Договор хранения в Российской Федерации

История возникновения, становления института договора хранения. Процедура его заключения, изменения и расторжения. Хранение в камерах хранения, гардеробах, в ломбарде, в индивидуальном банковском сейфе. Особенности правовой природы складских свидетельств.

Рубрика Государство и право
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 10.09.2015
Размер файла 101,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Актуальность темы обусловлена в первую очередь, потребностью общества в обеспечении сохранности имущества, бурным развитием имущественных отношений, возникающих в связи с оказанием услуг. Хранят вещи граждан гостиницы, санатории, дома отдыха, ломбарды, камеры хранения транспортных организаций и другие предприятия бытового обслуживания.

Хранение как особый вид услуг нуждается в самостоятельной правовой защите. Необходимо отметить, что некоторые правовые нормы, касающиеся обязательств хранения, изложены в законодательстве не совсем ясно, двояко, что, в свою очередь, ведет к их различному толкованию и пониманию и, как следствие - неверному применению. Не являются редкостью случаи, когда подзаконные акты противоречат нормам Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Все это ведет к судебным ошибкам при квалификации тех или иных обязательств хранения. На практике встречаются случаи, когда суды освобождают тех или иных хранителей от имущественной ответственности за утрату вещей, зачастую смешиваются отношения по хранению с обязательствами, возникающими из причинения вреда. Не является редкостью, когда судебные органы удовлетворяют иски о взыскании ущерба за утраченное имущество, вытекающие не из договора хранения.

Кроме того, актуальность темы исследования обусловлена необходимостью обновления нормативно-правовой базы, регулирующей отношения по хранению. На современном этапе появились новые виды услуг по хранению, но, к большому сожалению, в праве они еще недостаточно урегулированы. Недостаточно исследованными остаются правила о хранении ценностей в банке. Кроме того, проблематичным остается характер регулирования отношений, возникающих при помещении вещей граждан в автоматические камеры хранения самообслуживания, а также при хранении автомототранспортных средств на платных автостоянках.

Договор хранения относится к числу наиболее распространенных юридических фактов и является основным средством, регулирующим отношения участников экономической деятельности. Правовой режим договорных отношений обеспечивается действующим законодательством, исполнительными и судебными органами. Договор придает отношениям сторон юридическую силу, устанавливает права и обязанности сторон, определяет меру и степень их ответственности.

Объектом исследования являются отношения, возникающие при передаче имущества на хранение.

Предметом исследования являются теоретические вопросы обязательств по хранению имущества, законодательство, регулирующее отношения по хранению, практика его применения, а также проблемы в сфере обеспечения сохранности имущества.

Цель работы - рассмотреть понятие, содержание, виды договора хранения в гражданском праве Российской Федерации.

Цель работы определяет ее задачи:

1. провести исторический и правовой анализ договора хранения;

2. рассмотреть общие положения о договоре хранения;

3. проанализировать виды договора хранения.

Структуру работы составляют введение, три главы, заключение, список использованных нормативно-правовых актов, материалов судебной практики и специальной литературы, приложения.

Вопросам, связанным с рассмотрением договора хранения в сфере бытовых услуг, совершенствованием правоприменительной деятельности субъектов, обязательствам хранения и законодательства в этой части, посвящены отдельные публикации в газетах и журналах, монографии таких ученых, как Н.А. Баринов, М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, А.Ю. Кабалкин, Ю.Х. Калмыков, М.В. Кротов, В.А. Хохлов и др. Однако в целом исследование названных проблем недостаточно полно и всесторонне.

Теоретическую базу работы составили труды таких отечественных ученых, юристов, как М.И. Брагинский, В.В. Витрянский, Ф.А. Гудков, А.С. Коломацкая, А.А. Котелевская, Ю. Метелева, И.Б. Новицкий, В.Ф. Попондопуло, Б.И. Пугинский, А. П. Сергеев, Е.А.Суханов, Е.Б. Стародубцева, Ю. К. Толстой, Д.В. Чилеев и другие.

Эмпирическую основу работы составляют положения Конституции Российской Федерации, Гражданского Кодекса Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты, а также правоприменительная практика.

1. Историко-правовой анализ договора хранения

1.1 История возникновения и становления института договора хранения

Хранение как особый вид услуг, нуждающихся в самостоятельной правовой защите, имеет длительную историю. Хранение относится к договорам, которые призваны были заменить собой в определенной части обычный деликт. Эти договоры позволяли определить, помимо прочего, кто, перед кем и какую должен нести ответственность в случаях, конкурирующих с соответствующими видами деликтов.

В основе хранения лежит элементарная модель, при которой одно лицо в силу различных причин обращается к другому за оказанием определенной услуги: принять переданное на время имущество, сберечь его, а впоследствии возвратить в целости и сохранности.

Самой элементарной, сложившейся исторически первой, была конструкция личной бытовой услуги по хранению. С этим, в свою очередь, было связано то, что в Риме при регулировании указанных отношений, наряду с исполнением норм юридических, большую роль играло соблюдение требований морали. Предполагалось, что эти требования должны определять поведение хранителя прежде всего в момент, когда он решил возложить на себя заботу о чужой вещи, не получая от этого никакой выгоды. Эти же требования должен был учесть претор, определяя масштабы проявленной хранителем заботы по отношению к принятой на хранение вещи, при решении вопроса о том, как и в каком виде ее следует возвратить.

В римском праве договором хранения или поклажи (depositum) называется реальный контракт, по которому лицо, получившее от другого лица индивидуально определенную вещь (поклажепринимателъ, депозитарий), обязуется безвозмездно хранить ее в течение определенного срока или до востребования и по окончании хранения возвратить в целости и сохранности лицу, передавшему вещь на хранение (поклажедателю, депоненту).

Характерные признаки этого договора сводились к следующим.

Во-первых, depositum - контракт реальный: обязательство из этого договора возникало посредством передачи вещи; одно соглашение о том, что известное лицо обещает принять на хранение вещь другого лица, еще не устанавливало обязательство из договора хранения.

Во-вторых, как правило, предметом договора хранения (как и предметом ссуды) являлась вещь индивидуально определенная. Однако в римском праве был допущен также и договор о хранении вещей, определенных родовыми признаками; но передачу на хранение таких вещей нельзя признать соответствующей характеру данного договора; недаром депозитум вещей, определенных родовыми признаками, называют depositum irregulare, т.е. не обычный, не нормальный вид договора, а особый, исключительный.

