Теория государства и права
Определение правоведения в системе современной науки. Рассмотрение понятия и признаков норм права. Характеристика договора нормативного содержания. Выявление основных стадий правотворческого процесса. Оценка особенностей процесса применения права.
Рубрика | Государство и право |
Вид | учебное пособие |
Язык | русский |
Дата добавления | 28.10.2015 |
Размер файла | 92,4 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
это отношение, как правило, на основе норм права, хотя возможно возникновение правоотношений и помимо юридических норм;
это связь между сторонами посредством субъективных прав и юридических обязанностей;
это всегда волевое отношение, так как для его возникновения необходима воля его участников; воля может присутствовать со стороны всех участников или одного;
это отношение, охраняемое государством, обеспеченное его принудительной силой.
Правоотношения занимают важное место в механизме правового регулирования, они переводят идеальную модель общественных отношений, содержащуюся в норме права, в наличное бытие у конкретных субъектов конкретных прав и обязанностей.
Правоотношение представляет собой совокупность ряда элементов, образующих его структуру (состав): это субъект, объект и содержание.
Понятие и виды субъектов правоотношений. Их правосубъектность, правоспособность, дееспособность.
Субъекты правоотношений - это участники правоотношений, обладающие соответствующими субъективными правами и юридическими обязанностями.
Обычно в юридической литературе называют два вида субъектов правоотношений: индивидуальные и коллективные.
К индивидам относятся граждане, иностранцы, лица без гражданства (апатриды), лица с двойным гражданством (бипатриды). Правовое положение граждан характеризуется равенством общего правового статуса. Правовой статус иностранцев и лиц без гражданства не включает политических и некоторых других прав и обязанностей.
Теория права определяет коллективного субъекта тоже как единое лицо, то есть лицо способное иметь единые цели, обеспечивать взаимодействие при их достижении, выражать единую волю, принимать на этой основе решения. Исходя из этого, к коллективным субъектам можно отнести, в первую очередь, организации.
Организации можно разделить на государственные и негосударственные. К государственным относятся государственные органы, государственные учреждения и государственные предприятия.
Государственные органы выступают субъектами права, главным образом, реализуя свои властные полномочия. Учреждения занимаются социально-культурной деятельностью, не связанной с властными полномочиями. Предприятия выступают субъектами права, осуществляя хозяйственную деятельность.
Негосударственные организации можно разделить на коммерческие и некоммерческие. Коммерческие выступают субъектами права, участвуя в хозяйственной деятельности, а некоммерческие - в сфере политической, идеологической, социальной и др.
Все организации, в том числе и государственные в гражданско-правовой сфере выступают как юридические лица. В соответствии со ст. 48 ГК «юридическим лицом признаётся организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде».
К специфическим организациям (иногда их обозначают как общественные образования) относятся государство, автономно-государственное образование, муниципальное образование и др. Данные образования выступают субъектами чаще всего в государственно-правовых отношениях, а также в некоторых имущественных. На государство как субъект права налагают отпечаток его качественные свойства суверенной политической организации. Оно может проявлять властную императивность не только в государственно-правовых, но в имущественных отношениях, что исключено для других субъектов.
Некоторые учёные коллективными субъектами права и правоотношений признают и социальные общности: нацию, народ, трудовой коллектив. Основание этому даёт, например, и Конституция РФ, говоря о праве наций на самоопределение, признавая народ единственным источником власти и т. п. При этом народ признают субъектом правоотношений, в частности, при осуществлении референдума. Здесь налицо некоторые моменты организованности, позволяющие выработать общую волю.
Правосубъектность - признаваемая нормами права способность лица быть участником правоотношений.
Правосубъектность является одной из предпосылок возникновения правоотношений.
Применительно к коллективным субъектам правосубъектность не делится на составные части и выражается в их компетенции.
Компетенция - это совокупность закреплённых в нормативных актах прав и обязанностей, полномочий, которыми наделяются конкретные органы или должностные лица.
Правосубъектность организаций возникает с момента их создания и заканчивается в момент ликвидации или реорганизации. Момент создания государственных организаций устанавливается в решении вышестоящих государственных структур об их создании; правосубъектность негосударственных организаций возникает с момента их регистрации в налоговых органах (в России).
Применительно к индивидуальным субъектам правосубъектность делится на правоспособность и дееспособность.
Правоспособность - это закреплённая в правовых нормах способность индивида иметь субъективные права и юридические обязанности.
Дееспособность - это закреплённая в правовых нормах способность индивида своими действиями осуществлять (приобретать, использовать, изменять и прекращать) субъективные права и юридические обязанности.
Правоспособность индивидов наступает с рождения и заканчивается со смертью. Уже с рождения человек обладает определёнными правами; в дальнейшем объём его прав увеличивается, постоянно изменяется, и какими-то правами человек обладает всегда, он правоспособен до самой смерти.
Дееспособность индивида возникает с установленного в отраслях права возраста. Это связано с тем, что физическая и психическая зрелость, необходимая для самостоятельной реализации своих прав и обязанностей, наступает лишь с возрастом (гражданское право - с 18 лет; административное право - с 16 лет; уголовное право - с 16 лет, по некоторым преступлениям - с 14 лет).
Говоря о правоспособности целесообразно различать принципиальную возможность индивида быть субъектом права и его способность обладать правами и обязанностями, закреплёнными в конкретных отраслях. Для этого необходимо различать следующие виды правоспособности.
Общая правоспособность - это принципиальная возможность лица иметь права. Ею обладают все люди с момента рождения и до их смерти.
Отраслевая правоспособность - возможность приобретать права в тех или иных отраслях права (брачная, трудовая). Наступает, как правило, одновременно с дееспособностью при достижении определённого возраста. Но в гражданском праве наблюдаться разъединение правоспособности и дееспособности, вследствие того, что имущественные права для жизнедеятельности человеку необходимы с рождения, а осуществлять он их может только по достижению определённого возраста.
Специальная правоспособность - возможность приобретать права при наличии дополнительных специальных познаний или профессионально-должностных условий (судья, врач).
