспечивается компетентными органами государства, однако источниками они не становятся оттого, что не содержат норм права. В отличие от правовых норм, сущностью которых является деперсонификация, индивидуальные правовые акты направлены на конкретный адресат с учетом конкретных жизненных обстоятельств.

От нормативно-правового акта как источника права следует отличать источники правоведения, или источники нашего знания о праве. При получении сведений о нормах из различного рода сборников надо учитывать, что все это источники нашего познания правовых норм, а не источники права.

Оформление нормативного акта происходит в виде государственного документа, который имеет неотъемлемые атрибуты: название акта (закон, указ), наименование органа, принявшего акт (парламент, президент.).

В нормативных актах нормы права формируются в группы по определенным структурным образованиям: разделам, главам, статьям (Гражданский кодекс: раздел "Обязательное право", гл. "Исполнение обязательств", ст. "Досрочное исполнение обязательств").

Итак, нормативно-правовой акт -- это официальный акт правотворчества, в котором содержаться нормы права. Однако, говоря о нем в этом аспекте, обязательно нужно подчеркнуть и четко выделить их виды. Классификация их идет по различным основаниям: по юридической силе; по содержанию; по объему и характеру действия; субъектам их издающим.

По юридической силе все нормативные акты подразделяются на законы и подзаконные акты. Юридическая сила является наиболее существенным признаком классификации. Она определяет их место и значимость в общей системе государственного нормативного регулирования. Если брать и теорию, и практику правотворческой деятельности, то сразу видно, что акты вышестоящих правотворческих органов обладают более высокой юридической силой, чем акты нижестоящих. Последние всегда издаются на основе и в дополнение первых.

Нормативно-правовые акты классифицируют также по содержанию, но такое деление в известной мере условно. Данная условность объясняется тем, что не во всех нормативно-правовых актах содержатся нормы однородного содержания. Имеются акты, в которых присутствуют нормы только одной отрасли (семейное законодательство). Но наряду с ними действуют акты, содержащие в себе нормы нескольких отраслей, которые обслуживают сферу (любую) общественной жизни. Примерами комплексных нормативно-правовых актов являются: хозяйственное, трудовое, морское законодательства.

По объему и характеру действия нормативно-правовые акты делятся: Шершеневич Г.Ф. - Общая теория права: Учебное пособие.М. 1995 Т.1 С57.

а) на акты общего действия, охватывающие всю совокупность отношений определенного вида на данной территории;

б) на акты ограничивающего действия, распространяются только на определенный контингент лиц, находящихся на данной территории;

в) на акты исключительного (чрезвычайного) действия. Их регулятивные возможности реализуются лишь при наступлении исключительных обстоятельств, на которые рассчитан акт (война, стихийные бедствия).

По основным субъектам государственного правотворчества нормативно-правовые акты можно подразделить:

а) акты законодательной власти (законы);

б) акты исполнительной власти (подзаконные акты, указы);

в) акты судебной власти (юрисдикционные акты общего характера).

Закон -- это главный и преимущественный правовой акт, современного государства. Он содержит правовые нормы, которые регламентируют наиболее важные стороны общественной и государственной жизни. Определение закона можно сформулировать следующим образом: "Это нормативно-правовой акт, современного государства, принимаемый высшим представительным органом государства в особом порядке, обладающий высшей юридической силой и регулирующий наиболее важные общественные отношения с точки зрения интересов и потребностей населения страны". Из этого определения выделяют признаки закона, как основного источника права, выступающего одновременно разновидностью нормативно-правового акта:

законы принимаются высшими представительными органами государства или самим народом в результате референдума;

законы принимаются по основным, наиболее существенным вопросам общественной жизни, которые требуют оптимального выражения интересов личности;

законы принимаются в особом законодательном порядке, что не присуще подзаконным нормативно-правовым актам. Принятие закона включает в себя 4 обязательные стадии:

внесение законопроекта в законодательный орган;

обсуждение законопроекта;

принятие закона;

его опубликование (обнародование)

Принятие закона в порядке всенародного голосования также осуществляется в законодательном порядке.