Не требуется, чтобы поклажедатель был собственником отдаваемой в поклажу вещи; можно отдать на хранение и чужую вещь (например, находящуюся у поклажедателя в пользовании, в закладе и т.п.). Но не может быть предметом договора хранения вещь, принадлежащая поклажепринимателю.

В-третьих, цель передачи вещи - хранение ее поклажепринимателем. Поклажеприниматель не только не становился собственником вещи, он даже не являлся ее владельцем; он только держатель вещи на имя поклажедателя, не имеющий также и права пользоваться вещью.

В-четвертых, существенным признаком договора depositum (отличающим этот договор от договора найма) являлась безвозмездность договора.

В-пятых, вещь могла быть передана по этому договору на определенный срок или до востребования; следовательно, включение в договор срока хранения - несущественно.

В-шестых, по окончании срока хранения (а при бессрочном договоре - по заявлению поклажедателя) вещь в соответствии с целью договора должна быть возвращена поклажедателю, притом (в случае обычного, нормального depositum) именно та индивидуальная вещь, которая была принята на хранение.

Моральные принципы оказали особое влияние применительно к одному из видов хранения - depositum miserabile. Имелись в виду случаи, когда сама потребность в хранении была порождена определенными, отличавшимися своей неодолимостью и внезапностью обстоятельствами. Речь идет о пожарах, военных действиях, народных волнениях и др.

При depositum miserabile особой гарантией соблюдения хранителями соответствующих обязанностей служила угроза быть обвиненным в бесчестии (infamia). К этому добавлялись особые санкции материального характера, более жесткие по сравнению с теми, которые использовались в аналогичных ситуациях применительно к остальным видам хранения. Речь шла о предусмотренном еще в Законах XII таблиц положении: «За вещь, сданную на хранение, дается иск в двойном размере стоимости вещи». Такие штрафные иски широко использовались применительно к хранению в преторской практике. Имелись в виду прежде всего случаи, когда хранитель ссылался при этом виде хранения на то, что вообще не брал ни от кого никакой вещи.

Предметом хранения в Древнем Риме служило движимое имущество, и лишь как исключение применительно к одному из специальных видов хранения - секвестру (секвестрации) допускалась передача на хранение и недвижимости.

К поклажедателю не предъявлялось никаких особых требований, связанных с наличием титула по отношению к передаваемой на хранение вещи. Соответственно в такой роли мог выступать и вор - тот, кто украл вещь. Едва ли не единственным препятствием к возникновению данного договора служило общее правило, по которому хранитель не мог принимать на хранение свои собственные вещи.

Хранитель по общему правилу не считался не только собственником, но и владельцем переданных ему вещей. Хранитель не вправе был пользоваться вещью. В противном случае он превращался в арендатора, что, помимо прочего, влекло за собой обязанность платить арендную плату. Кроме того, возвращать поклажедателю он должен был в виде общего правила именно ту вещь, которую получил. Это относилось даже к переданным на хранение монетам: они подлежали возврату подобно другим вещам с индивидуализирующими их признаками. Иначе договор хранения трансформировался в заем, а значит, помимо прочего, хранитель должен был платить проценты за пользование вещью.

Отношения по поводу хранения вещей регулировались нормами русского дореволюционного права (поклажа) в традициях континентальной системы права уже с учетом коммерциализации данного вида услуг.

В Своде законов Российской империи для хранения была выделена глава пятая книги четвертой «О сдаче и приемке на сохранение или о поклаже». Таким образом, хранение, которому была посвящена глава «Поклажа», охватывало одновременно передачу и приемку на сохранение. В числе важнейших положений Свода о хранении были основания назвать следующие:

а) передавать на хранение имущество могут только собственник или его представитель;

б) хранение - всегда реальный договор;

в) лицо, не обладающее договорной правоспособностью, не вправе выступать в роли хранителя;

г) письменная форма договора хранения не является условием его действительности, а потому на случай спора между сторонами по поводу имевшего место договора достаточно представить в качестве доказательства соответствующего факта одну только сохранную расписку (расписку в приеме);

д) при решении вопроса об ответственности хранителя определяющим признается такой критерий, как необходимость относиться к чужой вещи как к своей (хранитель освобождался от ответственности в случаях повреждения, утраты, пропажи или похищения вещи вследствие действия непреодолимой силы, а кроме того, и тогда, когда имущество было отнято у хранителя силой);

е) хранитель не вправе был пользоваться переданными ему на хранение вещами;

ж) хранение предполагалось безвозмездным, но с правом хранителя на возмещение необходимых издержек;

з) устанавливался перечень документов, которые могут предоставляться в подтверждение передачи вещей на хранение, при этом допуск свидетелей для этой цели исключался;

и) невозврат по первому требованию вещи влечет для хранителя обязанность возместить поклажедателю убытки и выплатить «узаконенные проценты» (6% годовых);

к) при признании хранителя несостоятельным переданное им на хранение имущество не включается в конкурсную массу и подлежит возврату поклажедателю.

Проект книги пятой Гражданского уложения Российской империи («Обязательства») не предполагал отказа от специальных актов, регулирующих хранение на торговых складах. Напротив, глава Проекта, посвященная поклаже, включала норму, которая предусматривала: «Поклажа в товарных складах определяется особыми правилами».

В сохранившей свое название главе «Поклажа» предполагалось значительно расширить объем регулирования отношений по хранению, разделив его при этом на «поклажу вообще» и «поклажу в гостинице». Проект прямо закрепил возможность передачи на хранение только движимых вещей. Имелось в виду также сохранить исключительно реальный характер договора. В этой связи составители Проекта высказывали интересные соображения относительно случая, когда хранитель, основываясь на достигнутом соглашении и не дожидаясь передачи вещи, производил различные расходы, имеющие целью обеспечить надлежащие условия хранения. Если потенциальный поклажедатель так и не передавал вещь, то предполагалось, что расходы могут быть истребованы хранителем с использованием конструкции pacta adjecta - дополнительного соглашения либо negotiorum gestio - ведения чужих дел без поручения. Вместе с тем возможность требовать вознаграждения при несостоявшемся хранении исключалась. В числе других особенностей Проекта можно указать на «коммерциализацию» соответствующих отношений.