Полная дееспособность наступает с восемнадцати лет. Лица до шести лет по российскому гражданскому законодательству полностью недееспособны. Дееспособность в незначительном объёме появляется у малолетних. Малолетние - это лица от шести до четырнадцати лет. Они вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки; сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации; сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем. Все остальные сделки за малолетних совершают от их имени их родители, усыновители или опекуны (ст. 29 ГК). Далее дееспособность возрастает у несовершеннолетних - лиц в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет. Они могут совершать сделки с письменного согласия своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. Самостоятельно данные лица вправе совершать те же сделки, что и малолетние, а также: распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами; осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности; в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими (ст. 26 ГК).
Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору или с согласия родителей, усыновителей либо попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей, усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия - по решению суда (ст. 27 ГК).
Дееспособность может быть ограничена судом, если гражданин вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами ставит свою семью в тяжёлое материальное положение. Над ним устанавливается попечительство (ст. 30 ГК).
Недостаточная дееспособность несовершеннолетних, малолетних и ограниченно дееспособных восполняется дееспособность их родителей, опекунов и попечителей, которые вступают в правоотношения в интересах недееспособных.
Совершеннолетний гражданин может быть признан судом полностью недееспособным, если вследствие психического расстройства он не может понимать значения своих действий или руководить ими. От имени гражданина, признанного недееспособным, сделки совершает его опекун.
Разновидностью дееспособности является деликтоспособность.
Деликтоспособность - это способность лица нести юридическую ответственность за совершённое правонарушение.
Содержание правоотношений.
Содержание правоотношения образуют субъективные права и юридические обязанности сторон. Посредством их осуществляется юридическая связь участников правоотношения.
Субъективное право - это мера возможного поведения управомоченной стороны правоотношения. Субъективное право позволяет управомоченному лицу удовлетворить какой-либо свой интерес. Это возможное поведение, то есть управомоченное лицо может по собственному желанию от него воздержаться. Субъективное права может включать различные правомочия: а) это возможность собственного определённого активного поведения; б) возможность требовать соответствующего поведения от обязанной стороны; в) возможность притязания, то есть обращения за защитой своего нарушенного права к компетентным государственным органам; г) возможность пользоваться каким-либо социальным благом; д) возможность совершать юридические действия.
Юридическая обязанность - это мера необходимого поведения обязанной стороны правоотношения. Юридическая обязанность является гарантией осуществления субъективного права; не может быть прав, необеспеченных гарантией. Это необходимое поведение, от которого нельзя отказаться. Юридическая обязанность имеет три основные формы выражения: а) обязанность совершать определённые активные действия; б) обязанность воздержаться от запрещённых действий; в) обязанность претерпеть меры юридической ответственности.
Иногда наряду с этим (юридическим содержанием) выделяют материальное содержание правоотношение в виде фактических действий участников правоотношений по реализации имеющихся у них субъективных прав и юридических обязанностей.
Объекты правоотношений: понятие, виды.
Объект правоотношения - это то, по поводу чего возникает правоотношение, то на что направлены права и обязанности участников правоотношений.
Выделяют два основных подхода к объекту: монистический и плюралистический. С точки зрения монистического подхода, объектом правоотношения может выступать только поведение участников (О. С. Иоффе, М. Д. Шаргородский).
Плюралистический подход исходит из множественности объектов, к которым относятся:
предметы материального мира;
продукты духовного творчества;
личные нематериальные блага;
поведение участников правоотношений;
результаты поведения участников правоотношений;
документы.
Виды правоотношений.
В зависимости от критерия правоотношения делятся на различные виды.
По функциям права на:
Регулятивные правоотношения - это правоотношения, возникающие из правомерных действий и событий в целях обеспечения нормальной организации общественной жизни.
Охранительные правоотношения - это правоотношения, возникающие вследствие правонарушения как реакция общества, государства, граждан.
По определённости субъектов:
относительные - это правоотношения, в которых все субъекты точно поименованы;
абсолютные - это правоотношения, в которых точно известна только одна сторона - управомоченная, а все остальные субъекты права являются по отношению к ней обязанными и не должны нарушать её субъективных прав.
По отраслям права:
конституционные;
административные;
имущественные;
уголовные и т.д.
В зависимости от количества сторон:
простые - возникают между двумя субъектами;
сложные - возникающие между тремя и долее субъектами.
Юридические факты: понятие, виды.
Юридические факты наряду с нормами права и правосубъектностью являются предпосылкой правоотношений.
Юридический факт - это реальные жизненные обстоятельства, влекущие возникновение, изменение и прекращение правоотношений.
Модели юридических фактов предусмотрены в гипотезах правовых норм. По своим последствиям они делятся на правообразующие (влекут возникновение правоотношений), правоизменяющие (влекут изменение существующих правоотношений) и правопрекращающие (влекут прекращение правоотношений).
Наибольшее значение имеет деление юридических фактов в связи с волей участников правоотношений на события и деяния.
События - это реальные жизненные обстоятельства, наступление которых не зависит от воли участников правоотношения.
Они делятся на абсолютные и относительные.
Абсолютные события - это юридические факты, наступление которых вообще не зависит от воли людей.
Например, пожар дома в результате удара молнии приводит к возникновению страховых правоотношений между собственником и страховой компанией (юридическим фактом является не удар молнии, а гибель имущества в результате пожара).
Относительные события - это юридические факты, которые наступают в результате действий третьих лиц.
Данные лица не являются участниками правоотношений, возникающих в результате их действий. Например, пожар в результате поджога приводит к возникновению правоотношений между собственником и страховой компанией. Для этих сторон, гибель имущества в результате пожара - это событие.
Деяния - это действия либо бездействие сторон правоотношения.
Они делятся на действия и бездействие; на правомерные и неправомерные.
Правомерные деяния (действия) - это поведение людей, соответствующее нормам права и порождающее правовые последствия.
Они делятся на юридические акты и юридические поступки.
Юридические акты - это действия, совершённые с целью породить юридические последствия.
Примерами могут выступить приговоры суда, регистрация брака, заключение договора и т.д.
