Юридическая характеристика наследственного права Российской Федерации

Характеристика общественных отношений, возникающих в процессе приобретения права наследования в Российской Федерации, анализ проблем законодательства и правоприменительной практики. Рассмотрение особенностей развития института наследования в России.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 05.04.2013
Размер файла 129,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Необходимо учитывать, что, если наследник фактически принял наследство, совершив какие-либо действия, указанные в ст. 1153 ГК РФ, но нотариальной конторой (нотариусом) по каким-либо причинам отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, требования заявителя, не согласного с действиями нотариальной конторы, рассматриваются судом в порядке особого производства.

В случае, когда наследник фактически принял наследство и представил в нотариальную контору документы, свидетельствующие об этом, однако ему было отказано в выдаче свидетельства о праве на наследство, его жалоба на отказ в совершении нотариального действия рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ. Если же у наследника, фактически принявшего наследство, отсутствуют указанные выше документы, необходимые для получения свидетельства о праве на наследство, и нет возможности получить их иным путем, заявление об установлении факта принятия наследства рассматривается по правилам, предусмотренным ГПК РФ. Фактическое вступление во владение хотя бы частью наследственного имущества рассматривается как принятие всего наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

2.2 Сроки принятия наследства

Принятие наследства носит срочный характер. В соответствии со статьей 1154 ГК РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства. Если наследство открыто в день предполагаемой гибели гражданина-наследодателя, оно может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда, которым гражданин объявлен умершим. Согласно пункту 1 ст. 1114 при объявлении гражданина умершим днем открытия наследства считается либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день смерти, указанным в решении суда.

В соответствии с пунктом 3 ст. 45 ГК РФ в случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может пригнать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели, о чем указывает и решении суда.

На практике возникает вопрос: нет ли противоречий между правилами статей 45 и 1114 ГК РФ, с одной стороны, и правилами пункта 1 ст. 1154 - с другой. Безусловно, определенное противоречие присутствует. В соответствии с пунктом 1 ст. 1154 в случае открытия наследства в день предполагаемой гибели гражданина наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу решения суда (в то время как статьи 45 и 1114 предписывают в этих случаях исходить из дня смерти, указанного в решении суда). В данном случае необходимо руководствоваться правилами статьи 1154 ГК РФ, которые имеют характер специальных, а правила статей 45 и 1111 носят характер общих.

Наряду с общим сроком принятия наследства в Гражданском кодексе РФ установлены также специальные сроки:

шесть месяцев - со дня возникновения права наследования, если это право возникает вследствие отказа наследника от наследства или признания его недостойным наследником;

три месяца - со дня окончания общего срока принятия наследства для лиц, право наследования, у которых возникает вследствие непринятия наследства другим наследником.

Лица, для которых право наследования возникает только вследствие непринятия наследства другим наследником, могут принять наследство в течение трех месяцев со дня окончания шестимесячного срока со дня открытия наследства. Такими лицами в зависимости от ситуации могут быть:

а) наследники каждой из последующих очередей - при непринятии наследства наследниками предыдущих очередей;

б) наследники по закону - при непринятии наследства наследниками по завещанию;

в) подназначенный наследник по завещанию - при непринятии наследства наследником по завещанию.

Принятие наследства по истечении установленного срока осуществляется (ст. 1155 ГК РФ):

по решению суда о восстановлении срока и признании наследника принявшим наследство, если наследник пропустил срок по уважительным причинам и при условии, что он обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска отпали. Суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и признает ранее выданные свидетельства о праве на наследство недействительными;

без обращения в суд при условии согласия в письменной форме всех наследников. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство аннулируются. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и новое свидетельство являются основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

В соответствии со ст. 1155 ГК РФ по заявлению наследника, пропустившего срок, установленный для принятия наследства, суд может восстановить этот срок и признать наследника принявшим наследство, если наследник не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил этот срок по другим уважительным причинам и при условии, что наследник, пропустивший срок, установленный для принятия наследства, обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины пропуска этого срока отпали.

Срок для принятия наследства, установленный законом, может быть восстановлен судом, если он признает причины пропуска срока уважительными. Какого-либо перечня «уважительных» причин, дающих суду право восстановить срок для принятия наследства, в законодательстве не содержится. Как правило, такими причинами являются тяжелая болезнь или, например, длительная командировка наследника.

Вместе с тем в каждой конкретной ситуации этот вопрос может быть решен индивидуально с учетом всех обстоятельств. Так, в практике в большинстве случаев продлялся срок для принятия наследства наследникам, получившим недостаточно точную консультацию юристов об установленном законом сроке для принятия наследства. Очевидно, подобная причина может являться также основанием для восстановления срока на принятие наследства.

Уважительной может быть признана причина пропуска срока для принятия наследства, когда наследник не знал о существовании у наследодателя имущества, которое могло бы являться предметом наследования (например, спустя значительное время после открытия наследства обнаружена сберегательная книжка наследодателя).

При определенных обстоятельствах уважительной причиной пропуска срока для принятия наследства может быть признано незнание наследником о смерти наследодателя ввиду того, что в течение какого-то периода времени они не поддерживали отношений, если при этом не будет установлено, что наследник прекратил общение с наследодателем, уклоняясь от выполнения лежавших на нем в силу закона обязанностей по содержанию наследодателя.

Как правило, без каких-либо коллизий может быть восстановлен срок для принятия наследства, пропущенный несовершеннолетними, недееспособными либо ограниченно дееспособными наследниками. В данном случае суды должны исходить из того, что указанные лица сами не могли в полном объеме понимать и осознавать значимость установленных законом требований о необходимости своевременного принятия наследства, а кроме того, даже не правомочны были самостоятельно подать нотариусу заявление о принятии наследства, ибо за них эти действия осуществляют их законные представители или же последние дают на это свое согласие. Ненадлежащее исполнение законными представителями возложенных на них законодательством функций не должно отрицательно сказываться на правах и интересах наследников, не обладающих дееспособностью в полном объеме Печников А.П., Кудряшов О.М. Дееспособность участников наследственных правоотношений // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 24..