В новейший период существования СССР и Российской Федерации регламентация института хранения может быть подразделена на три этапа по времени, соответствующему трем гражданским кодексам. ГК РСФСР 1922 г. не содержал специальных норм о хранении. Однако это не означает, что до 1964 г. отношения, связанные с хранением, никак не регулировались. Требования НЭПа вызвали появление ряда подзаконных нормативных актов, посвященных обязательству именно коммерческого хранения, в частности постановление Центрального исполнительного комитате и Совета народных комиссаров СССР от 4 сентября 1925 г. «О документах, выдаваемых товарными складами в приеме товаров на хранение». В тридцатые годы появились подзаконнные нормативные акты, регулирующие деятельность специальных организаций, связанных с оказанием услуг по хранению, например, Типовой устав городского ломбарда, утвержденный постановлением Совета народных комиссаров РСФСР от 15 декабря 1939 г. Вопросы, связанные с договором хранения, должны были разрешаться при их практическом осуществлении на основании применения общих положений обязательственного права.

Гражданский кодекс РСФСР 1964 г. уже содержал отдельную главу, посвященную хранению, - гл. 37 (ст. 422-433). Соответствующая глава охватывала обычный для глав, посвященных конкретному типу договоров, набор норм. Включенные в эту главу статьи содержали, помимо определения договора, требования к его форме, устанавливали круг прав и обязанностей контрагентов, а также основания и размер ответственности хранителя за нарушение договора. Заслуживают быть отмеченными некоторые принципиальные особенности этого Кодекса. Так, его определение включало указание на то, что по договору хранения одна сторона (хранитель) обязана хранить имущество, переданное другой стороной, и возвратить это имущество в сохранности. Определение договора тем самым исходило из того, что договор является реальным (обязанность хранить «переданное»). Допускалось, правда лишь применительно к отношениям между социалистическими организациями, заключение договора, по которому хранитель принимал на себя обязанность принимать на хранение имущество (тем самым презюмировалась передача его другой стороной в будущем).

Указанный договор предполагался безвозмездным, хотя не исключалось и иное: в законе или в договоре могла быть предусмотрена возмездность договора. Дифференциация правовых режимов возмездного и безвозмездного хранения коснулась вопросов об основаниях ответственности хранителя за утрату, недостачу и повреждение имущества. Кодекс позволял сделать вывод, что в возмездном договоре хранитель должен был отвечать в подобных случаях перед поклажедателем, если окажется, что он не принял всех мер, предусмотренных договором для сохранения имущества. При безвозмездном хранении следовало руководствоваться иным критерием: необходимостью заботиться о переданном на хранение имуществе как о своем собственном. Повышенную ответственность вплоть до действия непреодолимой силы должна была нести организация, для которой хранение представляло собой уставную деятельность. Предусматривалась особо ответственность руководства (директоров, управляющих) гостиниц, домов отдыха, санаториев, общежитий и т.п. организаций за утрату или повреждение имущества граждан, находившихся в отведенных им помещениях, причем вне зависимости от того, было ли это имущество сдано на хранение организации либо нет.

Гражданский кодекс 1964 г. распространял нормы о соответствующем договоре на хранение, осуществляемое в силу закона. Это не относилось к рассчитанным исключительно на договорную форму нормам, в частности к тем, которые регулировали вопросы о вознаграждении и возмещении расходов. В Основах гражданского законодательства 1991 г. среди десяти поименованных в разделе «Обязательственное право» договоров хранения не оказалось.

Таким образом, общественные отношения по поводу хранения вещей хронологически являются одними из древнейших. В докапиталистический период они были преимущественно распространены на бытовом уровне как отношения лично-доверительного характера. В дальнейшем хранение становится необходимым направлением предпринимательской деятельности.

1.2 Законодательство, регулирующее отношения по договору хранения

Основу правового регулирования отношений договора хранения составляет часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации (далее- ГК РФ). Глава 47 ГК РФ относится к числу тех же глав, которые посвящены видам (типам) договоров, обладающим сложной структурой. Разбитая на три параграфа, эта глава начинается с «Общих положений о хранении», которые составляют ее §1. Вслед за ним следует §2, целиком посвященный хранению на товарном складе, и §3, содержащий правила, регулирующие еще семь «специальных видов хранения»: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, в индивидуальном банковском сейфе, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, секвестр.

Для устранения возможных коллизий ст. 905 ГК РФ предусмотрела приоритет правил гл. 47 ГК РФ об отдельных видах хранения по отношению к общим положениям о хранении, содержащимся в той же главе. Этот же приоритет распространяется и на иные законы, но только на те, которые изданы для регулирования одного из поименованных в гл. 47 ГК РФ «специальных видов хранения».

Если же будет издан закон, применительно к какому-либо виду договоров, не поименованному в § 2 и 3 гл. 47 ГК РФ, то при возникновении коллизии между таким законом и статьями той же гл. 47 ГК РФ, а равно общими положениями о хранении необходимо будет руководствоваться п. 2 ст. 3 ГК РФ.

Законы, которые посвящены договорам, соответствующим «специальным видам хранения», поименованным в гл. 47 ГК РФ (имеются в виду договоры, которые заключены с банком, с товарным складом, в ломбардах и др.), в силу п. 2 ст. 3 ГК РФ не должны противоречить статьям ГК РФ, регулирующим тот же, что и закон, а также и вид договоров. Так, например, если будет издан закон, посвященный хранению ценностей в банке, он должен соответствовать одноименным статьям ГК РФ (ст. 921 и 922), поскольку правило об ином (приоритете закона по отношению к ГК РФ) на этот раз отсутствует.

При принятии закона о складских документах приоритетом по отношению к нему будут пользоваться соответствующие статьи § 2 гл. 47 ГК РФ. За этим последним, а равно § 3 гл. 47 ГК РФ признается приоритет по отношению ко всем без исключения статьям указанной главы. Этот приоритет распространяется и на отдельные статьи транспортных уставов и кодексов, которые содержат определенные нормы о хранении.