Юридические поступки - это поведение субъекта, основное содержание которого состоит в достижении самых различных социальных целей, и которое порождает правовые последствия независимо от того, было ли оно направлено или нет на достижение этих последствий.
Например, написание литературного произведения автоматические порождает авторские права.
К неправомерным деяниям относятся правонарушения различных видов преступления, административные правонарушения, имущественные деликты, дисциплинарные проступки и т.п.
Реализация права: понятие, формы.
Реализация права - осуществление в поведении субъектов права предписаний правовых норм.
В реализации права выражается внешнее поведение людей. Мотивы, воля, цели здесь не имеют юридического значения. Реализация права является завершающей стадией механизма правового регулирования, когда субъективные права и юридические обязанности воплощаются в реальном поведении людей.
В зависимости от критерия можно выделять различные формы реализации права.
По субъекту - индивидуальная и коллективная формы реализации.
По внешней стороне - действие и бездействие.
По характеру правореализующих действий - соблюдение, исполнение, использование и применение права.
Соблюдение - форма реализации права, при которой субъекты воздерживаются от совершения запрещённых нормами права действий.
Соблюдение права является пассивной формой осуществления обязанностей. Например, работник не нарушает установленные в правилах внутреннего трудового распорядка запреты.
Исполнение - совершение обязанной стороной в интересах управомоченной указанных в нормах права действий.
Это активная форма осуществления обязанностей. Например, продавец по договору купли-продажи передаёт покупателю товар, а покупатель, в свою очередь, оплачивает товар.
Использование - это осуществление управомоченной стороной предоставленных в нормах права юридических возможностей.
Здесь может иметь место как активное, так и пассивное поведение управомоченного лица. Например, участие в выборах; получение от должника, данной в займы суммы.
Применение - властная деятельность компетентных государственных органов по разрешению юридического дела, направленная на установление, изменение, прекращение правоотношений, определения точного объёма субъективных прав и юридических обязанностей их участников и их закрепление в специальных индивидуальных решениях.
Применение права как особая форма его реализации.
В простых формах реализации права субъекты самостоятельно и добровольно осуществляют свои права и обязанности. Применение права является сложной формой реализации, в отличие от простых форм, имеющей следующие признаки:
Особый субъект - специально уполномоченный компетентный государственный орган или должностное лицо. В некоторых случаях это может быть общественная организация, в соответствии с законом уполномоченная на совершение очень узкого круга правоприменительных действий.
Государственно-властный характер, т.е. предписания уполномоченного органа являются обязательными для лиц, которым они адресованы.
Осуществляется в закреплённом в нормах права процессуальном порядке.
Состоит из нескольких последовательных стадий.
Связано с принятием индивидуального правового акта
Применение права требуется, когда:
Правоотношение не может возникнуть без властного решения компетентного органа (установление права на получение пенсии).
В силу особой социальной значимости отношение контролируется с позиций законности (регистрация брака).
Возникает необходимость в официальном установлении юридически значимого факта (признание человека безвестно отсутствующим).
Есть спор о праве (раздел супругами имущества).
Возникает необходимость в государственном принуждение. Особой разновидностью этого случая является привлечение правонарушителя к юридической ответственности.
Применение права должно соответствовать требованиям законности, обоснованности и целесообразность.
Законность - правоприменитель решает дела в пределах своей компетенцией, со строгим соблюдением процессуального порядка в соответствии с избранной нормой права.
Обоснованность заключается в полном и всестороннем исследовании всех относящихся к делу фактических обстоятельствах.
Целесообразность - принятие решения с учётом особенностей конкретного дела (особенностей обстановки, личности субъекта и т.п.).
Стадии применения права.
Процесс применения права представляет собой ряд последовательных и взаимосвязанных этапов рассмотрения и разрешения компетентными органами конкретного дела.
Чаще всего говорят о трёх основных этапах.
1) Установление фактических обстоятельств дела. На этой стадии с помощью системы доказательств устанавливаются и процессуально закрепляются фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для дела. К ним предъявляются требования необходимости и достаточности для объективного и законного рассмотрения дела.
2) Установление юридической основы дела. На этой стадии правоприменитель проводит:
а) юридическую квалификацию, т.е. правовую оценку того или иного жизненного случая, а именно, выбирает отрасль, институт и норму права, регулирующие данное общественное отношение;
б) проверку юридической нормы, т.е. выясняет подлинность юридической нормы, которая удостоверяется официальным изданием, проверяет её действие во времени, в пространстве и по кругу лиц;
в) толкование нормы права - т.е. деятельность по уяснению и, в случае необходимости, разъяснению её истинного смысла.
3) Принятие решения - то есть фиксирование в необходимой процессуальной форме следствий, вытекающих из юридической квалификации установленных фактических обстоятельств, и определение порядка реализации субъективных прав и обязанностей сторон правоотношения. Другими словами, принимается обязательный для исполнения правоприменительный акт.
В том случае, когда решение принималось без участия одной из сторон, речь может идти о четвёртой, дополнительной стадии - стадии доведения принятого решения до адресатов. В противном случае, решение не может вступить в законную силу. норма правотворческий договор нормативный
Акты применения права: понятие, форма, виды.
Правоприменительные (индивидуальные) акты - это предписания государственных органов или должностных лиц, адресованные конкретным лицам или организациям и обязательные для исполнения ими.
Как и нормативные акты, индивидуальные акты являются правовыми, поэтому имеет ряд схожих признаков:
исходят от компетентных органов;
носят государственно-властный характер;
имеют определённую, установленную в нормах права форму;
принимаются в соответствии с закреплённой в нормативных актах процедурой.
Главное отличие же заключается в том, что правоприменительные акты всегда носят индивидуальный (персонифицированный) характер, они всегда адресованы конкретным субъектам в конкретных обстоятельствах, и содержат не норму права, а указание на то, кто в данной ситуации обладает субъективными правами и юридическими обязанностями.
Кроме того, правоприменительные акты всегда непосредственно влекут юридические последствия, т.е. являются юридическими фактами (юридическими актами).
