Основы патентного права
Место патентного права в правовой системе. Объекты патентного права. Критерии патентоспособности изобретения. Субъекты патентного права. Порядок оформления патента. Исключительное право патентообладателя. Ответственность за нарушение патентных прав.
Рубрика | Государство и право |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 06.11.2014 |
Размер файла | 61,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
«ПАТЕНТНОЕ ПРАВО»
лекция
Патентное право является вторым правовым институтом, входящим в систему права интеллектуальной собственности. Оно регулирует имущественные, а также связанные с ними личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Объединение трех названных объектов интеллектуальной собственности в рамках единого института патентного права объясняется следующими соображениями. Во-первых, изобретения, полезные модели и промышленные образцы обладают значительным сходством по отношению друг к другу, с одной стороны, и существенно отличаются от иных объектов интеллектуальной собственности, с другой. Все они являются результатами творческой деятельности, имеют конкретных создателей, права которых признаются и охраняются законом, совпадают друг с другом по ряду признаков и т. д. Во-вторых, их охрана осуществляется посредством единой формы, а именно путем выдачи патента. В-третьих, правовое регулирование связанных с этими тремя объектами общественных отношений имеет гораздо больше сходства, чем различий, и к тому же осуществляется в России единым законодательным актом, а именно «Патентным законом Российской Федерации» (далее Патентный закон) Закон РФ «Патентный закон Российской Федерации» от 23.09.1992 г. № 3517-1 // Справочно-правовая система Консультант Плюс, 2007. Все изложенное свидетельствует о том, что традиционное ограничение рамок патентного права лишь сферой правовой охраны изобретений вряд ли оправдано.
Сам термин «патентное право» лишь совсем недавно был возвращен в российское законодательство. В течение длительного времени в России, как и во всем бывшем Советском Союзе, изобретения и другие технические новшества охранялись в основном не патентами, а авторскими свидетельствами. Последние не предоставляли их обладателям исключительного права на использование созданных разработок, а лишь гарантировали им личные права и право на получение вознаграждения от пользователей. Поэтому совокупность правовых норм, регулирующих отношения, возникавшие в рассматриваемой области, именовались не патентным, а изобретательским правом. В настоящее время в связи с восстановлением в России общепринятой системы охраны технических новшеств можно вновь с полным основанием говорить о российском патентном праве.
Как и авторское право, патентное право имеет дело с охраной и использованием нематериальных благ, являющихся продуктами интеллектуального творчества. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, как и произведения науки, литературы и искусства, охраняемые авторским правом, представляют собой результаты мыслительной деятельности, идеальные решения тех или иных технических или художественно-конструкторских задач. Лишь впоследствии, в ходе их внедрения, они воплощаются в конкретные устройства, механизмы, процессы, вещества и т. п. Наряду со сходством сравниваемые объекты имеют и существенные различия между собой. Если в произведениях науки, литературы и искусства основная ценность и предмет правовой охраны ? их художественная форма и язык, которые отражают их оригинальность, то в объектах патентного права ценность представляет, прежде всего, само содержание тех решений, которые придуманы изобретателями. Именно они и становятся предметом охраны патентного права. В отличие от формы авторского произведения, которая фактически неповторима и может быть лишь заимствована, решение в виде устройства, способа, вещества, штамма или внешнего вида изделия может быть разработано другими лицами совершенно независимо от первого его создателя. В этой связи охрана технических или художественно-конструкторских решений, являющаяся основной функцией патентного права, строится на несколько иных началах и принципах, чем те, которые применяются в сфере авторского права.
В качестве принципов российского патентного права, т. е. основополагающих идей, которые пронизывают всю систему патентно-правовых норм и служат исходной базой для ее дальнейшего развития и разрешения прямо не урегулированных законом ситуаций, могут быть названы следующие положения. Размещено на Allbest.ru
Важнейшим началом патентного права является признание за патентообладателем исключительного права на использование запатентованного объекта. Это положение означает, что только патентообладатель может изготовлять, применять, ввозить, продавать и иным образом вводить в хозяйственный оборот запатентованную разработку. Напротив, все другие лица должны воздерживаться от ее использования, не санкционированного патентообладателем. Таким образом, патентообладателю принадлежит на разработку абсолютное право, а на всех других лицах лежит пассивная обязанность воздерживаться от нарушения прав патентообладателя. Любое не санкционированное договором или законом вторжение в исключительную сферу патентообладателя должно пресекаться, а нарушитель подвергаться предусмотренным законом санкциям.
Признание и всемерная охрана патентной монополии не исключает, однако, выполнения патентным правом и функции защиты общественных интересов. Более того, соблюдение разумного баланса интересов патентообладателя, с одной стороны, и интересов общества, с другой, вполне может рассматриваться в качестве второго исходного начала (принципа) патентного права. Одним из конкретных его проявлений служит ограничение действия патента определенным сроком, после истечения которого разработка поступает во всеобщее пользование. Кроме того, условием предоставления патентно-правовой охраны той или иной разработке является внесение разработчиком действительного вклада в уровень техники и тем самым приращения знаний. В этих целях проводится проверка заявляемых решений, а также создание условий для ознакомления любых заинтересованных лиц с новейшими разработками. Наконец, в общественных интересах закон устанавливает случаи так называемого свободного использования запатентованных разработок. Разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача, проведение научного эксперимента и т. д. ? эти и некоторые другие изъятия из сферы патентной монополии, продиктованные социальными потребностями, выражают взвешенный баланс интересов патентообладателя и общества.