Все это распространяется, однако, только на виды хранения, основанные на договоре. Как предусмотрено ст. 906 ГК РФ, включенные в данную главу правила (не имеет значения, идет ли речь об общих положениях о хранении либо о содержащихся в статьях, посвященных соответствующему виду хранения) подлежат применению к обязательствам хранения, возникающим в силу закона, если этот последний не установил иные, чем содержащиеся в гл. 47 ГК РФ, положения норм ГК РФ по отношению к хранению, основанному не на договоре, а на законе, действующем лишь в случае, когда это предусмотрено в самом законе.

Следует учитывать и то, что всякий раз, когда в гл. 47 ГК РФ идет речь о приоритете закона по отношению к статьям, помещенным в эту главу ГК РФ, то под законом подразумеваются в равной мере как собственно закон, так и изданные в его развитие правовые акты, принятые на более низком уровне. Необходимо лишь, чтобы их принятие было прямо предусмотрено законом.

Среди законов, направленных на регулирование договора хранения необходимо выделить Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» от 8 августа 2001 г. №128-ФЗ, в соответствии со ст.17 которого, подлежит лицензированию хранение химического оружия, взрывчатых материалов промышленного назначения, наркотических средств и психотропных веществ.

Отношения, возникающие при осуществлении ломбардами кредитования граждан под залог принадлежащих гражданам вещей и деятельности по хранению вещей, регулируются ФЗ «О ломбардах» от 19.07.2007 г. №196-ФЗ. В данном Законе закреплены правила кредитования ломбардами, хранения вещей в ломбарде, порядок реализации невостребованных вещей.

Источниками регулирования отношений по хранению могут являться в полном объеме и не основанные непосредственно на законе подзаконные акты. Примером могут служить Правила оказания услуг автостоянок (в ред. от 24.04.2007 г.), регулирующие отношения по поводу хранения автомобилей, мотоциклов, мотороллеров, прицепов и полуприцепов.

Статья 9 ФЗ РФ «О введении в действие части второй Гражданского кодекса Российской Федерации» предусматривает, что в случаях, когда одной из сторон в обязательстве является гражданин, который, в частности, использует, заказывает или имеет намерение заказать услуги для личных бытовых нужд, он пользуется правами стороны в обязательстве в соответствии с ГК РФ, а также правами, предоставленными потребителю Законом «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №2300-I (в ред. от 25.10.2007 г.) и изданными в соответствии с ним иными правовыми актами.

Закон «О защите прав потребителей» действует в случаях, когда такому лицу противостоит в качестве контрагента организация либо индивидуальный потребитель, осуществляющие услуги по хранению на основе возмездного договора.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что общественные отношения по поводу хранения вещей хронологически являются одними из древнейших. В докапиталистический период они были преимущественно распространены на бытовом уровне как отношения лично-доверительного характера без какого-либо коммерческого содержания. В связи с этим безвозмездность хранения была характерным признаком обязательства. С развитием рыночных отношений хранение, как разновидность услуг, становится все более необходимым и выгодным направлением предпринимательской деятельности. Это повлекло, во-первых, утрату в значительной мере традиционной безвозмездности хранения на бытовом уровне и, во-вторых, возникновение и последующее нормативное закрепление практически во всех правовых системах специальных видов хранения, обусловленных деятельностью субъектов гражданского права особого рода. В настоящее время договор хранения регулируется ГК РФ, рядом законов и иных нормативных актов Российской Федерации.

2. Общие положения о договоре хранения

2.1 Понятие и содержание договора хранения

ГК РФ закрепил наиболее развернутую регламентацию отношений хранения в российском гражданском праве (гл. 47). Законодатель постарался максимально учесть потребности хозяйственного оборота, использовав как национальные традиции регулирования данного вида обязательств, так и опыт иностранных государств.

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ).

Договор хранения рассматривается в качестве реальной сделки, которая, по общему правилу, считается заключенной с момента передачи вещи от поклажедателя хранителю. Однако договор хранения может носить и консенсуальный характер, если соглашением сторон предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.

Предполагается, что договор хранения является возмездным договором. Прямо в ГК РФ об этом не говорится, но к такому выводу следует прийти путем систематического толкования его норм, в частности ст. 896, 897, 924 ГК РФ и др. Но на практике, особенно в отношениях между гражданами, широко распространено безвозмездное оказание услуг по хранению( в гардеробах, камерах хранения).

Относительно того, носит ли договор хранения взаимный характер или является односторонним, в литературе давно существуют разные мнения. Хотя договор хранения и заключается, прежде всего, в интересах поклажедателя, более убедительной представляется позиция, согласно которой правами и обязанностями обладают обе стороны, в том числе даже тогда, когда договор хранения является безвозмездным и реальным. Разумеется, здесь нельзя говорить об их равномерном распределении между сторонами, так как поклажедатель с учетом основной цели договора традиционно пользуется значительно большими возможностями, чем хранитель. Но, по крайней мере, две обязанности, а именно обязанности по возмещению расходов на хранение и по получению сданной на хранение вещи, на поклажедателя возлагаются практически во всех случаях.

Договор хранения принадлежит к числу договоров об оказании услуг. Специфическим критерием услуги является то, что она как объект договора создается усилиями двух сторон - исполнителя и заказчика. Как отмечал в свое время Г.Ф. Шершеневич, «хранение вещи представляет особого рода услуги, личное действие, и с этой стороны поклажа приближается к личному найму». Как и в других договорах, относящихся к данному договорному типу (экспедиция, поручение, комиссия, возмездное оказание услуг в их узком понимании (глава 39 ГК РФ) и др.), в договоре хранения полезный эффект деятельности хранителя не имеет овеществленного характера. Предметом договора хранения является сама деятельность хранителя по обеспечению сохранности вверенного ему имущества. Сохранение целостности вещи и ее потребительских свойств является целью, а не предметом договора хранения. Хранитель должен предпринять все зависящие от него меры для достижения данной цели, но он не гарантирует того, что эта цель будет достигнута. В противном случае именно на нем, а не на поклажедателе лежал бы риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

Договор хранения имеет сходство с рядом других гражданско-правовых договоров, от которых его следует отличать. С договором аренды и ссуды его сближает то, что вещь поступает во временное владение другого лица и должна быть возвращена в сохранности по окончании срока договора. Основное различие между ними состоит в разной цели этих договоров. Если при хранении вещь передается хранителю для обеспечения ее сохранности в интересах поклажедателя, то отношения по аренде и ссуде устанавливаются в целях использования имущества арендатором и ссудополучателем.