Дела, связанные с восстановлением срока для принятия наследства, должны рассматриваться в общеисковом порядке с привлечением в качестве ответчиков наследников, принявших наследство.

Восстановление срока для принятия наследства следует отличать от установления юридического факта - факта принятия наследства. Если наследник в течение шестимесячного срока со дня открытия наследства совершил какие-либо действия, свидетельствующие о вступлении во владение наследственным имуществом, однако документальных доказательств, бесспорно свидетельствующих об этом, недостаточно (например, наследником взяты какие-то вещи, принадлежавшие наследодателю, но подтвердить это он может только свидетельскими показаниями либо иными средствами, которые нотариус не может квалифицировать как бесспорные), судам следует не решать вопрос о восстановлении срока для принятия наследства, а устанавливать факт принятия наследником наследства. Такой юридический факт устанавливается судом в порядке особого производства по месту жительства заявителя, а в случае, если имеются другие наследники, принявшие наследство, и между ними и заявителем возникает спор о праве на наследство, вопрос этот решается судом в общеисковом порядке по месту жительства ответчика.

По признании наследника принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в наследственном имуществе и при необходимости - меры по защите прав нового наследника, на получение причитающейся ему доли наследства. Ранее выданные свидетельства о праве на наследство признаются судом недействительными.

Наследство может быть принято наследником по истечении срока, установленного для его принятия, без обращения в суд при условии согласия в письменной форме на это всех остальных наследников, принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на документах о согласии должны быть засвидетельствованы в порядке, установленном законом для свидетельствования подлинности подписи наследника на заявлении о принятии наследства.

Эта норма не может быть применена, когда срок пропущен единственным наследником или когда все наследники пропустили срок для принятия наследства.

Не может быть принято взаимное согласие наследников на включение их в свидетельство о праве на наследство, если один из двух наследников пропустил установленный законом срок для принятия наследства, но имеет документы, подтверждающие родственные отношения с наследодателем, а второй - своевременно принял наследство, но не имеет возможности представить доказательства о наличии отношений, являющихся основанием для призвания его к наследованию. Если при этом имеется третий наследник, своевременно принявший наследство и подтвердивший свои родственные отношения с наследодателем - он может оформить сразу два заявления: одно - о включении в свидетельство о праве на наследство наследника, пропустившего шестимесячный срок для принятия наследства; другое - о включении лица, не подтвердившего родственные отношения с наследодателем, в круг наследников по закону как не сохранившего соответствующие документы.

Не может быть подано такое заявление также супругой наследодателя, если она получила у нотариуса только свидетельство о праве собственности на долю в общем имуществе супругов, а на наследство не претендовала Тархов В.А., Рыбаков В.А., Агапова В.В. Приобретение права собственности по наследству // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С. 20..

При решении вопроса о включении в свидетельство наследников, пропустивших срок на принятие наследства, не имеет значения, если меньшинство наследников приняло наследство и дает большинству наследников, пропустивших срок, согласие на включение их в свидетельство.

Согласие может быть выражено как до выдачи свидетельства о праве на наследство, так и после его выдачи. Подпись наследника на нем свидетельствуется по аналогии с подписью на заявлении наследника о принятии наследства.

Согласие наследников, данное после выдачи свидетельства о праве на наследство, является основанием аннулирования нотариусом ранее выданного свидетельства о праве на наследство и основанием выдачи нового свидетельства. Если на основании ранее выданного свидетельства была осуществлена государственная регистрация прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об аннулировании ранее выданного свидетельства и выдаче нового свидетельства является основанием внесения соответствующих изменений в запись о государственной регистрации.

Наследник, принявший наследство после истечения установленного срока, имеет право на получение причитающегося ему наследства в соответствии с правилами, установленными ГК РФ, которые применяются постольку, поскольку заключенным в письменной форме соглашением между наследниками не предусмотрено иное.

2.3 Переход права на принятие наследства

Институт наследственной трансмиссии пришел в Россию из римского права. В раннем римском праве право наследства понималось как сугубо личное; если наследник не смог принять по каким-либо причинам наследство, то открывалось наследство по закону. В преторском праве это означало, что наследник умирает, не успев принять наследство. Преторы стали давать ввод во владение, т.е. подключать других наследников Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерация (постатейный). Часть третья. - М. Витрэм. 2002. - С. 90..

До принятия части третьей Гражданского кодекса РФ и российском законодательстве официально не было закреплено понятие «трансмиссия», оно существовало только в научной литературе и судебной практике. Безусловно, статья 548 ГК РСФСР 1964 г. предусматривала переход права на принятие наследства в аналогичных случаях, однако само понятие «трансмиссия» было четко отражено только в части третьей Гражданского кодекса РФ, соответственно официальное закрепление в законодательстве это понятие получило с 1 марта 2002 г.

Согласно пункту 1 ст. 1156 ГК РФ, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано - к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия).

Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника. Право на принятие наследства, принадлежавшего умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Существует ряд отличий наследственной трансмиссии от права представления. Во-первых, трансмиссия предоставляет не только право на принятие наследства, но и регулирует порядок принятия наследства в определенных законом случаях. Право представления является лишь субъективным правом определенных законом физических лиц в установленных случаях. Во-вторых, наследственная трансмиссия распространяемся на оба основания наследования, а право представления действует лишь при наследовании по закону. Если наследник, признанный к наследованию по закону или по завещанию (а право представления возникает у других лиц только в случае смерти наследником по закону первых трех очередей), умирает после открытия наследства, то его право на принятие наследства может перейти к его наследникам (но не к каким-то определенным категориям наследников) по закону. В-третьих, наследование по праву представления возможно, когда наследник, призываемый к наследованию, умирает ранее открытия наследства, т.е. до смерти наследодателя. Наследственная трансмиссия же действует только в случае смерти наследника после смерти наследодателя. При трансмиссии наследования фактически не происходит.