В основном, для правоприменительных актов характерна пятиэлементная структура:
вводная часть (содержит наименование акта и органа его принявшего, время и место его принятия, указание на предмет дела);
описательная часть (указывает на установленные фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение для дела);
мотивировочная часть (содержит анализ собранных доказательств, юридическую квалификацию дела, её мотивацию);
резолютивная часть (содержит решение по делу, т.е. точный объём субъективных прав и юридических обязанностей сторон правоотношения);
заключительная часть (содержит необходимые реквизиты дела - соответствующие печать, подписи).
В зависимости от критерия правоприменительные акты делятся на различные виды.
По издающим их субъектам они подразделяются на:
а) акты государственных органов;
б) акты муниципальных органов;
в) акты, издаваемые субъектами управления различных организаций.
По функциям права:
а) регулятивные - направлены на реализацию, содержащихся в нормах права предписаний в связи с нормальной реализацией субъектами правоотношений своих прав и обязанностей (приказ о назначении на должность);
б) охранительные - издаются, как правило, в связи с совершёнными правонарушениями или для предотвращения возможных правонарушений, направлены на охрану правопорядка (постановление о привлечении в качестве обвиняемого).
По юридической природе:
а) основные - содержащие конечное решение дела (приговор суда);
б) вспомогательные - подготавливающие принятие основных актов;
По отраслевому признаку:
а) административные акты,
б) уголовно-правовые акты и т.д.
По характеру, содержащегося в актах решения:
а) обязывающие - устанавливающие обязанность стороны правоотношения (решение суда о сносе самовольно построенного гаража);
б) управомочивающие - устанавливающие субъективные права стороны правоотношения (приказ ректора о выплате повышенной стипендии).
По наименованию:
а) указы;
б) приказы;
в) постановления;
г) решения;
д) приговоры и т.д.
Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия права, аналогия закона.
Пробелы в праве - это отсутствие необходимых для регулирования общественных отношений правовых норм или их неполнота.
Пробелом в праве является ситуация, когда отсутствует норма для юридической квалификации установленных фактических обстоятельств.
Пробелы возникают по двум основным причинам:
в результате постоянного появления новых общественных отношений, и объективного запаздывания принятия норм права для их регулирования;
в результате ошибок законодателя, который по субъективным причинам не смог учесть все возможные ситуации, требующие правового регулирования.
Для признания наличия пробела в праве необходимо наличие двух условий:
установленные фактические обстоятельства должны находится в пределах правового поля;
должна отсутствовать конкретная правовая норма, необходимая для регулирования данных фактических обстоятельств.
Пробел в праве можно устранить с помощью создания новой нормы права, т.е. правотворчества.
Но можно обойтись и без правотворчества. Выход из сложившейся ситуации возможен в силу того, что система права обладает некоторой гибкостью и способностью восполнять отсутствие конкретных норм другими элементами (близкими нормами, принципами права). В процессе правоприменительной деятельности пробел можно преодолеть посредством аналогии закона и аналогии права.
С помощью аналогии правоприменитель пытается установить волю законодателя, которая не нашла закрепление в необходимой норме права, но имеет место в системе права.
Аналогия закона - это решение юридического дела на основе нормы права, регулирующей сходные с рассматриваемыми обстоятельства.
Данная норма права может находиться как в отрасли, призванной регулировать рассматриваемые обстоятельства, так и в смежной отрасли права. Например, не урегулированная в УПК процедура отвода общественного обвинителя осуществляется по аналогии с процедурой отвода государственного обвинителя, нашедшей должное законодательное закрепление.
Аналогия права - это решение юридического дела на основе общих начал и смысла права.
При этом особую роль играют принципы права, в которых в концентрированном виде и заключается дух, смысл права.
Аналогия широко применяется, например, в имущественных отношениях, но существуют сферы правового регулирования, в которых она запрещена. Прямой запрет на аналогию содержится в уголовном праве, не допускается она также в связи с административным правонарушением.
Юридические коллизии в праве и способы их разрешения.
Юридические коллизии - это противоречие между существующими правовыми актами, правопорядком и притязаниями, действиями по их изменению, признанию или отторжению. (Тихомиров Ю.А.).
В данном понятии юридическая коллизия определяется как не только противоречие между нормативно-правовыми актами, регулирующими одни и те же общественные отношения, но и шире - как конфликт между различными субъектами права по поводу их реализации.
Причины возникновения юридических коллизий могут быть как объективными, так и субъективными:
принятие нормативно-правовых актов для регулирования изменившихся, новых общественных отношений без отмены прежних;
ошибки в правотворческой деятельности, несвоевременная систематизация нормативных актов и т.д.
К наиболее распространённым видам коллизий относятся:
между конституцией и всеми иными актами - разрешается в пользу конституции как акта наивысшей юридической силы;
между законами и подзаконными актами - разрешаются в пользу законов как актов высшей юридической силы; федеральные конституционные законы, существующие в России, занимают следующее после Конституции место и по юридической силе выше, чем федеральные законы;
между общефедеральными актами и актами субъектов федерации - разрешаются в соответствии со ст. 76 Конституции РФ; нормативный акт субъекта федерации имеет приоритет, если принят в пределах ведения субъекта, иначе приоритет остаётся за общефедеральными актами;
между актами одинаковой юридической силы, но принятыми в разное время - применяется нормативный акт, принятый позднее;
между актами, принятыми разными органами - действует акт, обладающий более высокой юридической силой; юридическая сила зависит от места и роли органа в системе государственной власти;
К основным процедурам разрешения юридических коллизий относятся:
правотворчество:
а) принятие нового акта;
б) отмена старого акта;
в) внесение изменений в действующие акты;
систематизация нормативных актов;
согласительные процедуры;
толкование права и др..
Толкование права: понятие и необходимость. Способы толкования права.
Толкование права - это деятельность государственных органов, должностных лиц, граждан и их объединений, направленная на раскрытие истинного смысла юридических норм в соответствии с заключённой в них волей правотворческого субъекта.
Толкование права является неотъемлемым элементом правоприменительной деятельности.
Толкование права абсолютно необходимо в силу того, что все нормы права в большей или меньшей степени имеют общий, абстрактный характер; а также в силу наличия специальной терминологии, ошибок законодателя, не сумевшего достаточно чётко и ясно выразить свою мысль.