Следующим принципом патентного права является предоставление охраны лишь тем разработкам, которые в официальном порядке признаны патентоспособными изобретениями, полезными моделями и промышленными образцами. Для получения охраны заинтересованное управомоченное лицо должно оформить и подать в Роспатент особую заявку, которая рассматривается последним с соблюдением определенной процедуры и в случае соответствия заявленного объекта требованиям закона удовлетворяется. Если заявка на выдачу патента в Роспатент не подавалась, то разработка, которая объективно отвечает всем критериям патентоспособности, объектом охраны со стороны патентного права не становится. В этом состоит еще одно существенное различие между патентным и авторским правом. Авторское право охраняет любые творческие произведения, находящиеся в объективной форме. Для предоставления правовой охраны произведению по российскому законодательству не требуется выполнения каких-либо формальностей. Напротив, по патентному праву формальности, связанные с официальным признанием патентоспособности произведения (разработки), являются обязательным условием охраны. Это продиктовано целым рядом причин. К ним относятся и объективная повторимость тех решений, которые охраняются патентным правом, и предоставление охраны только тем разработкам, которые обладают новизной, и необходимость раскрытия сущности решения как условие предоставления охраны и т. д. В этой связи большое значение в патентном праве придается понятию приоритета, которое неизвестно авторскому праву. На государственное признание и охрану своих прав могут претендовать только те заявители, которые первыми подали правильно оформленную заявку на выдачу патента.
Наконец, в качестве принципа патентного права может рассматриваться положение, согласно которому законом признаются и охраняются права и интересы не только патентообладателей, но и действительных создателей изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. Данный принцип находит отражение во многих нормах патентного права, поскольку именно действительным разработчикам предоставляется возможность получить патент и стать патентообладателем. Если в соответствии с законом право на получение патента имеет иное лицо, например работодатель, закон гарантирует получение разработчиками вознаграждения, соразмерного выгоде, которая получена или могла бы быть получена работодателем при надлежащем использовании разработки. При подаче заявки на выдачу патента лицом, которое не является разработчиком, это лицо должно представить доказательства, подтверждающие его право на подачу заявки. За разработчиками во всех случаях признаются личные неимущественные права на созданный ими объект, которые являются бессрочными и непередаваемыми.
Названные выше принципы определяют конкретное содержание основных норм патентного права, являются его исходными началами и служат предпосылками его дальнейшего развития. Знание этих принципов помогает лучше понять содержание конкретных патентно-правовых норм, способствует их правильному применению на практике.
ОБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
Объектами патентного права являются:
– изобретения;
– полезные модели;
– промышленные образцы.
Патентный закон РФ не содержит определения понятия изобретения, а лишь указывает на условия его патентоспособности: изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо (п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ) «Патентный закон РФ» от 23.09.1992 № 3517-1 с доп. и изм. от 07.02.2003 № 22-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 10.02.2003, № 6, ст. 505.. Отечественная наука традиционно рассматривает изобретение в качестве технического решения задачи. В этот родовой признак изобретения вкладывался двоякий смысл. С одной стороны, изобретательское предложение должно было не просто ставить ту или иную задачу, а указывать конкретные пути и средства ее решения. С другой стороны, требовалось, чтобы решение задачи было техническим, а не каким-либо иным, в частности организационным или экономическим. При этом акцент делался не на самой задаче, а на сущности ее решения. Таким образом, с помощью изобретения могла решаться любая практическая задача в области техники, сельского хозяйства, культуры, образования и т. д., но исключительно техническими средствами.
Признаваемые законом виды технических решений раскрывались через понятие «объект изобретения». К числу объектов изобретений относились устройства, способы, вещества, а также предложения по применению уже известных устройств, способов и веществ по новому назначению.
Обращаясь к Патентному закону РФ, необходимо отметить, что хотя сам термин «техническое решение задачи» в Законе и не употребляется, конкретные требования, предъявляемые к изобретениям в соответствии с этим критерием, в Законе присутствуют. Патентный закон РФ, как и прежнее законодательство, прямо указывает на возможные объекты изобретений, лишь расширяя их круг за счет штаммов микроорганизмов, культур клеток растений и животных (п. 2 ст. 4 Закона). Все они могут быть отнесены к техническим решениям в соответствии с энциклопедическим определением техники как совокупности средств человеческой деятельности, созданных для осуществления процессов производства и обслуживания непроизводственных процессов общества.
Любое решение задачи, заявляемое в качестве изобретения, должно подпадать под один из названных в законе объектов, т. е. быть устройством, способом, веществом, штаммом либо предложением по использованию указанных объектов по новому назначению.
К устройствам относятся конструкции и изделия. Под устройством понимается система расположенных в пространстве элементов, определенным образом взаимодействующих друг с другом. Для характеристики устройств используются конструктивные средства ? наличие конкретных элементов, наличие связи между элементами, их взаимное расположение, формы выполнения элементов, материал, из которого они выполняются и т. п.
К устройствам как объектам изобретений относятся машины, приборы, механизмы, инструменты, оборудование и т. п. По сравнению с другими видами технических решений изобретения-устройства обеспечивают наиболее действенный контроль за их фактическим использованием, что и определяет их относительную распространенность.
К способам относятся процессы выполнения действий над материальными объектами с помощью материальных же объектов. Способ -- это совокупность приемов, выполняемых в определенной последовательности и с соблюдением определенных правил. Для характеристики способов используются технологические средства ? наличие определенной совокупности действий, порядок их выполнения (последовательно, одновременно, в различных режимах), условия осуществления действий и т. п.
Изобретения-способы подразделяют на:
1. способы, направленные на изготовление продуктов;
2. способы, направленные на изменение состояния предметов материального мира без получения конкретных продуктов (транспортировка, обработка и т. д.);
3. способы, в результате применения которых определяется состояние предметов материального мира (контроль, измерение, диагностика).