По тому же основанию проводится разграничение между договорами хранения и займа. Практическая надобность в этом возникает тогда, когда на хранение передаются вещи, определяемые родовыми признаками, которые к тому же смешиваются с аналогичными вещами других поклажедателей или самого хранителя. В обоих случаях на стороне, принявшей имущество, лежит обязанность возврата не того же самого имущества, а равного количества вещей того же рода и качества. Но сравниваемые договоры имеют разную направленность: в договоре хранения услуга оказывается поклажедателю, в то время как в договоре займа заинтересованным лицом является прежде всего заемщик. Поэтому в первом случае за оказанную услугу по возмездному договору платит поклажедатель, а во втором случае заемщик. Кроме того, хранитель и заемщик приобретают разные права на имущество: хранитель осуществляет лишь временное фактическое господство над имуществом в интересах его собственника или иного поклажедателя, не обладая обычно правомочием по распоряжению им; заемщик же становится собственником имущества и приобретает, как правило, неограниченные возможности по его использованию и распоряжению им.

Договор хранения весьма близок к договору на осуществление сторожевой охраны, в связи с чем иногда на практике их ошибочно отождествляют. В литературе указывается, что вопрос о разграничении договоров хранения и договоров возмездного оказания охранных услуг в теоретико-практическом плане представляется решенным. В этой связи задача в данном случае состоит не столько в подтверждении данного тезиса, сколько в выявлении отличительных признаков договора охраны и обосновании его самостоятельности. Оба договора направлены, в сущности, на достижение одной и той же цели, а именно на обеспечение сохранности имущества. Ю.В. Романец отмечает, что конечная цель таких договоров одинакова, однако способы ее достижения различны. При хранении имущество передается для этого во владение хранителя, а при осуществлении сторожевой охраны оно не выходит из обладания собственника (иного титульного владельца), который лишь привлекает для осуществления функций охраны специализированную организацию. Отношения, которые при этом возникают между собственником имущества и охранной организацией, регулируются не правилами о хранении, а нормами о возмездном оказании услуг, содержащимися в главе 39 ГК РФ. Из этого проистекают и более частные различия, например, то, что на хранение передается, как правило, лишь движимое имущество, а сторожевая охрана осуществляется в отношении объектов недвижимости или физических лиц; что при осуществлении сторожевой охраны на клиента возлагается целый ряд дополнительных обязанностей и ограничений; что цель сторожевой охраны ограничивается обычно обеспечением сохранности имущества от хищения, уничтожения или повреждения и т.п.

Данное отличие хранения и охраны было отмечено и О.С. Иоффе, который указывал, что охрана предполагает выполнение только технических функций, необходимых для того, чтобы сберечь имущество от опасности физического уничтожения, порчи или утраты, которая может угрожать ему со стороны стихийных сил или действий неправомочных лиц. Напротив, лицо, которому имущество поручено для хранения, осуществляет правомочие владения, как и другие необходимые для этого права и обязанности».

Таким образом, разграничение договоров охраны и хранения следует проводить по следующим основаниям: а) по цели (если цель договора хранения состоит в сохранении имущества от порчи и похищения, то договор охраны направлен исключительно на предохранение переданного объекта от противоправных посягательств); б) по статусу охраняемого имущества (по договору хранения вещь находится во владение хранителя, а при оказании охранных услуг имущество находится во владении заказчика); в) по процедуре предоставления объекта (при заключении договора охраны принимаемый под охрану объект, как правило, не осматривается, а находящиеся на нем товарно-материальные ценности не описываются); г) по объекту (объектом договора хранения являются движимые вещи, за исключением хранения в порядке секвестра; объектом же договора охраны могут выступать как движимые, так и недвижимые вещи); д) по существу фактических действий, сопровождающих оказание услуг (услуги по хранению предполагают размещение полученных вещей в помещении или на территории хранителя, тогда как договором охраны, как правило, подобные действия не предусматриваются); е) по признаку возмездности (в отличие от договора хранения, который может быть как возмездным, так и безвозмездным, договор охраны всегда является возмездным).

Наконец, договор хранения необходимо отличать от обязанностей по обеспечению сохранности имущества, которые являются составными частями других гражданско-правовых обязательств. В частности, подобные обязанности закон возлагает на подрядчика (ст. 914 ГК РФ), перевозчика (ст. 796 ГК РФ), комиссионера (ст. 998 ГК РФ) и участников целого ряда иных обязательств. Во всех этих и подобных им случаях взаимоотношения сторон регулируются правилами о соответствующих договорах, а не нормами о договоре хранения.

На практике используются четыре основных конструкции отношений по хранению. Первая из них построена по модели договора, который укладывается в рамки определения, содержащегося в п. 1 ст. 886 ГК РФ. Необходимость, или по крайней мере, потребность в этой конструкции возникает тогда, когда соответствующая услуга носит самостоятельный характер. Между тем гораздо чаще возникают ситуации, при которых обязательство хранить вещь входит в содержание договоров иного типа, и тогда прибегают к одному из двух вариантов. Так, обязательство по хранению может составлять неотъемлемую часть единого сложного договора с тем, что без хранения он как таковой существовать не может. Это относится, в частности, к договору перевозки. Выделяя в нем три непременных элемента - личный наем, имущественный наем, поручение.

Второй вариант выражается в том, что хранение может входить в состав не только сложного, но и смешанного договора, при котором элементы различных договоров, в том числе и хранения, набираются специально для конкретного случая самими сторонами, осуществляющими, таким образом, свое право, опираясь на «свободу договоров».

Применительно к смешанному договору различаются, в свою очередь, также два варианта в зависимости от того, какое место в нем занимает хранение. При первом варианте хранение обслуживает основное обязательство стороны в договоре. Возможна и ситуация, при которой хранитель как сторона в одноименном договоре, помимо собственно хранения и в непосредственной связи с ним, принимает на себя обязанность совершать действия, которые составляют предмет других договоров. Имеются в виду оказание хранителем экспедиционных услуг, выполнение по поручению поклажедателя функций подрядчика при осуществлении работ, необходимых для обеспечения сохранности принятого на хранение имущества, осуществление доставки поклажедателю хранимых вещей по окончании договора и т.п.