Как особый вид деятельности толкование права складывается из двух частей:
уяснение смысла правовой нормы - процесс получения толкующим истинного знания о норме права «для себя»;
разъяснение смысла правовой нормы - процесс выработки толкующим пояснений и рекомендаций, содержащих точный смысл нормы права, установленный в процессе уяснения.
Виды толкования права по субъектам и по объёму.
В зависимости от субъектов толкование права делится на два основных вида:
официальное;
неофициальное.
Официальное толкование даётся специально уполномоченными на это государственными органами и является обязательным в процессе применения толкуемых норм права. В свою очередь оно делится на:
а) нормативное;
б) казуальное.
Нормативное толкование является обязательным для всех случаев применения толкуемой нормы. Главная задача нормативного толкования - добиться единообразного понимания норм права и единства в практике их применения. Нормативное толкование также бывает двух видов:
аутентичное - осуществляется тем же органом, который издал нормативный акт;
легальное - осуществляется специально уполномоченным органом, не издававшим нормативный акт; особое значение здесь имею акты толкования Верховного Суда, Конституционного Суда и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Казуальное толкование даётся в процессе рассмотрения конкретного дела и является обязательным только по отношению к этому делу. Например, толкование судьи в судебном разбирательстве.
Неофициальное толкование даётся негосударственными организациями и частными лицами и не имеет юридической силы. Выделяют три вида неофициального толкования.
Обыденное толкование - осуществляется лицами, не имеющими специальных юридических знаний, в обыденной жизни, как правило, в связи с юридически значимой для них ситуации.
Профессиональное - осуществляется специалистами в юридической сфере (адвокатами, следователями, юрисконсультами), как правило, в связи с решением определённых дел.
Доктринальное (научное) толкование - осуществляется юристами-учёными, имеет особую форму, как правило, в виде комментариев к действующему законодательству, а также научных статей, брошюр, монографий.
В зависимости от соотношения текста нормы права, её буквального смысла и истинного содержания (в зависимости от объёма) различают три вида толкования.
Буквальное толкование - когда текст нормы права, её буквальный смысл полностью совпадает с истинным содержанием. Это наиболее распространённый и приемлемый вид толкования. Он означает, что законодателю удалось чётко выразить свою волю.
Ограничительное толкование - когда истинный смысл нормы права уже её текстуального выражения, буквального смысла. Например, в п. 5 ст. 32 Конституции России говорится, что граждане Российской Федерации имеют право участвовать в отправлении правосудия. На самом деле, в отправлении правосудия участвуют не все граждане, а только взрослые и дееспособные.
Расширительное толкование - когда истинный смысл нормы права шире её текстуального выражения, буквального смысла. Например, в ст. 33 Конституции России говорится о том, что граждане Российской Федерации имею право обращаться в государственные органы, на самом деле таким правом обладаю и иностранные граждане.
Правомерное поведение: понятие, признаки, виды.
Правомерное поведение - социально-положительное, соответствующее предписаниям юридических норм сознательно-волевое поведение субъектов права, находящееся под защитой государства.
Правомерное поведение представляет собой основную массу юридически значимого поведения, посредством его осуществляется нормальная жизнедеятельность общества.
Признаки правомерного поведения:
социально-положительное поведение, т.е. соответствует общественным интересам и целям;
соответствует предписаниям правовых норм, т.е. находится в сфере правового регулирования и не противоречит требованиям правовых норм;
сознательно-волевое поведение, т.е. является осознанным поведением, характеризующимся внутренним психическим отношение лица к возможным последствиям
В зависимости от критериев правомерное поведение делится на различные группы.
По степени социальной значимости:
1) необходимое - является социально полезным и закрепляется в праве в качестве обязанности (служба в армии);
2) желательное - является социально полезным, но не закрепляется в праве в качестве обязанности (вступление в брак, рождение детей);
3) допустимое - является социально вредным, но не запрещается в праве (развод).
По внешнему выражению: 1) действие; 2) бездействие.
По формам реализации права: 1) использование; 2) исполнение; 3) соблюдение.
По субъектам: 1) индивидуальное;
2) коллективное (совместная деятельность членов трудового коллектива).
По субъективной стороне:
социально-активное поведение - отличается высокой степенью ответственности, убеждённости в его необходимости, значимости для реализации не только личных, но и общественных интересов, базируется на развитом правосознании;
законопослушное поведение - также отличается ответственностью и добровольностью, основывается на надлежащем правосознании;
конформистское поведение - характеризуется низкой степенью ответственности, мотивами личного удобства и безопасности;
маргинальное поведение - совершается из-за страха перед возможным наказанием.
Правонарушение: понятие и признаки.
Правонарушение - это общественно опасное, противоправное, виновное деяние деликтоспособного лица, за которое предусмотрена юридическая ответственность.
Правонарушение по своим социальным и юридическим признакам противоположно правомерному поведению.
Признаки правонарушения:
деяние, т.е. внешне выраженное действие или бездействие. Не являются деянием образ мысли, убеждения лица, если они непосредственно не сопровождаются определёнными действиями;
общественная опасность - наносит вред или создаёт угрозу нанесения вреда личности, обществу государству; это основной социальный признак правонарушения;
противоправность - нарушает требования правовых норм. Это основной юридический признак правонарушения, является следствием общественной опасности;
виновность - характеризуется определённым (в форме умысла или неосторожности) интеллектуально-волевым отношением лица к своему деянию и его последствиям;
наказуемость - это деяние, за которое предусмотрена юридическая ответственность.
Состав правонарушения. Объект и объективная сторона состава правонарушения.
Юридический состав правонарушения - это совокупность предусмотренных в правовых нормах элементов (и их признаков) правонарушения, связанных с ним условий необходимых и достаточных для признания деяния правонарушением.
Состав правонарушения включает следующие элементы: объект, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону.
Объект правонарушения - это то, на что посягает правонарушение.