законы не подлежат контроль или утверждению со стороны какой-либо другой ветви власти. Они могут быть заменены или отменены только законодательной властью. К примеру, если взять Конституционный суд, то он может признать закон, принятый парламентом неконституционным, однако отменить его может только законодательный орган.

закон -- это, по сути, ядро всей правовой системы государства, они обуславливают структуру всей совокупности нормативно-правовых актов, юридическую силу каждого из них, субординацию нормативно-правовых актов по отношению друг к другу.

Ведущее место законов в системе нормативно-правовых актов государства выражает одно из основных требований закона -- его верховенство в регулировании общественных отношений. Ни один другой акт не может вторгаться в сферу законодательного регулирования. Он должен быть или приведен в соответствии с законом или немедленно отменен.

В свою очередь законы можно разделить на конституционные и обыкновенные. Конституционные законы определяют основы государственного и общественного строя, правовое положение личности и организаций, поэтому на их основе строится и детализируется вся система нормативно-правовых актов. Конституция по отношению к другим правовым актам, в том числе и законам, обладает наивысшей юридической силой. Обыкновенные законы принимаются и действуют в строгом соответствии с конституционными актами, регламентируют определенные сферы общественной жизни.

Многие ученые, основываясь на вышеизложенных признаках, определяют закон, как основной источник права. Но насколько это правомерно? Теория государства и права \ Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. М., 2005. С 115. Правомерно ли, что по этой причине обычное право либо объявляется несуществующим, либо отодвигается вглубь истории? Получается, что из поля зрения выпадают целые элементы права, которые можно отнести к "исторически накопленным ценностям правовой и социальной культуры". Но существует диаметрально противоположное мнение. Так в некоторых курсах общей теории права высказывается мнение, что характеристика норм права, а, следовательно, и нормативно-правовых актов в роли источника права не точно.

Тем не менее, уточнение характеристик, думается должно идти по пути выявления прямых и обратных связей права и общественных отношений со всем многообразием их нормативного упорядочения, посредством обоснования того положения, что и нормативно-правовые акты и властные предписания государственных органов являются силой, создающей нормы права. Предыдущие аргументы бесстрастно доказывают, что и нормативно-правовые акты и властные предписания являются источниками права.

Кроме всего прочего существует концепция в общей теории права о едином нормативном акте. Она основывается на построении отвлеченных конструкций единства формы и содержания. При этом форма закона абсолютизируется либо как внешний образ права, либо как универсальная форма выражения общенародной воли. Так закон становится внешней формой или образом бытия права, которое обеспечивается всеми средствами, в том числе и государственно-принудительными.

Примером второго более распространенного среди теоретиков-цивилистов определение закона и как формы права, и как источника является следующее высказывание Р. О. Халфиной: "Различие права и закона, при котором право рассматривается как нечто более высокое, стоящее над законом и являющееся критерием его справедливости".

Но этот подход ни в коей мере не применим к обществу, где законы должны выражать волю всего народа, должны выполняться в полном соответствии с закрепленными в них целями. За счет всесилия формально присвоенной ему общенародной воли, закон освобождается от всяких гносеологических и нравственных привязок. Право не возвышается над законом, просто оно рассматривается как нечто более общее, безотносительно к тому, чему отдается предпочтение -- идеологическому или юридическому формализму. Право -- это более высокое и широкое понятие, чем закон. В праве выражается общий принцип: разрешается все, что не запрещено законом. "Право -- это исторически обусловленная мера человеческой свободы для поддержания динамического равновесия между личным интересом и общественной необходимостью". Теория государства и права \ Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. М., 2005. С134.

Формально право и закон выступают в единстве, но не в том, при котором форма закона полностью переносится на право для его властного обеспечения. Материальным источником права являются общественные отношения. Отсюда допустимость для права не одного, а нескольких источников, включая например, доктринальный (правовая доктрина), не обязательно опирающийся на принуждение. Отсюда же и подвижность формы права. Закон властно категоричен, отличается формальной определенностью и меньшей степенью подвижности. Его материальным источником является высший орган представительной власти, из-за чего закон становится властно обеспеченным. Поэтому единство права и закона следует понимать как ограниченную связь по форме и содержанию, в котором закон проявляет себя как приоритетный источник права, который обеспечивает соответствие народной воле, выражающейся в законе, других форм нормативного упорядочения общественных и межличностных отношений.