Обязательство хранения может возникнуть не только из договора, но и из закона, притом непосредственно. Обязательство из закона предполагает указание в нем самодостаточного юридического факта, при наличии которого возникает обязательство принимать на хранение, хранить, а впоследствии выдать поклажедателю переданные на хранение вещи. Непосредственно из закона возникает, в частности, обязательство хранения находки. Так, в силу п.3 ст. 227 ГК РФ нашедший вещь вправе либо хранить ее у себя, либо сдать на хранение в милицию, органу местного самоуправления или указанному ими лицу. В данном случае основанием возникновения обязательства служит такой юридический факт, как нахождение найденной чужой вещи.

Прежде всего, закон различает обычное хранение и специальные виды хранения. Обычное хранение регулируется общими положениями о хранении (§ 1 главы 47 ГК РФ), которые при всей их дифференциации применительно к особенностям хранения отдельных видов имущества, разным основаниям и условиям хранения рассчитаны на традиционные взаимоотношения поклажедателя и хранителя. Специальными видами хранения являются хранение имущества на товарном складе, в ломбарде, банке, камерах хранения транспортных организаций, гардеробах организаций, гостиницах, а также секвестр (хранение вещей, являющихся предметом спора). Помимо этих, прямо указанных в ГК РФ специальных видов хранения, к ним следует отнести и некоторые другие виды хранения, в частности нотариальный депозит, хранение культурных ценностей, принадлежащих частным лицам, музейными учреждениями и др. Каждый из названных видов хранения имеет свои особенности, вытекающие из специфики деятельности тех лиц, которые оказывают услуги по хранению.

В зависимости от вида вещей, которые передаются на хранение, выделяются договоры регулярного и иррегулярного хранения (хранения с обезличением). По договору регулярного хранения на хранение сдается индивидуально-определенная вещь либо имущество, определенное родовыми признаками, при условии, что по окончании срока договора гарантируется возврат того же самого имущества (например, тех же самых экземпляров ценных бумаг или тех же денежных купюр). Договор иррегулярного хранения заключается в отношении такого имущества поклажедателя, которое может смешиваться с вещами такого же рода и качества других поклажедателей либо самого хранителя. Поклажедателю гарантируется лишь возврат равного или обусловленного сторонами количества вещей того же рода и качества. Такие договоры заключаются, в частности, овощехранилищами, нефтебазами, элеваторами и т.д.

С учетом того, кто выступает в роли хранителя, различается профессиональное и непрофессиональное хранение. Профессиональным считается такое хранение, при котором услугу оказывает любая коммерческая организация либо некоммерческая организация, для которой осуществление хранения является одной из целей ее профессиональной деятельности (п. 2 ст. 886 ГК РФ). Если же обязанность по хранению принята иной некоммерческой организацией или гражданином, хранение признается непрофессиональным. Смысл данного деления состоит в том, что к профессиональному хранению закон предъявляет более строгие требования, устанавливая, в частности, повышенную ответственность профессионального хранителя за сохранность имущества поклажедателя.

Принимая во внимание, при каких обстоятельствах заключен договор хранения, закон подразделяет рассматриваемые договоры на обычные и чрезвычайные. Первый вид договоров хранения заключается при нормальных условиях гражданского оборота, когда поклажедатель имеет возможность не только оценить того, с кем он вступает в договорные отношения, но и оформить их надлежащим образом. Иногда, однако, потребность в передаче имущества на хранение возникает внезапно, при чрезвычайных обстоятельствах, например, в условиях стихийного бедствия, военных действий, внезапной болезни и т.п. В этой ситуации собственник имущества зачастую вынужден передать имущество лицу, которого он практически не знает, причем без письменного оформления договора.

Содержание договора хранения составляют его условия о предмете, сроке хранения, вознаграждении, права и обязанности сторон.

Предметом договора хранения являются услуги по хранению вещей. При этом на хранение могут сдаваться как индивидуально-определенные, так и родовые вещи. При сдаче на хранение родовых вещей, если это предусмотрено договором хранения, вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей. Такое хранение характерно для сферы предпринимательства: хранение зерна в элеваторах, мяса в промышленных холодильниках, нефти в нефтехранилищах и т.п. В таких случаях поклажедателю возвращаются не те же самые вещи, а равное или оговоренное сторонами количество вещей того же рода и качества (ст. 890 ГК РФ).

Хранитель обязан хранить вещь в течение обусловленного договором хранения срока. Если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен исходя из условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем, а по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок (ст. 889 ГК РФ).

Если возмездным договором хранения не предусмотрено иное, вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании хранения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода. Если по истечении срока хранения вещь не взята обратно, поклажедатель обязан уплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение вещи (ст. 896 ГК РФ).

Если же склад оказывает кроме хранения и иные услуги (например, по упаковке, доработке товара), товаровладелец должен оплатить и эти дополнительные услуги. На товарных складах общего пользования обычно существует прейскурант (прайс-лист), в котором указаны цены на те или иные виды работ (услуг) склада. Оплата может вноситься периодическими платежами в течение всего срока хранения, авансом или по окончании срока хранения. Конкретный вариант оговаривается сторонами в договоре. За просрочку внесения платежа в договоре обычно предусматривается пеня. Если же товар продолжает храниться на складе по окончании срока действия договора, то в соответствии с п. 4 ст. 896 ГК РФ товаровладелец обязан выплатить складу соразмерное вознаграждение.

На практике такое хранение оплачивается либо по тем же ставкам, что и за хранение в течение основного срока, либо по повышенным, чтобы стимулировать товаровладельцев к своевременному вывозу товара. Так, ФГУП «АТУ «ФСБ России» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Оптима Про» о взыскании задолженности и неустойки по договорам хранения. Судом было установлено, что в 2007 году между сторонами было заключено два договора, по которым ФГУП (хранитель) обязывалось оказывать ООО (поклажедатель) услуги по хранению имущества. Хранитель письмом заявил о прекращении одного из договоров в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком своих договорных обязательств и предложил принять меры к вывозу имущества со склада. Задолженность товаровладельца за услуги по этому договору составила 565 000 руб. 1 августа 2008 года по той же причине было заявлено о прекращении и второго договора. Задолженность за хранение по нему составила 1 149570,22 руб. Поскольку стороны не смогли решить спор о ликвидации задолженности в досудебном порядке, он был передан на рассмотрение арбитражного суда. Суд признал ответчика виновным в ненадлежащем исполнении договора хранения и удовлетворил иск.