Трансмиссия технико-юридически опосредует предоставление права выбора наследника: либо принять субъективное право, принадлежавшее наследнику, либо отказаться от такого принятия Мананников О.В. Наследственное право России. Учебное пособие. - М. Дашков и К°. 2004. - С. 198.. Если умерший наследник до момента своей смерти успел совершить определенные действия, которые свидетельствуют о том, что он успел принять наследство после смерти наследодателя, то наследственное имущество наследодателя включается в состав наследства после смерти наследника, и наследственной трансмиссии не происходит.

При оформлении наследственных дел в порядке наследственной трансмиссии необходимо учитывать положения абз. 2 п. 2 ст. 1152 ГК РФ: при призвании наследника к наследованию одновременно в порядке наследственной трансмиссии и непосредственно в результате открытия наследства наследник может принять наследство, причитающееся ему в обоих случаях либо в одном из них.

Пункт 1 ст. 1158 ГК РФ предусматривает возможность отказа от наследства в пользу наследника, призванного к наследованию в порядке наследственной трансмиссии, других наследников.

Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии.

Наследственная трансмиссия не возникает в случае одновременной смерти лиц, имеющих право наследовать друг после друга. В этом случае наследство открывается после смерти каждого из них.

Приведем пример. Зубкова Н. обратилась в суд с жалобой на действия нотариуса, отказавшего ей в совершении нотариального действия. При этом она сослалась на то, что 26 октября 1996 г. в результате автотранспортного происшествия ее бывший муж, Зубков С., погиб, а их общий сын Андрей скончался в тот же день от полученных травм, не успев принять наследство после смерти отца, поэтому, по ее мнению, право на принятие причитавшейся ему доли наследства перешло к ней, однако нотариальная контора отказала в выдаче свидетельства о праве на наследство.

В связи с возникшим спором о праве гражданском Зубкова Н. предъявила иск к Зубковой Л., с которой погибший Зубков С. на момент смерти состоял в браке, о признании права собственности на квартиру. Свои требования истица мотивировала тем, что после расторжения брака с Зубковым С. они продолжали проживать единой семьей, в 1994 г. на общие средства купили квартиру, оформив договор на имя Зубкова С.

Решением Октябрьского районного суда г. Краснодара, оставленным без изменения судебной коллегией по гражданским делам Краснодарского краевого суда, иск удовлетворен частично.

Как установил суд первой инстанции, квартира была приобретена истицей по договоренности о совместной покупке с бывшим мужем, Зубковым С., указанным в договоре в качестве покупателя, за счет денежных средств каждого из них, а также вырученных от продажи принадлежавшего им ранее земельного участка. Доли в праве общей собственности на совместно приобретенную квартиру суд определил равными, что соответствует правилам ч. 1 ст. 245 ГК РФ.

Президиум Краснодарского краевого суда судебные решения изменил, сославшись на такие факты. В автотранспортном происшествии Зубков С. погиб сразу, а его сын Андрей был жив в течение одного часа после смерти отца. Поскольку Зубков Андрей умер после открытия наследства, не успев его принять, то, как считал президиум, право на принятие причитавшейся ему доли наследства перешло в порядке наследственной трансмиссии к его матери - Зубковой Н. По этому основанию доля Зубковой Н. была увеличена.

Заместитель Председателя Верховного Суда РФ в протесте поставил вопрос об отмене Постановления президиума в связи с неправильным применением норм материального права, а также с нарушением норм процессуального права.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ 5 ноября 1998 г. пришла к выводу, что Постановление президиума Краснодарского краевого суда противоречит законодательству, и протест удовлетворила, указав следующее.

Согласно правилам ст. 191 ГК РФ, течение срока, установленного законом для принятия наследства, начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало.

Временем открытия наследства признается день смерти наследодателя, а при объявлении его умершим - день, указанный в п. 3 ст. 45 ГК РФ. Таким образом, переход права на принятие наследства возможен только в случае смерти наследника, призванного к наследованию, после открытия наследства, каковым признается день смерти наследодателя, а не час, как ошибочно полагал президиум краевого суда.

Зубков С. и его сын Андрей умерли в один день, наследство в силу упомянутых норм материального права открылось после каждого из них самостоятельно, течение срока для принятия наследства началось на следующий день после их смерти, поэтому независимо от часа смерти они не наследуют друг после друга и право на принятие наследства не могло перейти к Зубковой Н.

Подобная позиция Верховного Суда РФ не утратила актуальности и в условиях действия нового законодательства Лиманский Г.С. Наследование по праву представления (идея квазипредставительства) // Наследственное право. - 2006. - № 1. - С.23..

2.4 Проблемы процессуальной практики применения наследования в развитии гражданского законодательства России

Наследственное право - один из важнейших элементов в системе гражданского права, на котором в значительной степени держится институт права частной собственности. Ведь именно сама возможность передать по наследству нажитое обеспечивает стабильность имущественных отношений, в первую очередь отношений собственности. Не случайно некоторые критики экономического устройства, построенного на базе частной собственности, например А. Сен-Симон, С.-А. Базар и др., предлагали отменить право наследования либо серьезно его ограничить введением налога на наследство. В дальнейшем их взгляды оказали влияние на основоположников марксизма. К. Маркс и Ф. Энгельс в Манифесте коммунистической партии указали в качестве одного из важнейших революционных мероприятий отмену права наследования Маркс К. и Энгельс Ф. Манифест Коммунистической партии. Госполитиздат, 1952. С. 55..

В современном ГК впервые дано легальное определение наследования, которое ранее носило только доктринальный характер. Согласно п. 1 ст. 1110 ГК под наследованием понимается отношение перехода имущества умершего к другим лицам в порядке универсального правопреемства. При универсальном правопреемстве к правопреемнику переходит вся совокупность гражданских прав и обязанностей правопредшественника. В ГК подчеркивается, что наследственное имущество переходит к наследнику в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент, если из правил ГК не следует иное.