Вообще, проблема основного источника права не абстрактно-теоретическая или формально-логическая. Она имеет непосредственное отношение к состоянию правовых основ общества. Так, законы должны быть актами прямого действия, а также направляться на государственные и общественные органы, трудовые коллективы государственных должностных лиц и граждан. А чтобы система была более совершенной, нужно законодательно закрепить принципы, которые бы смогли обеспечить верховенство законов в административно-распорядительной деятельности. Итак, следует установить принципы:

любое распоряжение или приказ, не основанное на законе, не содержащее ссылку на него, могут быть опротестованы судом и признанны им же противоправными и юридически ничтожными:

ссылка же должностного лица на то, что им выполняется приказ или распоряжение вышестоящего органа или начальника не должно освобождать его от юридической ответственности (в том числе и уголовной) при нарушении закона.

Эти общие положения, обеспечивающие верховенство закона, не могут проявиться автоматически. Они могут быть задействованы при непременном условии, что суд выступает как орган, подчиняющий закону всех, на кого он распространяется и от кого зависит его исполнение. Деятельность судебной системы должна распространяться на обеспечение верховенства закона на всех уровнях поддержания правопорядка:

а) определение конституционности подзаконных актов, адекватности законно управленческих и правоприменительных решений:

б) установление меры ответственности за каждое правонарушение с дифференциацией по предмету и методом правового регулирования, а не по должностному или иному основанию, не соответствующему принципам равенства всех перед законом.

Именно указанные властные функции суда гарантируют закону ту самую силу прямого действия.

2.2 Подзаконный нормативный акт

Говоря о подзаконных нормативно-правовых актах как об отдельном виде нормативно-правового акта важно подчеркнуть, что правотворческие акты компетентных органов, которые основаны на законе, а не противоречат ему. Подзаконные акты обладают меньшей юридической силой, чем законы, они скорее базируются на их силе и не могут, вследствие этого противостоять им. Эффективное регулирование общественных отношений имеет место тогда, когда общие интересы согласуются с индивидуальными интересами. А подзаконные акты как раз и призваны конкретизировать основные, принципиальные положения законов применительно к своеобразию различных индивидуальных интересов. По своему содержанию подзаконные акты являются актами различных органов исполнительной власти. А вот по субъектам издания и сфере распространения они делятся на общие, местные, ведомственные и внутриорганизационные акты.

1. Общие подзаконные акты -- это нормативно-правовые акты общей компетенции, действия которых распространяются на всех лиц в пределах территории страны. По своей юрисдикционной силе и значению в системе правового регулирования общие подзаконные акты следуют за законами. Посредством подзаконных актов осуществляется государственное управление обществом, координируются экономические, социальные и другие вопросы общественной жизни. К общим подзаконным актам относятся нормотворческие предписания высших органов исполнительной власти. Они исходят от президента страны или главы правительства. В зависимости от формы правления нормативно-правовые акты высшей исполнительной власти находят свое выражение в двух разновидностях подзаконных актов:

а) нормативные указы Президента. В системе подзаконных актов они обладают высшей юридической силой и издаются на основе и в развитие законов. Полномочия Президента в правотворческой деятельности определяются Конституцией страны или специальными конституционными законами. Они регламентируют самые разнообразные стороны общественной жизни, связанные с государственным управлением;

б) постановления Правительства и его Председателя. Это подзаконные акты, принимаемые в контексте с указами Президента и призываемые в необходимых случаях урегулировать спорные вопросы государственного управления экономикой, социальным строительством, здравоохранением.

Местные подзаконные акты -- это нормативно-правовые акты органов представительной и исполнительной власти на местах. Их издают местные органы представительной власти и органы местного самоуправления. Действие этих актов ограничено подвластной им территорией, и распространение их идет на жителей только подвластной территории. Это могут быть постановления или решения совета, муниципалитета, мэрии, префектуры по самым различным вопросам местного характера.