Договором хранения, а в некоторых случаях и законом, на хранителя и поклажедателя возлагаются определенные обязанности. К основным обязанностям хранителя относятся принятие вещи на хранение, ее надлежащее хранение и возврат поклажедателю.

Обязанность принять вещь на хранение может быть основана лишь на консенсуальном договоре хранения (п. 2 ст. 886, ст. 888 ГК РФ). В то же время хранитель, взявший на себя по договору обязанность принять вещь на хранение, не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение.

Обязанность надлежащего хранения вещи является основной обязанностью хранителя. Под надлежащим хранением следует понимать хранение, осуществляемое в соответствии с условиями договора и требованиями закона, как-то: хранение вещи в течение обусловленного срока (ст. 889 ГК РФ), обеспечение хранителем сохранности принятой на хранение вещи (ст. 891 ГК РФ), воздержание хранителя от пользования вещью без согласия поклажедателя (ст. 892 ГК РФ), осуществление обязанности хранения лично хранителем (ст. 895 ГК РФ). Так, хранитель, прежде всего, обязан принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи, поскольку именно в договоре могут быть оговорены особые свойства вещи и специальные меры в целях ее сохранности. При отсутствии в договоре условий о таких мерах хранитель должен принять для сохранения вещи также меры, соответствующие обычаям делового оборота и существу обязательства, в том числе свойствам переданной на хранение вещи. Наконец, во всяком случае хранитель должен принять для сохранения вещи меры, обязательность которых предусмотрена законодательством или в установленном им порядке (противопожарные, санитарные, охранные и т.п.).

Обязанностью хранителя является возврат вещи поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного изменения вследствие естественных свойств. Если иное не предусмотрено договором хранения, одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения.

В обязанности поклажедателя входит предупредить хранителя о свойствах вещи и особенностях ее хранения (например, о хранении вещей с опасными свойствами - ст. 894 ГК РФ), выплатить хранителю вознаграждение за хранение вещи, возместить хранителю расходы на хранение вещи, взять вещь обратно. Основной обязанностью поклажедателя является выплата хранителю вознаграждения за хранение. Если иное не предусмотрено договором хранения, в вознаграждение за хранение включаются также расходы хранителя на хранение. Чрезвычайные расходы возмещаются сверх вознаграждения за хранение, если иное не предусмотрено договором. Чрезвычайными считаются расходы на хранение вещи, которые превышают обычные расходы такого рода и которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения. Обычно они возмещаются хранителю, если поклажедатель дал согласие на эти расходы или одобрил их впоследствии, а также в других случаях, предусмотренных законом, иными правовыми актами или договором (ст. 897-898 ГК РФ).

По окончании обусловленного срока хранения или срока, предоставленного хранителем для обратного получения вещи (п. 3 ст. 889 ГК РФ), поклажедатель обязан немедленно забрать переданную на хранение вещь. В противном случае хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором хранения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи (ст. 899 ГК РФ).

Таким образом, в соответствии с договором хранения, одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), возвратить эту вещь в сохранности. Договор хранения предполагается возмездным договором, но на практике возможно и безвозмездное хранение.

2.2 Процедура заключения, изменения и расторжения договора хранения

В гл. 47 ГК РФ содержится определенное число норм, посвященных как порядку заключения, так и форме рассматриваемого договора. В них конкретизируется сфера применения изданных на этот счет общих, относящихся ко всем договорам норм, либо устанавливаются изъятия из этих общих норм.

Договор хранения, как и любой другой, совершается по согласованной воле обеих сторон. В определенных случаях на хранение распространяется режим публичных договоров. В самом ГК РФ названы публичными только три вида договоров хранения: договор складского хранения, заключенный товарным складом общего пользования (п. 2 ст. 908 ГК РФ); договор хранения ломбардом вещей, принадлежащих гражданам (п. 1 ст. 919 ГК РФ), и договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций общего пользования (п. 1 ст. 923 ГК РФ). Однако, такими же публичными являются и некоторые другие договоры, соответствующие признакам, указанным в ст. 426 ГК РФ. Имеется в виду, что хранителем в них выступает коммерческая организация, которая по характеру своей деятельности должна оказывать соответствующие услуги в отношении каждого, кто к ней обратится.

В пункте 37 Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на федеральном железнодорожном транспорте не допускает сдачи на хранение ручной клади, денег, облигаций, документов и других ценностей при отсутствии специализированной камеры хранения.

Во всех других, не подпадающих под этот признак случаях при уклонении хранителя от заключения договора потребитель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении хранителя заключить договор (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Кроме того, исключается возможность оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения публичного договора, кроме отдельных условий договора (ч. 2 п. 1 ст. 426 ГК РФ), случаев, предусмотренных законом и иными правовыми актами. Приведенная норма конкретизируется в специальных актах. Так, установлено, что железнодорожные камеры хранения независимо от наличия у граждан проездных документов (билетов) осуществляют хранение ручной клади в соответствии с законодательством РФ. Статья 426 ГК РФ допускает отступления от этой нормы, которые могут содержаться в законе или в иных правовых актах.

В отдельных Правилах (например, в Правилах оказания услуг автостоянок 17 ноября 2001 г. №795 (в ред. от 24.04.2007 г.)) предусмотрено заключение договора хранения в преимущественном порядке тем, кто предоставил письменно или в иной форме предварительную заявку. В подобных случаях лицу, подавшему заявку, назначается дата и время, с тем, что если он не прибудет в назначенное время, то будет обслуживаться в общем порядке (п. 8 Правил).

ГК РФ содержит единственную специальную норму, относящуюся к определению круга существенных условий договора хранения. Речь идет о п. 2 ст. 886 ГК РФ, из которого следует, что в консенсуальном договоре хранения таким существенным условием является условие о сроке исполнения обязательства принять (передать) вещь на хранение.

Как и для всех других договоров (п. 1 ст. 432 ГК РФ), существенным условием договора хранения является его предмет. В данном случае имеется в виду условие, которым определено «чего и сколько» применительно к вещам, передаваемым на хранение.