Имущество в гражданском праве понимается по-разному, в зависимости от того, о каких гражданско-правовых отношениях идет речь. Так, имущество может означать вещи (ст. ст. 209, 301 ГК), вещи и имущественные права (ст. 128 ГК). В наследственном праве, согласно ст. 1112 ГК, имущество понимается максимально широко - как комплекс, состоящий из актива (вещи, имущественные права) и пассива (имущественные обязанности), принадлежавших наследодателю на день открытия наследства.

Законом могут быть предусмотрены случаи, когда в состав наследства входят не только права и обязанности, но также правовые образования, занимающие промежуточное положение между правоспособностью и субъективным правом (обязанностью) Толстой Ю.К. Наследственное право. М.: Проспект, 2009. С. 14..

Так, в п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 было указано, что «если гражданин, подавший заявление о приватизации и необходимые для этого документы, умер до оформления договора на передачу жилого помещения в собственность или до регистрации такого договора местной администрацией, то в случае возникновения спора по поводу включения этого жилого помещения или его части в наследственную массу необходимо иметь в виду, что указанное обстоятельство само по себе не может служить основанием к отказу в удовлетворении требования наследника, если наследодатель, выразив при жизни волю на приватизацию занимаемого жилого помещения, не отозвал свое заявление, поскольку по не зависящим от него причинам был лишен возможности соблюсти все правила оформления документов на приватизацию, в которой ему не могло быть отказано» Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 1993 г. N 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // Сборник постановлений Пленума Верховного Суда РФ 1961 - 1993. М.: Юридическая литература, 1994..

Сходная ситуация имеет место применительно к приобретательной давности. Согласно п. 3 ст. 234 ГК лицо, ссылающееся на давность владения, может присоединить ко времени своего владения все время, в течение которого этим имуществом владел тот, чьим правопреемником это лицо является. Таким образом, наследник имеет право присоединить ко времени своего владения также и то время, когда данным имуществом владел наследодатель. Как указывает Ю.К. Толстой, «здесь в порядке наследственного преемства к наследнику переходит не само право (его еще нет), а те элементы юридического состава, накопление которых необходимо для приобретения по давности владения права собственности» Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 14..

В состав наследства не входят права и обязанности, неразрывно связанные с личностью наследодателя, в частности право на алименты, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, нематериальные блага, а также права и обязанности, переход которых в порядке наследования не допускается ГК или другими законами (ст. 1112 ГК). Например, согласно ст. 581 ГК права одаряемого, которому по договору дарения обещан дар, не переходят к его наследникам, если иное не предусмотрено договором дарения. Дело в том, что дарение неразрывно связано с личностью одаряемого. Его же наследники могут быть для дарителя безразличны. Напротив, обязанности дарителя, обещавшего дарение, переходят к его наследникам, если иное не предусмотрено договором дарения. Это связано с тем, что воля наследодателя уже была выражена, а личность одаряемого не изменилась, следовательно наследники дарителя обязаны исполнить его волю. В соответствии с п. 1 ст. 1185 ГК государственные награды, которых был удостоен наследодатель и на которые распространяется законодательство о государственных наградах Российской Федерации, не входят в состав наследства. Передача указанных наград после смерти награжденного другим лицам совершается в порядке, установленном законодательством о государственных наградах Российской Федерации.

Рассматривая положения ст. ст. 1110 и 1112 ГК в совокупности, мы видим, что наследник становится правопреемником наследодателя во всем комплексе имущественных отношений, и не исключена в принципе ситуация, когда пассив наследства перевесит его актив. Однако наследник, принявший такое наследство, будет отвечать по долгам наследодателя только в пределах стоимости перешедшего к нему наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК).

Во всяком случае, принимая наследство, наследник не может отказаться от долгов, входящих в его состав. Кроме того, согласно п. 2 ст. 1152 ГК принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы оно ни находилось.

Например, в практике возник вопрос: правомерно ли возложение на наследника обязанности возврата двойной суммы задатка по предварительному договору купли-продажи? В Обзоре судебной практики Верховного Суда РФ от 1 марта 2006 г. указано, что при принятии наследства к наследнику переходит обязанность исполнения договора купли-продажи, в обеспечение которого наследодателем было заключено соглашение о задатке. В случае неисполнения этих обязательств наследник должен возвратить стороне, давшей задаток, двойную сумму задатка в соответствии с п. 2 ст. 381 ГК Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за четвертый квартал 2005 года // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. N 5..

Наследственное правопреемство тесно переплетается с процессуальным правопреемством, но при этом, как справедливо отмечается в литературе, их следует различать. Регулируется оно п. 2 ст. 44 Гражданского процессуального кодекса РФ и п. 3 ст. 48 Арбитражного процессуального кодекса РФ и может наступать только на основании соответствующего определения суда. Процессуальное правопреемство может возникать не только вследствие смерти гражданина. Это может быть также реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи перемены лиц в обязательствах. Однако применительно к смерти процессуальное правопреемство возникает именно на основании перехода соответствующего имущества к правопреемнику. Так, индивидуальный предприниматель Ч. обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением о возмещении ущерба, причиненного сходом снега с крыши дома и повреждением в результате этого световой рекламы. Решением суда исковые требования удовлетворены в заявленной сумме и был выдан исполнительный лист, который не был исполнен должником. В связи со смертью Ч. ее сын И. обратился в арбитражный суд с заявлением о замене взыскателя. Определением суда в удовлетворении заявления было отказано на основании ст. 150 ГК. Однако постановлением апелляционной инстанции это определение было отменено. Суд, руководствуясь ст. ст. 1110, 1112 ГК, пришел к выводу, что у предпринимателя Ч. имелось право на получение присужденной денежной суммы, которое перешло к ее наследнику, что подтверждается свидетельством о праве на наследство по закону Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части третьей (постатейный) / Под ред. Т.Е. Абовой, М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. М.: Юрайт, 2008.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 11 января 2005 г. N А29-2132/2002-2э..