Ведомственные нормативно-правовые акты (приказы, инструкции). В ряде стран определенные структурные подразделения также наделяются правотворческими функциями, которые затем делегируются законодательной властью, Президентам, правительствам. Это нормативно-правовые акты общего действия, однако они распространяются лишь на ограниченную сферу общественной жизни и отношения (таможенные, банковские, государственно-кредитные).

Внутриорганизационные подзаконные акты. Это такие нормативно-правовые акты, которые издаются различными организациями для регламентации своих внутренних вопросов и распространяются на членов этих организаций. В рамках определенных актами высшей юридической силы, внутриорганизационные акты регулируют самые разнообразные отношения, возникающие в конкретной деятельности государственных учреждений, воинских частей и других организаций.

Однако при классификации по основным субъектам государственного правотворчества, кроме актов исполнительной власти (подзаконные акты) и законодательной власти (законы) очень важное значение имеют и акты судебной власти. Решение судебных органов приобретает нормативный характер в результате обобщения судебной практики, которая в своей основе носит индивидуально-правоприменительный характер. Судебная практика выступает источником права в тех случаях, когда в силу неясности, противоречивости или неопределенности нормативных предписаний суд должен конкретизировать или уточнять содержание правовых норм или создавать новые вследствие пробелов, обнаруженных в праве. Правотворческие функции судов формируются самой судебной практикой, потребностями правового регулирования тех жизненных случаев, которые не предусмотрены законом. Накопленный опыт правоприменительной практики позволяет судам принимать такие решения, которые имеют обще обязательное значение при рассмотрении той или иной группы юридических дел. Однако необходимо иметь в виду, что обязательная сила судебной практики состоит не в ней самой, а все-таки в велениях законодательной власти. Правотворческая деятельность судов в праве всецело основывается на приданных им законных полномочиях, в рамках законности и других принципах данной системы.

Система нормативно-правовых актов современного государства неоднозначна. Это объясняется особенностями форм государственного правления, многовековыми традициями отдельных стран, национальными и другими факторами. Но только в соответствии с вышеизложенными принципиальными положениями возможно нормальное функционирование и существование правового государства.

Заключение

Формы (источники) права имеют неизмеримо большое значение для укрепления законности в государстве. Кроме того, от системы форм права напрямую зависит и такое важное свойство права, как его формальная определенность. Различные правовые системы современности обладают ей в разной степени. Так несвойственна она мусульманскому праву, где источниками выступают работы ученых правоведов, слаба в странах обычного права. Что же касается нормативно-правового акта, то он в силу своей природы просто "сгусток" нормативности, способом выражения которой является формальная определенность.

Основываясь на вышеизложенном, думаю, буду прав, если соглашусь с мнением В. М. Баранова о том, что нужно искать пути усовершенствования форм (источников) права в современной России. Этими путями, по его мнению, являются:

учет юридических традиций России. Выбрать лучшее из дореволюционной правовой системы;

возникла необходимость в подготовке и издании специального закона об основных формах права;

в этом законе он предлагает зафиксировать главную форму права, которой, по его же мнению, является Конституция.

Поддерживая первые два пункта, я осмелюсь не согласиться с третьим по той причине, что Конституция как основной закон государства просто не в состоянии включить в себя все многообразие общественных отношений, значимость которых постоянно изменяется по отношению друг к другу. Кроме того, сфера действия права не терпит пустоты.

И если не появляется адекватная регулируемой деятельности форма права, то появляются любые другие формы, которые, как я уже говорил, не всегда соответствуют интересам и целям государства. Поэтому, думается, что лучше будет выделять в роли приоритетного источника (формы) права нормативно-правовой акт со всем многообразием его видов (закон, подзаконный акт), так как он всегда будет соответствовать интересам государства, уже в силу того, что принимается высшими органами государственной власти.

Что же касается заключения или эпилога моей работы, то лучшими словами здесь будут слова все того же Баранова В. М.: "Содержание права многолико и может "отливаться" в различные формы.