В результате совершения правонарушения происходят определённые негативные изменения в объекте. Объектом правонарушений могут быть только общественные отношения, но не нормы права и не конкретные социальные блага в виде денег, вещей, жизни, здоровья. Нормы права не являются объектом правонарушений, т.к. им непосредственно не наносится вред. Конкретные блага не могут быть объектом, т.к. сами по себе они не имеют правовой характер, а приобретают таковой только в качестве объекта правоотношения. Объект правоотношения традиционно делят на общий, родовой и непосредственный.
Объективная сторона - это внешнее выражение правонарушения. К элементам объективной стороны и их признакам относятся:
Деяние, т.е. поведение лица, выражающееся в действии либо бездействии.
Противоправность как признак деяния, т.е. его противоречие требованиям правовых норм.
Часто для признания деяния правонарушением необходимо наличие вредных последствий.
Причинная связь между деянием и вредным результатом. Она присутствует тогда, когда деяние явилось главной и непосредственной причиной наступивших вредных последствий.
В некоторых составах предусматриваются факультативные (дополнительные) элементы объективной стороны - способ, обстановка, время, место совершения правонарушения.
Состав правонарушения. Субъект и субъективная сторона состава правонарушения.
Юридический состав правонарушения - это совокупность предусмотренных в правовых нормах элементов (и их признаков) правонарушения, связанных с ним условий необходимых и достаточных для признания деяния правонарушением.
Состав правонарушения включает следующие элементы: объект, объективную сторону, субъекта и субъективную сторону.
Субъект правонарушения - это лицо, совершившее правонарушение.
Это может быть деликтоспособное физическое лицо либо организация. Физическое лицо может быть признано субъектом правонарушения лишь при достижения определённого возраста (за совершение преступлений - с 16 лет, а за определённые - с 14; за административные правонарушения - с 16 лет; за имущественные деликты - с 18 лет). Не является субъектом правонарушение лицо, признанное судом недееспособным (невменяемым).
Организации признаются субъектами правонарушений в гражданском, административном отраслях права. Российское уголовное право в качестве субъекта преступления признаёт только физическое лицо.
Субъективная сторона - это психическое состояние лица в момент совершения правонарушения, относящееся к самому противоправному деянию и его последствиям.
Основным и необходимым элементом субъективной стороны является вина.
Вина - это психическое отношение лица к противоправному деянию и его последствием, характеризующееся определёнными интеллектуально-волевыми свойствами.
Различают две основные формы вины - умысел и неосторожность.
Умысел - лицо понимает противоправный характер своих деяний и возможность наступления вредных последствий и желает (прямой умысел) или не желает, но сознательно допускает их наступления (косвенный умысел).
Неосторожность в уголовном и административном праве делится на самонадеянность (легкомыслие) и небрежность.
Самонадеянность - лицо понимает противоправность своих деяний и возможность наступления вредных последствий, но легкомысленно рассчитывает на их предотвращение.
Небрежность - лицо не понимает противоправного характера своих деяний, не предвидит его вредных последствий, хотя должно и могло было их предвидеть.
В гражданском праве выделяют грубую и лёгкую неосторожность.
Кроме вины, факультативными элементами правонарушения могут быть мотив и цель.
Мотив - это внутреннее побуждение к правонарушению.
Цель - результат, к которому стремится правонарушитель.
Деяние будет признано правонарушением только при наличии всех его условий, элементов и признаков.
Виды правонарушений.
В зависимости от критерия правонарушения подразделяются на различные классификационные группы. Они подразделяются в зависимости от степени общественной опасности, сферы нарушаемого законодательства, объекта и субъекта посягательства, продолжительности совершения.
По степени общественной опасности правонарушения делятся на преступления и проступки.
Преступление (в Российской Федерации) - это виновно совершённое общественно опасное деяние, запрещённой Уголовным кодексом под угрозой наказания.
В теории права преступления можно определить как правонарушения, обладающие наибольшей степенью общественной опасности. Степень общественной опасности определяется значимостью нарушенного общественного отношения; объёмом причинённого вреда; личность правонарушителя; зависит от способа, времени, мотивов совершения правонарушения. Все преступления с исчерпывающей полнотой закреплены в уголовном законодательстве. Субъектом преступления в России может быть только физическое лицо.
Поступки в целом обладают меньшей степенью общественной опасности. Они крайне разнообразны и в зависимости от отрасли права, которой запрещаются, делятся на административные, гражданско-правовые, дисциплинарные, процессуальные, международные.
Административное правонарушение - это противоправное, виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, посягающее на государственный или общественный порядок, права граждан, установленный порядок управления, за который законодательством установлена административная ответственность.
Лицо, совершающее административное правонарушение, не находится в служебной зависимости от лица, налагающего административную ответственность.
Гражданско-правовые нарушения (деликты) - это виновные, противоправные деяния физического или юридического лица, наносящие вред имущественным и некоторым личным неимущественным отношениям, за которые законодательством установлена гражданская ответственность.
Деликты в основной своей массе является нарушениями договорных обязательств, а также нарушением личных неимущественных отношений, предусмотренных нормами права.
Дисциплинарный проступок - это виновное, противоправное нарушение рабочими, служащими предприятий, учреждений и других организаций трудовой, учебной, воинской и иной дисциплины.
Лицо, совершившее дисциплинарный проступок, находится в служебной зависимости от лица, налагающего дисциплинарную ответственность.
Процессуальное правонарушение - виновное, противоправное деяние физического лица или органа государства, нарушающее установленную законом процедуру разрешения юридического дела.
Субъектом данного правонарушения может быть сторона в деле, подсудимый, свидетель и т.п.
Международное правонарушение - нарушающее нормы международного права деяние субъекта международного права.
Международные правонарушения делятся на международные преступления (агрессия, геноцид, апартеид, экоцид, международный терроризм и др.) и международные деликты (например, нарушение договорных торговых обязательств).
Юридическая ответственность: понятие, признаки, содержание, место в правовом регулировании.
Юридическая ответственность - это обязанность лица в соответствии с законом претерпевать определённые лишения государственно-властного характера за совершённое правонарушение.