В практике встречаются случаи, когда от правильного понимания сущности наследования зависит исход дела. Так, государственным учреждением - Московским региональным отделением Фонда социального страхования РФ (далее - МРО ФСС) - в соответствии с требованиями законодательства ежемесячно производились страховые выплаты К. в связи с профзаболеванием. Согласно заявлению К. страховые выплаты перечислялись на ее лицевой счет в отделении Сбербанка России. Из завещательного распоряжения К., изложенного в карточке счета, следовало, что вклад завещан гражданке В. 9 июля 2002 г. К. умерла. Сообщение о ее смерти поступило в МРО ФСС только в марте 2003 г. За период с августа 2002 г. по январь 2003 г. ошибочно перечислена определенная сумма.

В связи с этим МРО ФСС обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением к Сбербанку об обязании ответчика перечислить со счета клиента банка - умершей К. - ошибочно излишне перечисленные ей суммы страховых выплат. Суд отказал в удовлетворении заявленных требований, указав, что, поскольку владелец лицевого счета К. умерла, вопрос о наличии либо отсутствии права собственности на спорные денежные средства и их дальнейшей судьбы должен решаться с учетом норм законодательства, регулирующего наследственные правоотношения.

Позиция Сбербанка в данном деле основывалась на том, что денежные средства, зачисляемые на счета вкладчиков, не определены родовыми признаками, они обезличены. По общему правилу распоряжаться денежными средствами может сам их владелец или уполномоченное им лицо. В соответствии со ст. 834 ГК денежные средства, находящиеся на счетах физических лиц в банке, принадлежат вкладчику, а не банку.

Соответственно, право распоряжения этими средствами принадлежит вкладчику, его доверенным лицам, а после его смерти - наследникам. Банк не вправе определять и контролировать направления денежных средств клиента. Поскольку владелец счета умер, наследство, в соответствии со ст. 1110 ГК, переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, то есть в неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Денежный вклад, как и все остальное имущество, является наследственной массой. Суд кассационной инстанции согласился с этими доводами и оставил в силе решение суда первой инстанции Постановление ФАС Московского округа от 17 октября 2005 г. N КА-А40/10225-05. См. также аналогичные Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 13 апреля 2005 г. N А29-6546/2004-1Э, от 3 апреля 2006 г. по делу N А17-834/3-2005..

В приведенном примере следовало предъявить иск к наследнице, опираясь на нормы гл. 60 ГК, о возврате неосновательного обогащения. При этом банк не вправе отказаться предоставить информацию о наследнице, ссылаясь на банковскую тайну. Согласно п. 3 ст. 10 ФЗ от 20 февраля 1995 г. N 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите информации» не могут относиться к информации с ограниченным доступом, в частности, сведения об использовании бюджетных средств и других государственных и местных ресурсов. Так, в связи с выявленными фактами переплаты пенсий Управление Пенсионного фонда РФ (далее - Управление) запросило у банка сведения о лицах, получивших пенсии за умерших пенсионеров. Банк отказал Управлению, ссылаясь на банковскую тайну. Но суды всех инстанций поддержали требования Управления. При этом ФАС отметил, что поскольку затребованная информация необходима для непосредственного осуществления контроля над целевым использованием средств Пенсионного фонда РФ, суды правомерно сделали вывод об обязанности банка представить указанную информацию Постановление ФАС Уральского округа от 24 ноября 2005 г. N Ф09-5404/05-С1..

Согласно ст. 1111 ГК наследование осуществляется как по завещанию, так и по закону. Сами основания наследования не изменились по сравнению с ранее действовавшим законодательством (см. ст. 416 ГК 1922 г., ст. 527 ГК 1964 г.). Однако теперь на первое место законодатель поставил наследование по завещанию. Законодатель таким образом подчеркивает ведущее значение завещания, в котором наследодатель может наиболее полно отразить свою волю. Именно принцип свободы завещания положен в основу правового регулирования наследования по завещанию (ст. 1119 ГК). Наследованию по закону придается значение своеобразного «резерва». В основу его положен принцип очередности (ст. 1141 ГК). Законодатель исходит в этом случае из необходимости передать наследственное имущество лицам, наиболее близко стоящим к умершему. Наследование по закону имеет место, когда и поскольку оно не изменено завещанием, а также в иных случаях, установленных ГК.

Наследственное правоотношение возникает только в момент смерти гражданина (ст. 1113 ГК). Происходит открытие наследства. И именно с этого момента наследник может принять наследство в установленный срок (ст. 1154 ГК). Причем речь идет о смерти биологической (смерти мозга), а не о смерти клинической (остановка сердца), когда возврат к жизни еще возможен. Согласно Инструкции по констатации смерти человека на основании диагноза смерти мозга Утверждена Приказом Минздрава РФ от 20 декабря 2001 г. N 460 // БНА. 2002. N 5. смерть мозга наступает при полном и необратимом прекращении всех функций головного мозга, регистрируемом при работающем сердце и искусственной вентиляции легких. Смерть мозга эквивалентна смерти человека.

Таким образом, если мозг жив, пусть даже жизнь человека обеспечивается только за счет медицинской техники, например с помощью аппарата искусственного дыхания, человек не признается умершим и наследство не открывается. Это не является общепризнанным правилом. Например, в США человек считается живым до тех пор, пока сохраняется кровообращение, дыхание или функционирует мозг. Таким образом, если мозг уже мертв, а сердце еще работает с помощью аппаратуры, человек признается живым. В литературе позиция российского законодателя в отношении определения момента смерти рассматривается как более предпочтительная и с правовой, и с медицинской, и с моральной точек зрения Паничкин В.Б. Открытие наследства в российском и американском праве // Нотариус. 2007. N 5..