Специфика изобретений-способов, направленных на изготовление продуктов, заключается в том, что действие патента, выданного на такой способ, распространяется и на продукт, приготовленный непосредственно этим способом (так называемая охрана способа через продукт).
Вещество как самостоятельный вид изобретения представляет собой искусственно созданное материальное образование, являющееся совокупностью взаимосвязанных элементов. Изобретения-вещества подразделяют на:
1. индивидуальные химические соединения и объекты генной инженерии;
2. композиции (составы, смеси, сплавы, керамика и т. д.);
3. продукты ядерных превращений (например, новые изотопы).
Штамм микроорганизма, культуры клеток растений или животных означает совокупность клеток, имеющих общее происхождение и характеризующихся одинаковыми устойчивыми признаками. Штаммы составляют основу биотехнологии и применяются в лечебных, профилактических целях, в качестве стимуляторов роста и т. д. Создание штаммов предполагает отыскание нужной среды для микроорганизмов, оптимального температурного режима, выявление средств, способствующих их росту и сохранению, и т. п. К штаммам относятся индивидуальные штаммы (например, штаммы традиционных микроорганизмов ? бактерии, микроскопические грибы, дрожжи и т. д.) и консорциумы микроорганизмов.
Таким образом, в соответствии с действующим законодательством изобретением признается всякий достигнутый человеком творческий результат, сущность которого состоит в нахождении конкретных технических средств решения задачи, возникшей в сфере практической деятельности.
Наряду с объектами изобретений в Патентном законе закреплен исчерпывающий перечень творческих результатов, которые не считаются изобретениями в смысле положений закона (п. 3 ст. 4 Патентного закона):
– открытия, а также научные теории и математические методы;
– решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей;
– правила и методы игр интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
– программы для электронных вычислительных машин;
– решения, заключающиеся только в представлении информации.
Не признаются патентоспособными в смысле положений Патентного закона РФ следующие объекты:
– сорта растений, породы животных;
– топологии интегральных микросхем;
– решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Особо необходимо отметить, что решения, которым не предоставляется правовая охрана ввиду их противоречия общественным интересам, принципам гуманности и морали, в отличие от других объектов, не признаваемых изобретениями, хотя и соответствуют всем критериям патентоспособности, но не охраняются в силу прямого указания закона. При отнесении решений к противоречащим общественным интересам сами эти «общественные интересы» должны быть отражены в тех или иных правилах, установленных от имени общества уполномоченными на то компетентными органами (например, запрет использовать какие-либо вещества, у которых выявлены канцерогенные свойства). В противном случае ссылка на общественные интересы могла бы служить основанием для отказа в патентовании большинства заявляемых решений. Напротив, отрицание патентоспособности по причине противоречия гуманности и морали основывается на нравственных нормах, поддерживаемых только силой общественного мнения (например, по этой причине не патентуются приспособления для азартных игр, оборудования для самоубийств и т. п.)1.
Следующим объектом патентного права является полезная модель, в качестве которой охраняются новые и промышленно применимые решения, относящиеся к устройству (п. 1 ст. 5 Патентного закона РФ).
Понятием полезная модель обычно охватываются такие технические новшества, которые по своим внешним признакам очень напоминают патентоспособные изобретения, однако являются менее значительными с точки зрения их вклада в уровень техники.
Патентный закон РФ исходит из узкого понятия полезной модели, т. е. ею признается только решение, заключающееся в пространственном расположении материальных объектов. В качестве полезной модели не охраняются решения, относящиеся к способам, веществам или штаммам. Как и изобретение, полезная модель является техническим решением задачи. Их основное различие заключается в двух моментах. Во-первых, в качестве полезной модели охраняются не любые технические решения, а лишь те, которые относятся к устройству, т. е. к конструктивному выполнению средств производства и предметов потребления. Во-вторых, к полезной модели не предъявляется требование изобретательского уровня. Это, однако, не означает, что полезной моделью может быть признано очевидное для любого специалиста решение задачи. Полезная модель, как и изобретение, и другие объекты интеллектуальной собственности, должна быть результатом самостоятельного изобретательского творчества. Но степень творчества может быть меньшей, чем это требуется для признания решения изобретением. Кроме того, наличие изобретательского творчества не проверяется при выдаче охранного документа на полезную модель.
Итак, в качестве полезных моделей правовая охрана не предоставляется в силу п. 2 ст. 5 Патентного закона РФ следующим объектам:
– решениям, касающимся только внешнего вида изделий и направленным на удовлетворение эстетических потребностей;
– топологиям интегральных микросхем;
– решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Промышленным образцом является художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, определяющее его внешний вид (п. 1 ст. 6 Патентного закона РФ). Как и изобретение, промышленный образец представляет собой нематериальное благо, результат умственной деятельности, который может быть воплощен в конкретных материальных объектах. Однако если изобретение является техническим решением задачи, то промышленным образцом признается решение внешнего вида изделия, т. е. дизайнерское решение задачи.
Родовой признак промышленного образца ? дизайнерское решение ? означает, во-первых, что в решении содержатся указания на конкретные средства и пути реализации творческого замысла дизайнера. Если задача лишь поставлена, но фактически не решена, промышленный образец как самостоятельный объект еще не создан.
Во-вторых, задача, решаемая с помощью промышленного образца, состоит в определении внешнего вида изделия. Под изделиями в данном случае понимаются самые разнообразные предметы, предназначенные для удовлетворения человеческих потребностей, которые могут восприниматься визуально и способны относительно сохранять свой внешний вид. Внешний вид изделия может включать различные признаки, но в конечном счете он определяется выразительностью и взаимным расположением основных композиционных элементов, формой и цветовым исполнением.