Удачно найденная форма способна сделать правовое содержание эффективно-действующим, а неадекватная конкретному правовому содержанию форма в состоянии сделать юридическую норму "мертвой.

Список используемой литературы

1. Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. от 30 ноября 1994 года N 51-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 20.02.1996 N 18-ФЗ, от 12.08.1996 N 111-ФЗ, от 08.07.1999 N 138-ФЗ, от 16.04.2001 N 45-ФЗ, от 15.05.2001 N 54-ФЗ, от 21.03.2002 N 31-ФЗ, от 14.11.2002 N 161-ФЗ, от 26.11.2002 N 152-ФЗ, от 10.01.2003 N 15-ФЗ, от 23.12.2003 N 182-ФЗ, от 29.06.2004 N 58-ФЗ, от 29.07.2004 N 97-ФЗ, от 29.12.2004 N 192-ФЗ, от 30.12.2004 N 213-ФЗ, от 30.12.2004 N 217-ФЗ, от 02.07.2005 N 83-ФЗ).

3. Алексеев С.С. Проблемы теории права. Свердловск, 1972.

4. Братусь С.Н. Отрасль советского права: понятие, предмет и метод. М.: 2002.

5. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М.: 2002.

6. Гражданское право. Учебник. Под ред. Е.А.Суханова. Т.1. М.: БЕК, 2000.

7. Гражданское право. Учебник.В 2-х т.Т1/ Под ред. Е.А.Суханова - М.: БЕК, 2003.

8. Гражданское Право России. Курс лекций под ред. Садикова, М. Юридическая литература, часть 1, 1996.

9. Гражданское право: Учебник / Под ред. С.П. Гришаева. М.: Юристъ, 2001.

10. Гражданское право под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. М., ПРОСПЕКТ, 1997.

11. Гражданское право. Ч. 1. Учебник / Под ред. Ю.К.Толстого, А.П.Сергеева. СПб.: 2005.

12. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений: единство и дифференциация. Л.: 1998.

13. Иоффе О.С. Охрана чести и достоинства граждан//СГП. 1962. N 7.

14. Комментарий к гражданскому кодексу российской федерации части первой (постатейный) / Под ред. Садикова О.Н. М.: Норма, 2004.

15. Теория государства и права \ Под ред. Корельского В.М., Перевалова В.Д. М., 2005.

16. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права: Учебное пособие.М. 1995 Т.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Сущность источников права: правового обычая, юридического прецедента, нормативно-правового акта, доктрины, договора. Нормативно-правовой акт как основной источник права в Российской Федерации. Содержание и соотношение понятий формы и источника права.

    курсовая работа [74,8 K], добавлен 20.07.2013

  • Основные формы права. Природа правового обычая, судебного прецедента. Особенности нормативного правового договора. Принципы международного права. Источники права в poмaнo-германской и англо-caкcoнcкиx правовых ceмьях. Сущность правовой доктрины.

    курсовая работа [96,9 K], добавлен 10.12.2013

  • Изучение источников права. Отличительные черты правового обычая, судебного (правового) прецедента, правовой доктрины. Анализ сущности нормативно-правового договора, нормативно-правового акта. Действие нормативно-правового акта во времени, в пространстве.

    курсовая работа [54,8 K], добавлен 02.09.2010

  • Обычай как самостоятельный источник права. Характерные черты правового обычая, его основные виды. Становление и развитие правового обычая в разных правовых системах. Место правового обычая в системе источников права Российской Федерации и западных стран.

    курсовая работа [77,1 K], добавлен 16.09.2017

  • Признаки источников права. Нормативный правовой акт как основной источник права. Роль правового обычая и юридического прецедента как источников права. Нормативный договор, доктрина, религиозные тексты, общие принципы права и их роль в правоприменении.

    курсовая работа [59,1 K], добавлен 14.11.2013

  • Происхождение и эволюция права. Сущность правового обычая. Гражданский кодекс как основной источник гражданского права. Основные формы его выражения. Источники гражданского права РФ. Преимущества и недостатки правового обычая как источника права.