Согласно ГК объявление судом гражданина умершим влечет за собой те же правовые последствия, что и смерть гражданина. Человек объявляется умершим по правилам ст. 45 ГК и ст. ст. 276 - 279 ГПК. В этом случае днем смерти гражданина считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая (например, кораблекрушение), суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели. Проблема заключается в том, что в таких ситуациях человек только предполагается умершим, но в принципе не исключено, что он жив и может со временем вернуться или дать знать о себе. Согласно ст. 46 ГК такой гражданин после отмены судом решения об объявлении его умершим может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, следовательно, и от наследников тоже.

Однако деньги и ценные бумаги на предъявителя не могут быть истребованы от наследника (при условии его добросовестности). Если имущество не сохранилось, например, погибло или было продано, возвратившийся не может потребовать от наследника каких-либо компенсаций (опять же при условии его добросовестности). Те лица, к которым имущество гражданина, объявленного умершим, перешло по возмездным сделкам (например, купля-продажа), обязаны возвратить ему это имущество в том случае, если будет доказано, что, приобретая имущество, они знали, что гражданин, объявленный умершим, находится в живых, то есть действовали недобросовестно. При невозможности возврата такого имущества в натуре они обязаны возместить его стоимость.

Для открытия наследства важное юридическое значение имеют факторы времени и места. От определения времени открытия наследства зависит решение ряда вопросов, в частности о применимом законодательстве - по общему правилу наследование регулируется законодательством, действовавшим на момент открытия наследства, за исключением случаев, специально указанных в закон (см., например, ст. 6 ФЗ от 26 ноября 2001 г. N 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации»); о составе наследства (ст. 1112 ГК); о круге лиц, которые могут призываться к наследованию (ст. 1116 ГК); о начале течения срока принятия наследства (ст. 1154 ГК) или отказа от него (ст. 1157 ГК) и др.

Днем открытия наследства считается, согласно ст. 1114 ГК, день смерти гражданина, либо день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, либо день предполагаемой гибели гражданина, указанный в решении суда. Как видим, законодатель говорит только о дне, а не о конкретном часе и минуте смерти. Верховный Суд РФ и ранее отмечал, что для определения времени открытия наследства имеет значение только день смерти наследодателя. Связано это с тем, что дата смерти, как правило, точно известна, а часы и минуты - далеко не всегда. Как метко заметил Ю.К. Толстой, «не будешь же у изголовья каждого человека, который отходит, стоять с хронометром» Толстой Ю.К. Указ. соч. С. 25.. Иногда сложно даже установить, кто умер первым. Именно поэтому граждане, умершие в один и тот же день, то есть в промежутке между 0 часов и 24 часами текущих суток считаются коммориентами, то есть умершими одновременно, и не наследуют друг после друга. К наследованию в этом случае призываются наследники каждого из них. Например, муж и жена пострадали в автокатастрофе и получили травмы, не совместимые с жизнью. Муж умер в час ночи, а жена - в полдень тех же суток. Хотя между их смертями промежуток в 11 часов, закон считает их умершими одновременно. Если у женщины есть сын от другого брака, а у мужчины ближайшим родственником является его брат, то сын жены как наследник, получает все ее имущество, а брат мужа - соответственно все его имущество. Если бы муж умер, например, в 23 ч. 50 мин., а жена - в 0 ч. 10 мин. следующих суток, то несмотря на ничтожную разницу во времени - 20 мин., жена считается призванной к наследованию после смерти мужа. Она является в этом случае единственной наследницей мужа (п. 1 ст. 1142 ГК). Но поскольку принять наследство она не успела, ее сын унаследует все имущество как матери, так и отчима в порядке наследственной трансмиссии (ст. 1156 ГК).

Применяя ст. 1114 ГК, необходимо также учитывать правило, содержащееся в п. 1 ст. 1146 ГК, в соответствии с которым смерть коммориентов не препятствует переходу наследственного имущества по праву представления.

От определения места открытия наследства также зависит решение ряда вопросов. Так, по месту открытия наследства должно подаваться заявление о принятии наследства (ст. 1153 ГК) или об отказе от него (ст. 1159 ГК); выдается свидетельство о праве на наследство (п. 1 ст. 1162 ГК); принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им (ст. 1171 ГК). Место открытия наследства имеет и процессуальное значение: согласно п. 2 ст. 30 ГПК иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства.

Местом открытия наследства по общему правилу считается последнее место жительства наследодателя (ст. 1115 ГК), то есть место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал (ст. 20 ГК). При этом закон императивно признает местом жительства несовершеннолетних, не достигших четырнадцати лет, или граждан, находящихся под опекой (то есть граждан, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства), место жительства их законных представителей - родителей, усыновителей или опекунов.

Не следует путать место жительства гражданина и место его пребывания. По месту жительства гражданин постоянно или преимущественно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), социального найма либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством России. Это может быть жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, дом маневренного фонда, специальный дом для одиноких и престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и другие), а также иное жилое помещение. В месте же пребывания гражданин временно проживает - гостиница, санаторий, дом отдыха, пансионат, кемпинг, больница, туристская база, иное подобное учреждение, а также жилое помещение, не являющееся местом жительства гражданина.

Если человек умер, находясь в местах лишения свободы, местом открытия наследства все равно признается его последнее место жительства до взятия под стражу, независимо от длительности срока заключения. Если умирает военнослужащий срочной службы, наследство открывается по месту его постоянного проживания до призыва.