В-третьих, решение внешнего вида изделия должно носить художественно-конструкторский характер. Иными словами, во внешнем виде изделия должны сочетаться художественные и конструкторские элементы. Использование одних лишь художественных средств, например, изменение цвета изделия, равно как и одних конструкторских средств, например изменение размера изделия, для промышленного образца недостаточно. Художественные и конструкторские элементы должны гармонично сочетаться и взаимно дополнять друг друга.
Промышленным образцом может быть целое единичное изделие, его часть, комплект (набор) изделий и варианты изделия.
Изделие как объект промышленного образца может быть, в свою очередь, объемным (модель), плоскостным (рисунок) или составлять их сочетание. Объемные промышленные объекты представляют собой композицию, в основе которой лежит объемно-пространственная структура, например художественно-конструкторское решение, определяющее внешний вид станка, машины, обуви и т. п. Плоскостные промышленные объекты характеризуются линейно-графическим соотношением элементов и фактически не обладают объемом, например внешний вид ковра, платка, ткани, обоев и т. п. Комбинированные промышленные образцы сочетают в себе элементы, свойственные объемным и плоскостным промышленным образцам, например внешний вид информационного табло, циферблата часов и т. п.
Часть изделия может быть заявлена в качестве промышленного образца в том случае, если она предназначена для унифицированного применения, т. е. может быть использована с целым рядом изделий, а также обладает самостоятельной функцией и завершенной композицией. Например, самостоятельным промышленным образцом могут быть признаны фары, различного рода ручки, седло для велосипеда и т. п.
Комплект (набор) изделий признается промышленным образцом, если входящие в его состав элементы, выполняющие разнообразные функции, отнесенные друг от друга, подчинены общей задаче, решаемой комплектом в целом. Например, как промышленный образец могут быть зарегистрированы чайный или столовый сервиз, мебельный гарнитур, набор инструментов и т. п. Вариантами промышленного образца может быть художественно-конструкторское решение одних и тех же изделий, различающихся по совокупности существенных признаков, определяющих одинаковые эстетические и эргономические особенности изделий. Например, вариантами промышленного образца может быть художественно-конструкторское решение двух или нескольких автомобилей одной модели, отличающихся друг от друга формой облицовки, ручек, фар и т. п.; стульев, отличающихся фактурой и цветом декоративной обивочной ткани и т. д.
Итак, промышленным образцом в широком смысле является любое художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид. В этом смысле промышленным образцом могут считаться решения внешнего вида любых новых изделий, выпускаемых промышленностью, которые в своей подавляющей массе нигде не регистрируются и никак не охраняются.
Не признаются патентоспособными промышленными образцами следующие решения (п. 2 ст. 6 Патентного закона):
– обусловленные исключительно технической функцией изделия;
– объекты архитектуры (кроме малых архитектурных форм), промышленных, гидротехнических и других стационарных сооружений;
– объекты неустойчивой формы из жидких, газообразных, сыпучих или им подобных веществ;
– изделия, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
КРИТЕРИИ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ
В соответствии со ст. 4 разд. II Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно:
– является новым;
– промышленно применимо;
– имеет изобретательский уровень.
В соответствии с критерием новизны требуется, чтобы изобретение было неизвестным ранее. Законом установлен принцип мировой новизны, в соответствии с которым новизну изобретения могут порочить любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Под общедоступными следует понимать сведения, распространение которых не ограничено специально, например, грифами «Секретно», «Для служебного пользования» и т.п. Следует иметь в виду, что новизну изобретения могут порочить все поданные в патентное ведомство заявки при условии их более раннего приоритета, несмотря на то, что эти документы не могут быть отнесены к категории общедоступных. Исключение составляют отозванные заявки. Вместе с тем, не признается обстоятельством, препятствующим выдаче патента, раскрытие сути изобретения в общедоступном источнике автором, заявителем или третьим лицом, получившим от них соответствующую информацию прямо или косвенно. При одном условии ? если это раскрытие произошло не более чем за шесть месяцев до даты поступления заявки в патентное ведомство. Доказать этот факт в случае возникновения спора обязан заявитель.
Критерий промышленной применимости, т.е. возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях деятельности, исключает возможность патентования невоспроизводимых объектов, функционирование которых основано на уникальных, не повторяющихся в природе особенностях отдельных ее образований. Нельзя, например, запатентовать способ получения некоторого вещества из воды определенного источника, если этот способ нельзя применить для других минеральных вод. Непатентоспособна геотермальная электростанция, приспособленная исключительно к геологическим особенностям конкретного вулкана. Патентование в таких случаях и не нужно, так как монополизм гарантирован самой природой таких изобретений.
Наиболее сложным для понимания является третий критерий патентоспособности ? изобретательский уровень. В Законе он сформулирован кратко: изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
Объекты изобретения. В соответствии с Патентным законом объектами изобретения признаются технические решения в любой области, относящиеся к продукту или способу. Под продуктами понимаются:
– устройство ? конструкция и изделие, например деталь, узел или совокупность взаимосвязанных деталей и узлов;
– вещество ? химические соединения, в том числе нуклеиновые кислоты и белки, а также композиции (составы и белки) и продукты ядерного превращения;
– штамм микроорганизма ? штаммы бактерий, вирусов, бактериофагов, микроводорослей, микроскопических грибков, консорциумы микроорганизмов. Культура клеток растений или животных ? линии клеток тканей, органов растений или животных, консорциумы соответствующих клеток;
– генетические конструкции ? плазмиды, векторы, стабильно трансформированные клетки микроорганизмов, растений и животных, трансгенные растения и животные.