    курсовая работа [53,6 K], добавлен 12.02.2015

  • Понятие и признаки права. Характерные особенности нормативно-правового акта. Общее понятие о нормативном договоре. Судебный и административный прецедент как источник права. Сущность правового обычая. Роль доктрины в совершенствовании законодательства.

    контрольная работа [18,0 K], добавлен 19.01.2013

  • Определение понятия "источник права". Различные подходы к интерпретации судебного прецедента. Действие гражданского законодательства по лицам, в пространстве и во времени. Особенности применения гражданско-правовых норм. Правила толкования права.

    курсовая работа [52,2 K], добавлен 20.01.2016

  • Правовой обычай и его виды, основные признаки правового обычая, характеризующие его как источник права. Эволюция становления обычного права как формы права в общесоциальном смысле. Анализ законодательной регламентации различных видов правовых обычаев.

    курсовая работа [62,5 K], добавлен 13.05.2010

  • Понятие и сфера применения правового обычая. Исследование влияния правового обычая в романо-германской, англосаксонской и мусульманской семьях права. Выявление принципов введения обычаев и традиций в правовую систему российского законодательства.

    курсовая работа [35,4 K], добавлен 21.04.2015

  • Исследование понятия источника права в теории юриспруденции. Официальные источники права современной России. Характеристика источников хозяйственного права. Порядок опубликования нормативных правовых актов. Правовые акты в сфере предпринимательства.

    курсовая работа [48,3 K], добавлен 18.09.2013

  • Понятие правового обычая и правовой обычай как первоисточник права, его основные составляющие. Обычное право и его отличительные признаки. Отношение обычного права к законодательству. Сферы применения правового обычая. Соотношение норм права и обычаев.

    курсовая работа [30,5 K], добавлен 18.11.2010

  • Сущность понятия "договор". Общая теория договора, основные положения. Особенности нормативно-правового договора. Индивидуальный договор в механизме правового регулирования. Международный договор в системе источников современного российского права.

    реферат [59,5 K], добавлен 10.05.2010

  • Проблема по поводу разногласий в трактовке понятия "источник права". Совпадение понятий "источник права" и "форма права". Источник права как сила, создающая право. Форма права как способ выражения государственной воли и юридических правил поведения.

    реферат [21,6 K], добавлен 23.12.2014

  • Подходы к определению понятия правового обычая, его характеристика и отличительные признаки. Сущность и соотношение понятий "обычай" и "обычное право". Развитие и становление обычного права, этапы и направления, проявление в Российской Федерации.

    курсовая работа [47,2 K], добавлен 10.07.2011

  • Рассмотрение особенностей изучения источников права; современное правопонимание. Изучение внешнего и внутреннего содержания формы. Предложения по выработке научно-обоснованного подхода к сущности нормативного правового акта, его места в системе.

    курсовая работа [52,7 K], добавлен 16.02.2014

  • Понятие формы права. Соотношение категорий "форма права" и "источник права", расхождения в трактовке. Виды форм права, правовой обычай, юридический прецедент, нормативно-правовой акт, нормативный договор. Источники права в Российской Федерации.

    курсовая работа [38,4 K], добавлен 09.11.2010

  • Определение понятий "источники права" и "форма права". Сопоставление этих понятий. Основные виды источников права и характеристика закреплённых в них норм. Сущность, признаки и классификация нормативно-правовых актов. Сущность юридической доктрины.

    реферат [21,4 K], добавлен 01.10.2012

  • Понятие, эволюция и характеристика правового прецедента. Современное научное понимание понятия "судебный прецедент". Соотношение правоприменения и правотворчества в судебном прецеденте. Практика применения судебного прецедента в Российской Федерации.

    курсовая работа [51,3 K], добавлен 07.04.2012

  • Сущность источников права как внешней официально-документальной формы выражения и закрепления норм права, исходящих от государства. Понятие судебного (юридического) прецедента. Судебная доктрина. Нормативный правовой договор. Международно-правовые акты.

    презентация [486,5 K], добавлен 09.02.2014

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.