Законодательство требует, чтобы гражданин был зарегистрирован по месту своего жительства. Поэтому местом открытия наследства признается место, где наследодатель был зарегистрирован. В литературе высказывается мнение, что регистрация по месту жительства представляет собой хоть и надежный, но лишь ориентир при определении места жительства. Нотариальная практика исходит из того, что если по каким-либо причинам наследодатель длительное время проживал вне постоянного места жительства, то при возникновении спора вопрос о месте открытия наследства решается в судебном порядке Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Елисеев И.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья / Под ред. Сергеева А.П. М.: ООО "ВИТРЭМ", 2007. С. 17; Телюкина М.В. Комментарий к разделу V Гражданского кодекса Российской Федерации (постатейный) // Законодательство и экономика. 2008. N 8 - 11..

В некоторых случаях последнее место жительства наследодателя может быть неизвестно либо находится за пределами России. Если у данного человека имелось имущество на территории России, то местом открытия наследства в России признается место нахождения такого наследственного имущества. Если же такое наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия наследства считается место нахождения входящих в его состав недвижимого имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его наиболее ценной части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости. Представляется целесообразным привлекать независимого оценщика.

Место последнего постоянного жительства наследодателя может подтверждаться различными документами: справкой жилищно-эксплуатационной организации о регистрации гражданина по месту его жительства; справкой органа местного самоуправления аналогичного содержания; справкой с места работы умершего о месте его жительства; справкой адресного бюро о регистрации гражданина по месту его жительства; справкой жилищного либо жилищно-строительного кооператива; выпиской из домовой книги; справкой рай(гор)военкомата о том, где проживал гражданин до призыва на воинскую службу; справкой органа социальной защиты населения о том, по какому адресу доставлялась пенсия наследодателю; решением суда об установлении факта места открытия наследства Гонгало Б.М., Зайцева Т.И., Крашенинников П.В., Юшкова Е.Ю., Ярков В.В. Настольная книга нотариуса. Т. II. 2-е изд., испр. и доп. М.: Волтерс Клувер, 2006., которое может понадобиться в случае, когда последнее постоянное место жительства наследодателя известно наследникам, но документально они не могут подтвердить его. В этом случае им следует обратиться в суд и установить факт места открытия наследства (пп. 9 п. 2 ст. 264 ГПК).

Некоторые проблемы возникают, когда наследство открывается после смерти граждан, работавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях. Если гражданин переехал в такой район в соответствии со срочным трудовым договором (ст. 59 Трудового кодекса РФ), то согласно сложившейся нотариальной практике свидетельство о праве на наследство в этих случаях выдается нотариусом по месту постоянного жительства наследодателя согласно трудовому договору. Однако нотариус в каждом конкретном случае должен выяснить характер и размер наследственной массы и решить вопрос применительно к ст. 1115 ГК. При этом нотариус должен направить в нотариальную контору по последнему или прежнему месту жительства наследодателя сообщение об открывшемся наследстве и выяснить, не заведено ли второе наследственное дело.

Наследодателем является физическое лицо (включая иностранцев и лиц без гражданства), чье имущество после его смерти переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства. В принципе наследодателем может быть любое физическое лицо независимо от возраста и дееспособности. Однако в качестве наследодателей по завещанию (завещателей) могут выступать только граждане, обладающие в момент совершения завещания дееспособностью в полном объеме. Это совершеннолетние граждане, достигшие 18-летнего возраста (п. 1 ст. 21 ГК), а также граждане, вступившие в брак до достижения 18-летнего возраста (п. 2 ст. 21 ГК), а также эмансипированные в порядке, предусмотренном ст. 27 ГК. С учетом положений семейного законодательства (как федерального, так и регионального) минимальный возраст завещателя может составить всего 14 лет (ст. 13 Семейного кодекса РФ).

Граждане могут призываться к наследованию как по завещанию, так и по закону. Наследниками могут быть как граждане, находящиеся в живых в день открытия наследства (при этом необходимо учитывать уже рассмотренные нами положения п. 2 ст. 1114 ГК о коммориентах), а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (насцитурусы). Данная норма не единственная, предусматривающая защиту интересов еще не родившегося наследника. Согласно п. 3 ст. 1163 ГК при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника выдача свидетельства о праве на наследство приостанавливается. В соответствии со ст. 1166 ГК при наличии зачатого, но еще не родившегося наследника, раздел наследства может быть осуществлен только после его рождения. Тот факт, что законодатель охраняет интересы еще не родившегося наследника, не означает, что он признается субъектом права. Все эти нормы рассчитаны на случай рождения живого младенца. Только тогда ребенок станет наследником. Может случиться, что ребенок умрет вскоре после рождения. Тем не менее он все равно будет считаться призванным к наследованию со всеми вытекающими из этого последствиями. Юридические лица могут призываться к наследованию только по завещанию. Обязательным условием является их существование на день открытия наследства Тихомиров Л.В. Наследование по завещанию и по закону. Практическое пособие. - М.: Тихомиров М.Ю., 2011г. С. 170..

К наследованию могут призываться юридические лица - коммерческие и некоммерческие, различных организационно-правовых форм, базирующиеся на различных формах собственности, и др. Наследником может быть юридическое лицо, не являющееся собственником закрепленного за ним имущества (государственные и муниципальные унитарные предприятия, финансируемые собственником учреждения). При этом данное юридическое лицо не станет собственником завещанного ему имущества. Оно поступает, согласно п. 2 ст. 299 ГК, соответственно в хозяйственное ведение или оперативное управление предприятия или учреждения. А собственником будет учредитель этого юридического лица. Так, пансионату для ветеранов войны и труда (муниципальное учреждение) было отказано в государственной регистрации права собственности на завещанное ему недвижимое имущество. Учитывая статус данного юридического лица, суд кассационной инстанции указал, что право оперативного управления, принадлежащее учреждению как субъекту ограниченного вещного права, по своей сути не может совмещаться у него с правом собственности в какой-либо доле.

Итак, в настоящее время основным нормативно-правовым актом, регулирующим вопросы составления и исполнения завещания, является Гражданский кодекс. Исходя из смысла статьи 1118 Гражданского кодекса, под завещанием следует понимать документ, согласно которому гражданин (завещатель) распоряжается своим имуществом на случай своей смерти.