Юридическая ответственность представляет собой реакцию общества, государства на совершение правонарушений. Она призвана защитить общество от противоправных деяний, восстановить нарушенные, прерванные общественные отношения. Часто юридическую ответственность определяют как претерпевание правонарушителем отрицательных последствий либо как разновидность государственного принуждения. В этом случае предполагается, что правонарушение выступает юридическим фактом, после совершения которого возникает особое охранительное правоотношение. Сама же юридическая ответственность является реализацией этого правоотношения.
Признаки юридической ответственности:
Она всегда связана с государственным принуждением. В случае возникновения юридической ответственности государство всегда имеет право возложить на правонарушителя определённые лишения, принудить его к их несению, претерпеванию.
Наступает за совершение правонарушений и направлена на правонарушителя. Это отличает юридическую ответственность от многих других мер государственного принуждения, например, мер защиты субъективных прав, принудительных мер медицинского, воспитательного характера, реквизиции и т.п.
Это всегда лишения, т.е. определённые негативные последствия личного (лишение свободы), имущественного (штраф) или организационного (лишение водительских прав) характера. Причем лишения всегда носят дополнительный (штрафной) характер, т.е. лицо не несло бы их в случае правомерного поведения.
Характер и объём лишений определён в санкциях правовых норм.
Осуществляется в установленных в нормах права процессуальных формах.
Функции, цели и принципы юридической ответственности.
Цели юридической ответственности - это то на достижение чего направлена юридическая ответственность.
Общей целью юридической ответственности является защита правопорядка. Применительно к конкретным правонарушениям целью юридической ответственности становится наказание виновного. Ещё одной целью юридической ответственности является предупреждение совершения правонарушений впредь.
Цели юридической ответственности определяют её функции: штрафную или карательную; предупредительно-воспитательную или превентивную; правовостановительную или компенсационную.
Принципы юридической ответственность - это основополагающие начала её существования и реализации, обеспечивающие достижение её целей и назначения.
Обычно к основным принципам юридической ответственности относят принципы законности, справедливость, целесообразность, обоснованность, неотвратимость, гуманизм, индивидуализация.
Законность выражается в том, что к юридической ответственности может привлекать лишь компетентный, уполномоченный на то орган в полном соответствии с требованиями законодательства и за деяние, предусмотренные в законодательстве.
Справедливость выражается в соответствии юридической ответственности ряду требований: нельзя применять уголовные наказания за совершение проступка; обратная сила закона, усиливающего или устанавливающего ответственность недопустима; за одно нарушение возможно лишь одно наказание; вред, имеющий обратимый характер, подлежит восполнению; за одно нарушение возлагается лишь одно наказание и т.п.
Целесообразность состоит в соответствии наказания, применяемого к правонарушителю, целям юридической ответственности. Предполагает строгую индивидуализацию санкций. В соответствии с данным принципом закон допускает освобождение лица от юридической ответственности, если её цели могут быть достигнуты без применения мер наказания.
Индивидуализация предполагает всесторонний учёт при возложении юридической ответственности личности правонарушителя, других обстоятельств дела.
Обоснованность означает полное и всесторонне рассмотрение обстоятельств, имеющих юридическое значение для решения дела.
Неотвратимость означает, что юридическая ответственность должна неизбежно наступать за всякое правонарушение.
Гуманизм выражается в том, что процесс возложения юридической ответственности не должен быть направлен на унижение человеческого достоинства, сопровождаться пытками.
Виды юридической ответственности.
Чаще всего юридическую ответственность делят на виды по, так называемому, отраслевому критерию, включающему в себя особое основание (вид правонарушения), особый порядок реализации и специфические меры наказания. Думается, что данный критерий не вполне точно обозначен как отраслевой. Отраслей больше чем видов ответственности, иногда, одна отрасль регламентирует два вида ответственности (дисциплинарная и материальная ответственность в трудовом праве).
Уголовная ответственность - наиболее суровый вид ответственности, наступает за совершение преступления и предполагает такие виды наказания, как лишение свободы, исправительные работы, штрафы (как правило, достаточно крупные), конфискация имущества, смертная казнь и др. (всего 13 видов наказания - ст. 44 УК). В отличие от других видов наказания регламентируется только законом. К уголовной ответственности может привлекать только суд. Обвиняемый считается невиновным, пока не вступит в силу обвинительный приговор.
Административная ответственность - наступает за совершение административного правонарушения и предполагает такие виды наказания, как предупреждение, административный арест, административный штраф, дисквалификация и др. (ст. 3.2 КоАП России). Следует сказать, что привлечение к административной ответственности регламентируется не только КоАП, но и другими федеральными законами, указами Президента, постановлениями Правительства, законодательством субъектов Российской Федерации. Дела об административной ответственности могут рассматривать суды (мировые судьи), комиссии по делам несовершеннолетних граждан и защите их прав, административные комиссии, различные органы исполнительной власти и др. (ст. 22.1 КоАП России).
Гражданско-правовая ответственность - наступает за совершение гражданско-правовых деликтов. Состоит в необходимости возместить ущерб, а в случаях, предусмотренных законом и договором, выплатить неустойку, штраф, пени. Гражданские дела рассматриваются судами (общей юрисдикции или арбитражными) или, в случаях предусмотренных законом, административными органами.
Дисциплинарная ответственность - наступает за совершение дисциплинарного проступка и предполагает такие наказание, как замечание, выговор, увольнение, понижение в звании, в должности и др. Регламентируется Трудовым кодексом, правилами внутреннего трудового распорядка, уставами о дисциплине и др. Для дисциплинарной ответственности характерны отношения подчинённости лица, совершившего дисциплинарный проступок, лицу, применяющему меры дисциплинарного взыскания.
Материальная ответственность - ответственность стороны трудового договора за ущерб, причинённый ею другой стороне в результате её виновного противоправного поведения (раздел XI ТК). Каждая из сторон трудового договора обязана доказать размер причинённого ей ущерба. При задержке заработной платы работодатель обязан выплатить её с уплатой процентов. Предусматривается также материальное возмещение морального вреда, причинённого работнику. Работник обязан возместить работодателю лишь прямой действительный ущерб. Работник несёт ответственность в пределах своего среднего месячного заработка.