Каждое определение вида продукта также имеет не исчерпывающий характер и раскрывается через наиболее распространенные в практике примеры.
Введение в качестве объекта технического решения объекта «продукт», который отсутствовал в советский период, и не функционирует в Патентном законе, является шагом по пути унификации в области промышленной собственности с учетом международного права, а также национального законодательства индустриальных стран, где применяется для определения объекта изобретения термин «product».
Под способами понимаются процессы осуществления действий над материальными объектами с помощью материальных средств.
Любой изобретатель должен учитывать, что далеко не все результаты его творческой деятельности рассматриваются как изобретения в смысле Патентного закона и, следовательно, на них невозможно получить патент в принципе. В п. 2 ст. 4 Закона приводится перечень таких изобретений, который включает:
1. открытия, а также научные теории и математические методы;
2. решения, касающиеся только внешнего вида изделий и направленные на удовлетворение эстетических потребностей (такие решения могут быть защищены как промышленные образцы);
3. правила и методы игр, интеллектуальной или хозяйственной деятельности;
4. программы для электронных вычислительных машин (могут быть защищены в соответствии с Законом РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных машин и баз данных»);
5. решения, заключающиеся только в предоставлении информации.
Кроме того, не признаются патентоспособными в смысле Патентного закона:
1. сорта и породы животных (могут быть защищены в соответствии с Законом РФ от 6 августа 1993 г. «О селекционных достижениях»);
2. топологии интегральных микросхем (могут быть защищены в соответствии с Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О правовой охране топологий интегральных микросхем»);
3. решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.
Заявка на изобретение. В соответствии с п. 2 ст. 16 Патентного закона заявка на выдачу патента на изобретение (заявка на изобретение) должна содержать:
1. заявление о выдаче патента с указанием автора (авторов) изобретения и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, а также их местожительства или местонахождения;
2. описание изобретения, раскрывающее его с полнотой, достаточной для осуществления;
3. формулу изобретения, выражающую его сущность и полностью основанную на описании;
4. чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения;
5. реферат.
К заявке на изобретение прилагается документ, подтверждающий уплату пошлины в установленном размере, или документ, подтвервдающей основание для освобождения от уплаты пошлины, либо уменьшения ее размера, либо отсрочки ее уплаты. Величина пошлины, а также льготы в этой области регламентируются Правительством РФ и законами РФ.
При подготовке заявки на изобретение необходимо соблюсти требование единства изобретения, в соответствии с которым заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел.
Если заявка подается через патентного поверенного, прилагается копия доверенности, выданной ему заявителем.
Заявление подается в трех экземплярах.
Заявка на выдачу патента подается лицами, имеющими право на получение патента, а именно ? автором, работодателем или правопреемником (в Законе эти лица называются также «заявители»), в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (п. 1 ст. 15 Закона). В прежней редакции Закона этот орган носил название «патентное ведомство».
Автором изобретения признается физическое лицо, творческим трудом которого изобретение создано. Если в создании изобретения принимали творческое участие несколько физических лиц, все они признаются авторами, и порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Практика общения с изобретателями свидетельствует о необходимости заключения указанного соглашения на стадии подготовки или подачи заявки в патентное ведомство. Особенно это важно для изобретений, коллектив авторов которых многочислен. К сожалению, разногласия между авторами на начальной стадии работы над заявкой, как правило, кажутся им несущественными, и процесс заключения договора откладывается до получения патента. Однако после получения патента и возникновения перспектив выгодной его реализации, например уступки патента или заключения лицензионного соглашения, трения по поводу вознаграждения каждому из патентообладателей, являющихся и авторами, нередко приводят к тому, что сделка срывается.
Не признаются авторами физические лица, не внесшие творческого вклада в создание изобретения, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную, материальную или юридическую помощь.
В том случае, если изобретение создано работником в связи с выполнением им служебных обязанностей или полученного им от работодателя конкретного задания, заявка на изобретение подается работодателем. Ему же принадлежит право получения патента, если договором между работником и работодателем не предусмотрено иное (п. 2 ст. 8).
Если работодатель в течение четырех месяцев со дня уведомления его автором о создании изобретения не подаст заявку в патентное ведомство, не переуступит право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении изобретения в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя.
Ведение дел с патентным ведомством, связанных с рассмотрением заявки на изобретение, возможно тремя категориями лиц: собственно заявителями, патентными поверенными и заинтересованными лицами. Последние две категории лиц ведут дела с патентным ведомством на основании доверенности, выданной заявителем. В качестве заинтересованных лиц или иных представителей, как они названы в п. 2 ст. 15 Закона, как правило, выступают специалисты в области промышленной собственности, не являющиеся патентными поверенными. Для получения статуса патентного поверенного, который дает право работы с иностранными заявителями, названные специалисты должны сдать в патентном ведомстве экзамен для аттестации в качестве патентных поверенных. Патентным поверенным может быть зарегистрирован гражданин РФ, постоянно проживающий на российской территории и успешно сдавший экзамен в соответствии с установленным Правительством РФ порядком.