Цена не является существенным условием договора хранения. По понятным причинам она служит условием лишь возмездного договора хранения, но ее отсутствие и в нем восполняется в соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ: при отсутствии определенной или определимой цены в возмездном договоре применяется цена, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные услуги, товары, работы.

Договор хранения должен быть заключен в простой письменной форме. В изъятие из общего порядка простая письменная форма считается соблюденной, если принятие товара на хранение удостоверено сохранной распиской, квитанцией, складским свидетельством или иным документом, подписанным хранителем.

ГК РФ (ст. 887) содержит по вопросу о форме договора хранения, прежде всего, отсылку к ст. 161 ГК РФ. Эта последняя действует в той части, в какой она не противоречит специальным, содержащимся в ст. 887 ГК РФ правилам.

...

Подобные документы

  • Понятие договора хранения и его виды, нормативная база. Разновидности договора хранения. Специальные виды хранения: на товарном складе, в ломбарде, ценностей в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах, в гостинице. Секвестр.

    курсовая работа [38,9 K], добавлен 05.02.2008

  • Правовая природа и основания заключения договора хранения; условия его изменения и прекращения. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Законодательное регулирования хранения ценностей в ломбарде, банке, гардеробах организаций и в гостиницах.

    дипломная работа [95,0 K], добавлен 17.09.2011

  • Договор складского хранения. Хранение: на товарном складе, в ломбарде, ценностей в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций. Убытки, которые поклажедатель несет в следствие утраты. Договорный и судебный секвестр.

    контрольная работа [20,8 K], добавлен 02.01.2017

  • Понятие и общая характеристика договора хранения. Предмет, форма, содержание и виды договора хранения. Элементы хранения в других договорах. Сущность хранения на товарном складе, ломбарде, коммерческом банке. Специальные виды обязательств хранения.

    курсовая работа [49,0 K], добавлен 21.12.2008

  • Понятие договора хранения, его общая характеристика, признаки и соотношение с другими договорами. Порядок заключения и содержание договора хранения. Права и обязанности сторон, прекращение, ответственность. Правовое регулирование отдельных видов хранения.

    дипломная работа [832,3 K], добавлен 03.08.2012

  • Характеристика договора хранения, его понятие и основные черты. Порядок заключения, содержание договора и ответственность сторон. Хранение на товарном складе и специальные виды хранения. Особенности хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр).

    курсовая работа [43,9 K], добавлен 29.12.2014

  • Предмет и стороны договора хранения, форма его заключения. Содержание договора хранения и ответственность сторон за нарушение договорных обязательств. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Хранение на товарном складе и специальные виды хранения.

    курсовая работа [82,2 K], добавлен 28.08.2011

  • Понятие, виды и элементы договора хранения. Характеристика отдельных видов договора хранения. Договор складского хранения. Проблемы, возникающие при заключении и исполнении договора хранения. Специфика объекта хранения, срочность оказываемых услуг.

    курсовая работа [33,2 K], добавлен 26.10.2010

  • Исследование основных этапов развития правового регулирования хранения в России. Анализ понятия, порядка заключения и формы договора хранения. Хранение вещей, являющихся предметом спора. Ответственность поклажедателя и хранителя, их права и обязанности.

    лекция [286,3 K], добавлен 10.02.2013

  • Правовая природа договора хранения, его предмет, существенные и обычные условия. Понятие, элементы, признаки, порядок заключения и прекращение договора хранения. Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Анализ судебной практики по искам сторон.

    реферат [38,7 K], добавлен 19.11.2016

  • Общественные отношения, возникающие в связи с заключением и исполнением договора складского хранения. Виды и юридическое значение складских документов. Двойное складское и залоговое свидетельства, их компоненты. Письменная форма договора хранения.

    дипломная работа [78,3 K], добавлен 23.01.2016

  • Форма и стороны договора хранения. Гражданский кодекс Российской Федерации в новейшей истории. Права и обязанности хранителя и поклажедателя. Разграничение договора хранения, охраны и смежных договоров. Хранение на товарном складе. Складские документы.

    курсовая работа [43,2 K], добавлен 03.11.2013

  • Основания возникновения отношений по хранению имущества. Характеристика договора хранения как самостоятельного, наиболее распространенного и многообразного договора в системе гражданско-правовых обязательств. Система классификации договоров хранения.

    курсовая работа [41,8 K], добавлен 27.03.2009

  • Общая характеристика договора хранения, его виды, формы и разграничения. Поклажедатель и хранитель как основные стороны договора хранения. Виды договора хранения: реальный, консенсуальный. Стороны договора хранения, их права, обязанности, срок и цена.

    контрольная работа [68,8 K], добавлен 06.01.2012

  • Сущность системы договоров в гражданском праве России. Понятие, особенности, элементы и содержание договора хранения. Формы, содержание и сроки заключения договора хранения между хранителем и поклажедателем. Основные ответственности сторон по договору.

    курсовая работа [38,1 K], добавлен 12.12.2008

  • Понятие, виды и элементы договора хранения. Содержание договора хранения. Права и обязанности хранителя, поклажедателя. Ответственность по договору хранения. Ответственность хранителя, поклажедателя. Хранение в банке.

    курсовая работа [37,4 K], добавлен 09.04.2004

  • Сущность гражданско-правового договора хранения. Изучение общественных отношений, обеспечивающих хранение на товарном складе. Сложность и особенность хранения как обязательства по оказанию услуг. Общие положения, касающиеся складских документов.

    курсовая работа [42,0 K], добавлен 10.06.2014

  • Понятие и сущность договора хранения на товарном складе, соотношения хранения с другими видами договоров. Исполнение договора хранения на товарном складе, ответственность за нарушение договорных обязательств (неисполнение и ненадлежащее исполнение).

    дипломная работа [95,6 K], добавлен 01.06.2014

  • Отличие договора хранения от смежных договоров. Права и обязанности поклажедателя и хранителя. Обеспечение сохранности имущества. Совокупность общественных отношений, связанных с договором хранения в гражданском праве РФ. Степень ответственности.

    курсовая работа [67,7 K], добавлен 31.01.2014

  • Письменное соглашение сторон, по которому одна сторона обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной, и возвратить эту вещь в сохранности. Объект договора хранения. Несоблюдение простой письменной формы договора хранения и его последствия.

    презентация [253,9 K], добавлен 06.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.