Распоряжение производится путем передачи данного имущества другим гражданам или юридическим лицам (наследникам). По-другому распорядиться своим имуществом на случай смерти нельзя. Если гражданин не успел перед смертью составить завещание, его имущество перейдет к наследникам в порядке наследования по закону. Этот порядок также определен Кодексом Оглоблина О. М. Наследование по завещанию. Комментарии и образцы документов. - М.: Тихомиров М.Ю., 2010г.с. 74..

...

Подобные документы

  • Понятие и виды наследования по Гражданскому законодательству Российской Федерации. Общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования. Исследование судебной практики рассмотрения коллизионных вопросов права наследования по закону и завещанию.

    курсовая работа [57,4 K], добавлен 25.05.2014

  • Исторические аспекты развития наследственного права в России. Сравнение норм российского наследования права с другими правовыми системами. Особенности наследования прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.

    курсовая работа [174,1 K], добавлен 16.12.2013

  • Особенности наследования в российском гражданском праве. Возникновение и развитие института наследования по закону. Сравнительный анализ наследственного права в Российской Федерации и в зарубежных государствах. Порядок и очередность наследования.

    дипломная работа [91,1 K], добавлен 22.09.2011

  • Содержание нормативной основы регулирования правового института наследования. Право наследования в системе конституционных социально-экономических прав и свобод человека в Российской Федерации. Рассмотрение очередности наследников по законодательству.

    дипломная работа [545,7 K], добавлен 19.07.2012

  • Понятие наследования по закону. Особенности наследования по закону в Российской Федерации. Анализ существующих правовых проблем, связанных с наследованием по закону. Рассмотрение вопросов наследования родственниками и порядка установления родства.

    дипломная работа [90,5 K], добавлен 24.07.2010

  • Место правового института наследования в системе конституционных социально-экономических прав и свобод человека в Российской Федерации. Анализ субъектного состава в наследственных правоотношениях. Развитие правового регулирования права наследования.

    дипломная работа [71,6 K], добавлен 05.11.2013

  • Понятие и виды наследования. Правовое регулирование института наследования. Виды наследования в Российской Федерации. Понятие обязательной доли в наследственном праве. Особенности наследования по завещанию. Меры по охране наследуемого имущества.

    реферат [30,5 K], добавлен 29.06.2013

  • Теоретико-правовые основы наследования по закону: субъекты наследования по закону и недостойные наследники. Правовое регулирование наследственных отношений, возникающих на основе завещания. Проблемы современного наследственного законодательства.

    дипломная работа [174,8 K], добавлен 01.11.2015

  • Развитие законодательства наследственного права в России. Нотариальная деятельность по обеспечению права наследования. Правовые основы наследования по завещанию и по закону. Проблемы, связанные с деятельностью нотариуса в рамках процедур наследования.

    дипломная работа [116,8 K], добавлен 17.11.2015

  • Рассмотрение общественных отношений, возникающих в процессе конституционной защиты гражданина в Российской Федерации, особенности. Сущность понятия "конституционный механизм защиты". Права человека как права, образующие основу правового статуса личности.

    контрольная работа [82,7 K], добавлен 25.12.2013

  • Основные категории наследственного права, механизмы и особенности наследования по закону, круг наследников по закону. Характеристика особенностей наследования отдельных видов имущества. Механизм принятия наследства и оформления наследственного права.

    курсовая работа [59,9 K], добавлен 31.03.2011

  • Право наследования и основные способы его защиты. История развития правоохранительной деятельности в сфере обеспечения права наследования в Российской Федерации. Правоохранительная деятельность нотариуса по обеспечению отдельных аспектов наследования.

    дипломная работа [89,0 K], добавлен 30.07.2012

  • Характеристика оснований наследования, порядок правопреемства. Сущность наследственной трансмиссии, анализ субъектов наследственных правоотношений. Основные особенности наследования по завещанию. Способы отмены и изменения завещания, виды наследования.

    дипломная работа [121,6 K], добавлен 06.06.2012

  • Определение понятия и изучение наследственного права как особого института системы римского частного права. Характеристика основных принципов наследования по закону. Институции Гая и сравнение норм римского права по вопросу наследования с нормами ГК РФ.

    контрольная работа [21,2 K], добавлен 09.03.2011

  • Основные проблемы правового регулирования института наследования по завещанию в гражданском законодательстве Российской Федерации. Общественные отношения, которые складываются при наследовании по завещанию. Анализ норм российского законодательства.

    дипломная работа [148,4 K], добавлен 28.12.2012

  • Совокупность правовых норм, регулирующих определенный вид общественных отношений как отрасль права. Анализ системы права Российской Федерации. Предметы и методы правового регулирования. Классификация основных отраслей права Российской Федерации.

    реферат [24,0 K], добавлен 27.05.2012

  • Понятие и предмет конституционного права Российской Федерации. Юридический состав основных форм конституционно-правовых отношений в России. Определение методов и источников государственного права. Общая система конституционного права России как науки.

    курсовая работа [46,1 K], добавлен 10.10.2014

  • Общее характеристика содержания права наследования. История развития наследственного права. Право наследования как часть гражданского права и конституционная гарантия. Наследование по завещанию. Тайна завещания. Исполнители завещания.

    дипломная работа [62,8 K], добавлен 26.01.2007

  • Рассмотрение наследования как одного из важнейших институтов гражданского права. Изучение особенностей перехода имущества умершего лица к одному или нескольким другим лицам (наследникам) в римском праве. Изменение порядка наследования в истории права.

    презентация [1,3 M], добавлен 02.05.2015

  • Содержание и значение правового порядка наследования по закону, являющегося тем общим порядком наследственного правопреемства, осуществление которого обусловлено правилами, закрепленными в нормах наследственного права. Основания наследования по праву.

    реферат [29,3 K], добавлен 21.05.2015

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.