Физические лица, проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица либо их патентные поверенные в обязательном порядке ведут дела по получению патентов и поддержанию их в силе через патентных поверенных, зарегистрированных в патентном ведомстве. Полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем. Из правила обязательности ведения дел через патентного поверенного для иностранных физических и юридических лиц в Закона сделано исключение, в соответствии с которым «физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, или иностранные юридические лица могут осуществлять самостоятельную подачу заявок, уплату патентных пошлин и иные действия в соответствии с международным договором Российской Федерации». Под названными международными договорами понимаются соглашения, заключенные между Российской Федерацией и рядом стран СНГ В этих соглашениях допускается, на основе взаимности, упрощенная процедура взаимодействия заявителей с иностранным патентным ведомством. Заявитель может напрямую вести переписку с иностранным патентным ведомством (т.е. не прибегая к услугам патентных поверенных) и оплачивать пошлину в российских рублях. Такой механизм делопроизводства по заявкам оказывается более дешевым для заявителей, поскольку заявитель может сэкономить на гонорарах патентным поверенным и на пошлинах. Как известно, пошлины для заявителей из дальнего зарубежья, как в России, так и странах СНГ, назначаются в долларах США и являются гораздо более высокими, чем пошлины, уплачиваемые в национальной валюте. По существу, подобные соглашения обеспечивают приравнивание прав иностранных заявителей к правам национальных заявителей. Двусторонние соглашения такого типа заключены Россией, в частности, с Белоруссией и Казахстаном.
При исследовании новизны изобретения в уровень техники включаются и некоторые сведения, еще не ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения. Так, в процессе экспертизы изобретения на новизну в уровень техники включаются запатентованные в России изобретения и полезные модели, а также все поданные другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, кроме отозванных, при условии их более раннего приоритета. Как следует из вышеизложенного, в уровень техники могут включаться и неопубликованные заявки. Вместе с тем заявителю не может быть противопоставлена его же заявка, в которой раскрыто изобретение, являющееся предметом второй рассматриваемой заявки. Однако данное положение не распространяется на ситуацию, когда уже выдан патент на изобретение одного и того же заявителя. Сделано это в целях устранения двойного патентования, т. е. выдачи двух патентов на одно изобретение.
Следует учесть, что заявка включается в уровень техники в отношении содержащихся в ней описания и формулы на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи. Запатентованные в России изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой имела место их регистрация в соответствующем Госреестре.
Законодателем предусмотрена также так называемая льгота по новизне: не порочит новизну изобретения такое раскрытие информации, относящееся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от него прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом бремя доказывания факта, обусловливающего возможность применения льготы по новизне, лежит на заявителе.
Кроме того, необходимо учитывать то, что льготный шестимесячный срок отсчитывается от даты подачи заявки, а не от даты приоритета. Льгота по новизне по российскому законодательству предоставляется только авторам, заявителям или лицам, получившим от них прямо или косвенно информацию об изобретении. Иными словами, речь идет о добросовестном раскрытии такой информации либо самим автором (заявителем), либо с его согласия. В отношении фактов недобросовестного раскрытия информации об изобретении третьими лицами (например, в результате подкупа служащего заявителя) льгота по новизне не предусматривается.
Изобретательский уровень. Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона, изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.
В законодательствах промышленно развитых стран, которые пошли по аналогичному пути для оценки творческого характера деятельности изобретателя, т. е. в целях отграничения от обычной инженерной деятельности, предусмотрен критерий неочевидности. Его эквивалент ? изобретательская деятельность, изобретательский шаг. В частности, в ст. 56 Европейской патентной конвенции указывается, что изобретение считается основанным на изобретательской деятельности, если оно не вытекает для специалиста очевидным образом из уровня техники.
Ключевым в данном определении является понятие специалиста. Являясь юридической фикцией, абстрактная фигура специалиста служит объективным масштабом для оценки, как неочевидности изобретения, так и творческого характера деятельности конкретного изобретателя. В этом отношении фигура специалиста сходна с идентичным по своей функции понятию «доброго отца семейства (bonus pater familias)», которое утвердилось в мировой практике еще со времен римского права и является мерилом для оценки поведения и усилий должника в обязательственном праве Блинников В. И., Григорьев А. Н., Еременко В. И. Комментарий к Евразийскому патентному законодательству. М., 1999.. Гипотетическая фигура специалиста в большой степени зависит от той области техники, к которой относится изобретение. В маломеханизированных сферах производства к нему предъявляются сравнительно небольшие требования. В таких же отраслях, как химия, электроника, самолето- и ракетостроение, уровень специалиста предполагается весьма высоким.
В российском патентном законодательстве, согласно которому устанавливается творческий характер самого изобретения (изобретение имеет изобретательский уровень). Именно в этой связи в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение не раскрыты одни из основополагающих понятий для оценки качественного уровня изобретения -- понятия специалиста и очевидности. В этом нет необходимости, поскольку проверка изобретательского уровня в соответствии с подп. (1) п. 19.5.3 Правил проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает:
– определение наиболее близкого аналога;
– выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
– выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
– анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.
При этом изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.
Кроме общего определения в Правилах закреплены два примерных перечня дополнительных критериев, наличие которых свидетельствует либо о несоответствии заявленного изобретения условию изобретательского уровня (негативные критерии), либо о его соответствии этому условию (позитивные критерии):
1. не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;
2. условию изобретательского уровня соответствуют, в частности, способы получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой. В этом подпункте предусмотрено еще три положительных критерия.
В отличие от ситуации с установлением новизны количество объектов для сравнения может быть любым, они могут относиться к любой отрасли техники, и во внимание принимается любое количество источников информации. Иными словами, при оценке изобретательского уровня используется целый объем теоретических и практических познаний, накопленных в какой-либо отрасли техники.