Юридическую ответственность различают и по другим критериям.
По субъекту применения санкций различается судебная и административная (внесудебная) ответственность.
По субъекту правонарушения выделяют персональную и коллективную ответственность (например, коллективная (бригадная) материальная ответственность работников).
По функциям различают правовосстановительную и карательную ответственность.
Понятие и содержание законности.
Законность в современной науке понимается по-разному.
Законность всегда рассматривают как принцип деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных лиц, граждан и их объединений. Законность означает требование соблюдать не только Конституцию, законы, но все нормативно-правовые акты. Несмотря на особое положения законов, все нормативно-правовые акты должны неуклонно соблюдаться, независимо от их уровня, вида. Более того, законность означает требование соблюдать все элементы правовой действительности, обладающие общеобязательным, принудительным характером - любые акты, содержащие правовые нормы и принятые на их основе индивидуально правовые предписания.
...Подобные документы
Норма права как модель типового общественного отношения, установленная государством, знакомство с признаками. Анализ видов правовых норм: специальные, запрещающие. Рассмотрение стадий правотворческого процесса. Особенности метода правового регулирования.
курсовая работа [66,6 K], добавлен 04.04.2013Предмет и функции науки теории государства и права. Теория государства и права в системе государственных и юридических наук. Признаки общества и социальная власть. Политические партии, их виды. Роль и место права в системе социального регулирования.
методичка [58,8 K], добавлен 27.11.2014Понятие нормы права. Анализ признаков и изучение структуры норм права. Анализ нормативно-правовых актов. Определение, какими способами излагаются в них элементы правовых норм. Изучение особенностей структуры норм права в отдельных отраслях права.
курсовая работа [171,0 K], добавлен 11.10.2019Становление, развитие и современное состояние науки, теории государства и права, ее методология. Гражданское общество как условие формирования правового государства. Место правового института в современной системе права. Соотношение морали и права.
шпаргалка [152,3 K], добавлен 08.04.2010Характеристика понятия права - совокупности исходящих от государства общеобязательных, формально определенных норм. Анализ основных признаков права, его функций: регулятивная, охранительная. Особенности публичного и частного права, видов правонарушений.
презентация [50,2 K], добавлен 26.01.2010Исследование понятия, признаков и содержания договора комиссии. Изучение норм права, регламентирующих данный вид договора. Права и обязанности сторон. Анализ порядка заключения договора комиссии. Юридическое оформление отношений торгового посредничества.
курсовая работа [38,7 K], добавлен 05.12.2013Классификация наук в системе правоведения. Структура теории государства и права, ее роль в системе правоведения. Методология теории государства и права: соотношение с предметом, содержание, значение для правоведения. Формы российского государства.
реферат [13,3 K], добавлен 19.05.2010Основные методы науки теории государства и права, ее место в системе юридических наук. Характеристика общественной власти, ее институтов и социальных норм в догосударственном обществе. Теории происхождения государства, его внутренние и внешние функции.
лекция [74,3 K], добавлен 04.02.2014Понятие права как категории правоведения. Интерпретации понятия, сущности и признаков права. Принципы права, правовые семьи и их типология. Внутренняя и внешняя формы права. Понятие источников права. Система нормативных актов в Российской Федерации.
курсовая работа [61,2 K], добавлен 01.12.2009Рассмотрение основных экономических методов государственного регулирования: жесткая налоговая политика и создание благоприятных условий хозяйствования в приоритетных отраслях экономики. Элементы норм права и способы изложения в статье нормативного акта.
контрольная работа [30,6 K], добавлен 08.12.2013Дисциплина - теория государства и права. Что изучает теория государства и права? Общие понятия о теории государства и права. Методы исследования теории государства и права. Споры о предмете теории государства и права.
курсовая работа [24,7 K], добавлен 22.04.2003Реализация норм права как правомерное поведение субъектов по использованию прав, исполнению обязанностей и соблюдению запретов. Стадии процесса применения права. Акты применения права. Пробелы в праве, применение аналогии закона и аналогии права.
реферат [205,2 K], добавлен 20.05.2010Рассмотрение особенностей изучения источников права; современное правопонимание. Изучение внешнего и внутреннего содержания формы. Предложения по выработке научно-обоснованного подхода к сущности нормативного правового акта, его места в системе.
курсовая работа [52,7 K], добавлен 16.02.2014Теория права и государства в системе общественных и юридических наук. Определение предмета теории права и государства. Функции теоретической науки о праве и государстве и ее развитие. Значение методологии в познании права и государства.
курсовая работа [71,1 K], добавлен 05.06.2007Понятие функций норм права. Система функций норм права. Краткая характеристика основных функций норм права. Проблемы функций норм права. Социальное назначение права. Необходимость существования норм права как социального явления.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 09.02.2007Изучение понятия, форм и методов "реализации права". Рассмотрение "применения" как особой формы реализации права. Характеристика основных стадий правоприменительной деятельности. Особенности "правоприменительного акта": понятие, структура, виды.
курсовая работа [32,2 K], добавлен 24.12.2013Основные проблемы возникновения, природы, сущности государства и права. Место теории государства и права в системе юридических наук. Задачи и функции теории государства и права как науки на современном этапе, ее предмет и особенности методологии.
курсовая работа [271,5 K], добавлен 10.11.2014Теоретические основы юридической науки: понятие, структура, методология, место в системе научных знаний. Характеристика специфики теории государства, как юридической науки. Значение теории государства и права для подготовки высокопрофессиональных юристов.
курсовая работа [54,0 K], добавлен 27.03.2010Теоретические аспекты понятия формы права. Характеристика нормативного и международного договора. Исследование видов источников международного и национального права, особенностей их взаимодействия. Международно-правовой договор в правовой системе России.
курсовая работа [56,1 K], добавлен 02.05.2010Конституционное право как ведущая отрасль в системе права Российской Федерации. Общая характеристика структуры конституционно-правовой нормы. Рассмотрение основных признаков, характеризующих юридическую норму. Знакомство с классификацией норм права.
курсовая работа [67,1 K], добавлен 12.11.2013