Промышленная применимость. Такой критерий патентоспособности изобретения, как промышленная применимость, не имеет единообразного толкования в международном патентном законодательстве. Условие промышленной применимости следует отличать от других сходных условий патентоспособности, закрепленных в законодательствах некоторых стран, таких как полезность, техническая прогрессивность, в том числе положительный эффект. При таком подходе учитывается лишь принципиальная возможность использования изобретения и не принимаются во внимание целесообразность, качество или результат такого использования, поскольку предполагается, что эти факторы должны проявляться на рынке в условиях конкурентной борьбы, а не в предварительных оценках административных органов.
В соответствии с п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. Термину «промышленная применимость» в российском законодательстве и правовой доктрине дается самое широкое толкование, означающее возможность практического использования изобретения в любой из сфер человеческой деятельности. Следует особо подчеркнуть, что в соответствии с российским Патентным законом РФ промышленно применимыми считаются и методы профилактики, диагностики и лечения заболеваний людей и животных, которые по законодательству многих стран не признаются патентоспособными.
В отличие от признаков новизны и изобретательского уровня критерий промышленной применимости прямо не связывается Законом с уровнем техники и датой приоритета. Между тем такая связь, безусловно, имеется, хотя подход к использованию известных сведений, охватываемых понятием "уровень техники", является иным. Если с точки зрения новизны и изобретательского уровня обязательно должен иметь место выход за пределы уровня техники, то при проверке промышленной применимости должно быть установлено, что изобретение осуществимо именно при данном уровне техники.
Содержание данного условия патентоспособности изобретения раскрывается в п. 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение. Согласно подп. 2 указанного пункта при исследовании промышленной применимости проверяется:
– содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения;
– описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения с возможностью реализации указанного заявителем назначения.
Следовательно, при определении патентоспособности изобретения должна быть подтверждена возможность его осуществления с указанным назначением. При этом оба упомянутые выше условия должны быть соблюдены на дату приоритета изобретения.
СУБЪЕКТЫ ПАТЕНТНОГО ПРАВА
В отношениях, связанных с созданием, регистрацией и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, участвует большое число субъектов, представленных как гражданами, так и юридическими лицами. К их числу относятся создатели творческих решений, патентообладатели, их правопреемники, Роспатент, патентные поверенные и некоторые иные лица.
Одной из центральных фигур являются авторы технических или художественно-конструкторских решений. В соответствии со ст. 7 Патентного закона РФ автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы.
Для признания лица автором соответствующего решения не имеет значения ни его возраст, ни состояние дееспособности. За малолетних и недееспособных авторов принадлежащие им права осуществляют их родители или опекуны. Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет не только приобретают, но и осуществляют права, вытекающие из факта создания разработки, самостоятельно (ст. 26 ГК РФ).
Наряду с российскими гражданами авторскими правами на изобретение, промышленные модели и промышленные образцы пользуются иностранцы и лица без гражданства. Если соответствующая разработка сделана указанными лицами на территории РФ, охрана предоставляется во всех случаях; если же данный факт имел место за границей, охрана обеспечивается на основании международного договора или принципа взаимности.
Если в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца участвовало несколько физических лиц, все они считаются его авторами. Порядок пользования правами, принадлежащими авторам, определяется соглашением между ними. Не признаются авторами физические лица, не внесшие личного творческого вклада в создание объекта промышленной собственности, оказавшие автору (авторам) только техническую, организационную или материальную помощь либо только способствовавшие оформлению прав на него и его использованию. Как свидетельствует статистика, удельный вес объектов, созданных совместным творческим трудом двух и более лиц, постоянно возрастает и к настоящему времени достиг 3/4 общего числа всех разработок Еременко В. И. Комментарий к Патентному закону Российской Федерации. М., 2000.. Совместная творческая деятельность, приводящая к соавторству, обычно осуществляется на основе предварительного соглашения всех участников творческого процесса об объединении усилий для решения конкретной задачи. Порядок пользования правами, принадлежащими соавторам, определяется соглашением между ними. В частности, соавторы сами определяют форму своего участия в изобретательских отношениях. Они могут выступать сообща, могут наделить соответствующими полномочиями кого-либо из соавторов, могут поручить ведение своих дел патентному поверенному и т. п. От усмотрения самих авторов зависит и распределение долей в принадлежащих им правах на совместно созданный объект промышленной собственности.
Патентообладателем является лицо, владеющее патентом на объект промышленной собственности и вытекающими из патента исключительными правами на использование этого объекта. Патентообладателем может быть как автор разработки, так и его наследники, работодатель или иные лица.
Первоначально правом на получение патента обладает автор разработки, если законом не установлено иное. Данное право основывается на самом факте создания патентоспособного решения и является одним из основополагающих прав автора. Однако фигуры автора и патентообладателя совпадают далеко не всегда. Напротив, в настоящее время все чаще в роли патентообладателей выступают не создатели разработок, а правопреемники ? наследники и иные лица, к которым соответствующие права авторов перешли на законных основаниях. Патентный закон предоставляет автору возможность уступить принадлежащее ему право на получение патента любому физическому или юридическому лицу. Данная возможность может быть реализована автором путем простого указания в заявке на выдачу патента имени будущего патентообладателя.
Если в качестве патентообладателя указывается другое лицо, оно должно дать согласие на получение патента на свое имя. Обычно такая переуступка права на получение патента осуществляется на основе специального договора между автором и будущим патентообладателем. Автор разработки, первоначально получивший патент на свое имя, может в любой момент уступить его другому лицу.
В случае смерти автора или владельца патента субъектами патентного права становятся их наследники. Наследование изобретательских и патентных прав осуществляется в общем порядке и происходит как по заказу, так и по завещанию. По наследству переходят те права, которые носят имущественный характер или необходимы для реализации имущественных прав. Личные неимущественные права по наследству не переходят, но наследники осуществляют их защиту.
Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, созданные работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец), принадлежит работодателю, если договором между ним и работником (автором) не предусмотрено иное.
В случае если работодатель в течение четырех месяцев с даты уведомления его работником (автором) о полученном им результате, способном к правовой охране в качестве изобретения, полезной модели или промышленного образца, не подаст заявку на выдачу патента на эти изобретение, полезную модель или промышленный образец в Роспатент, не передаст право на получение патента на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный промышленный образец другому лицу и не сообщит работнику (автору) о сохранении информации о соответствующем результате в тайне, право на получение патента на такие изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежит работнику (автору). В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право на использование служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного промышленного образца в собственном производстве с выплатой патентообладателю компенсации, определяемой на основе договора.
...Подобные документы
Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. Нарушение патента. Прекращение действия патента. Основания для возникновения соавторства. Патентное ведомство. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.
контрольная работа [19,6 K], добавлен 06.01.2007Анализ изобретения как объекта патентного права. Понятие полезной модели как объекта патентного права, подходы в этой области с точки зрения права. Промышленный образец как художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний вид.
курсовая работа [19,3 K], добавлен 19.05.2011Интеллектуальная собственность, как совокупность исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности. Понятие интеллектуальной собственности, патентного права. Субъекты патентного права: авторы, патентообладатели, наследники, поверенные.
курсовая работа [44,6 K], добавлен 02.11.2008Объекты и субъекты патентного права. Оформление патентных прав. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей. Судебный порядок защиты авторских прав. Обращение за защитой в подразделения патентного ведомства.
курсовая работа [41,3 K], добавлен 31.01.2013Понятие, содержание патентного права. Нормативно-правовое регулирование патентного права в деятельности Уголовно-исполнительной системы РФ. Право осужденных на занятие индивидуальной интеллектуальной деятельностью. Порядок оформления патентных прав.
дипломная работа [125,0 K], добавлен 10.07.2015История развития патентного законодательства в России. Развития патентного права за рубежом, его охрана, международное взаимодействие. Охрана изобретения на основе норм патентного права как наиболее значимого нематериального актива современной компании.
контрольная работа [36,5 K], добавлен 14.02.2013История развития патентного права, подходы к изучению. Характеристика объектов: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения. Предоставление правовой охраны. Выдача патента на полезную модель. Служебные и секретные объекты.
курсовая работа [81,3 K], добавлен 10.06.2015Основные понятия и институты патентного права. Субъекты патентных правоотношений. Порядок распоряжения правом на получение патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Объекты патентных прав. Условия патентоспособности полезной модели.
курсовая работа [34,1 K], добавлен 11.06.2011Объекты и субъекты авторского права. Стороны авторского договора. Принципы патентного права, личные неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Защита патентного права.
контрольная работа [35,8 K], добавлен 18.09.2013Авторское право, объекты авторского права, авторское вознаграждение. Неимущественные авторские права. Патентное право, объекты патентного права. Промышленный образец как объект патентного права. Патентнообладатель, соавтор, их права и обязанности.
контрольная работа [27,8 K], добавлен 12.09.2010Понятие, объекты, субъекты и оформление патентного права. Направления совершенствования патентного законодательства в Российской Федерации; права создателей. Создание юридической базы содействия правовым основам развития интеллектуальной деятельности.
курсовая работа [206,1 K], добавлен 02.03.2015Характеристика объектов патентного права - изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; субъекты. Условия предоставления правовой охраны квалифицированному указанию происхождения товара. Основания для отказа в предоставлении правовой охраны.
контрольная работа [11,6 K], добавлен 11.03.2010Смежные права производителей фонограмм. Объекты патентного права. Распространение фонограммы путем продажи и отчуждения оригинала или экземпляров-копий. Право на защиту фонограммы от искажения при ее использовании. Применение патентного законодательства.
контрольная работа [29,1 K], добавлен 21.06.2014Нарушение патента как несанкционированное использование запатентованного изобретения, полезной модели или промышленного образца, условия его признания и ответственность нарушителя перед патентодержателем. Источники патентного права в законодательстве РФ.
доклад [12,8 K], добавлен 04.04.2010Понятие и условия патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца. Субъекты патентного права, авторства. Оформление прав на объекты промышленной собственности. Экспертиза заявки. Защита прав авторов и патентообладателей.
реферат [31,1 K], добавлен 24.03.2008Авторское право. Задачи и принципы авторского права. Объекты и субъекты авторского права. Авторские договоры. Защита и охрана авторских прав в России и за рубежом. Патентное право. Принципы патентного права. Оформление патентных прав.
дипломная работа [54,7 K], добавлен 01.06.2003Характеристика изобретения как объекта патентного права. Объекты изобретения и единство изобретения. Требования к оформлению патента на изобретение. Составление заявки на выдачу патента, оспаривание его действительности. Истечение срока действия патента.
курсовая работа [50,7 K], добавлен 15.01.2017Определение обладателя исключительного права на результат интеллектуальной деятельности и на средство индивидуализации товаров, работ, услуг. Принципы авторского права. Субъекты и объекты патентного права. Порядок заключения лицензионного договора.
контрольная работа [42,8 K], добавлен 21.10.2014Субъекты и объекты патентного права. Оформление патентных прав. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Защита прав авторов и патентообладателей.
курсовая работа [56,8 K], добавлен 10.01.2004Субъекты патентного права. Понятие и срок действия исключительного права. Право публичного предложения о заключении договора отчуждения патента на изобретение. Особенности открытой и принудительной лицензия. Основные способы защиты прав авторов.
курсовая работа [47,6 K], добавлен 12.05.2014