Актуальные вопросы правоведения
Последствия несоблюдения требуемой законом простой письменной и нотариальной формы сделок. Принципы, основания и условия гражданско-правовой ответственности. Существенные условия договора и характеристика ответственности поставщика по договору.
Рубрика | Государство и право |
Вид | шпаргалка |
Язык | русский |
Дата добавления | 02.06.2022 |
Размер файла | 210,1 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Дайте понятие сделки. Охарактеризуйте форму сделок, последствия несоблюдения требуемой законом простой письменной и нотариальной формы сделок
Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
Следовательно, сделка - это действие, имеющее юридические последствия (юридический факт).
Сделка - правомерное юридическое действие, направленное на достижение определенного юридического результата.
Сделка - действие волевое, совершаемое по воле участника сделки. Но воля - это только желание лица совершить сделку, известное только ему самому. Воля должна быть выражена внешне, благодаря чему воля ставится доступной для других лиц, в противном случае она не порождает никаких последствий. Внешнее выражение воли именуется волеизъявлением. Поскольку сделка - действие волевое, она может совершаться лишь теми лицами, которые понимают значение своих действий и могут управлять ими, то есть только дееспособными лицами.
Формой сделки именуется способ выражения воли участника сделки вовне и ее фиксации. Иначе говоря, форма сделки - это форма волеизъявления ее участников.
ГК предусматривает, что сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).
ГК допускает заключение сделки, которая может быть совершена устно и конклюдентными действиями, то есть поведением лица, из которого явствует его воля совершить сделку. Примерами заключения договора конклюдентными действиями могут служить сделки, заключаемые с использованием автоматов, например купля-продажа товара с использованием автоматов (ст. 468 ГК), хранение вещей в автоматических камерах хранения (ст. 813 ГК).
Устные сделки совершаются словами присутствующих лиц и по телефону. Участники сделки воспринимают друг друга.
В устной форме совершаются сделки, для которых законодательными актами не установлена письменная (простая или нотариальная) форма (п. 1 ст. 160 ГК).
ГК в устной форме совершаются:
1) все сделки, исполняемые при их совершении, если иное не установлено соглашением сторон, за исключением сделок, для которых установлена нотариальная форма, и сделок, несоблюдение простой письменной формы которых влечет их недействительность;
2) сделки граждан между собой на сумму, не превышающую в десять раз установленный законодательством размер базовой величины, если иное не предусмотрено законодательством (ст. 162 ГК);
3) сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит законодательству и договору. Например, стороны могут заключить письменный договор о периодическом выполнении подрядчиком работ по телефонным звонкам заказчика.
Устной формой сделки является покупка билета в театр, билета на посещение картинной галереи, на проезд в общественном транспорте и т.п.
Во исполнение сделки, совершенной в устной форме, может выдаваться документ, подтверждающий совершение и исполнение сделки, например товарный чек для отчета об использовании полученных для покупки денег. Это обстоятельство не превращает заключенную устную сделку в письменную сделку.
Письменные сделки.
Сделка в простой письменной форме должна быть совершена путем составления текстового документа, включая документ в электронном виде (в том числе электронный документ), выражающего ее содержание, который подписан лицом или лицами, совершающими сделку, либо должным образом уполномоченными ими лицами собственноручно либо с использованием средств связи и иных технических средств, компьютерных программ, информационных систем или информационных сетей, если такой способ подписания позволяет достоверно установить, что звключая срок ее действия. В данном случае руководствуются общим правилом для всего гражданского права принципом: “никто не может передать другому больше прав, чем он сам имеет”.
Доверенность, выданная в подтверждение передоверия, может охватывать все или только часть действий, порученных первоначальному представителю.
Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена, за исключением случаев, когда для такой доверенности не требуется нотариальная форма.
2. Назовите основания и охарактеризуйте порядок приостановления, перерыва и восстановления сроков исковой давности
Приостановление срока исковой давности вызывается определенными обстоятельствами, которые создан для потерпевшей стороны объективную невозможность или препятствия своевременного предъявления иска в защиту своих прав. Исчерпывающий перечень обстоятельств которые могут служить основанием для приостановления течения срока давности, установлен ст.203 Гражданском Кодексе:
а) чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство (непреодолимая сила). Непреодолимой силой признаются стихийные бедствия (землетрясения наводнения, ураганы и т.п.), а также такие общественные явления, как забастовки, эпидемии, эпизоотии т.п. Обстоятельство в виде непреодолимой силы нельзя предвидеть заранее и предотвратить с помощью имеющихся в обществе наличных средств. Приостановление течения сро-ка давности не зависит от того, где наступило событие: по месту жительства истца или ответчика;
б) пребывание истца или ответчика в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь, переведенных на военное положение. Достаточно, чтобы на военное положение было переведено то воинское подразделение, где находится истец или ответчик. Обычное прохождение истцом или ответчиком воинской службы не является основанием для приостановления течения срока давности;
в) установленная Советом Министров республики отсрочка исполнения обязательств (мораторий). Мораторий - явление исключительное, вызываемое обстоятельствами внутреннего и международного характера. Он может быть частным, затрагивающим исполнение обязательств определенного вида, и общим, если отсрочка исполнения распространяется на все обязательства. Объявление мора- тория не прекращает действие обязательства, но его исполнение переносится на более поздний срок. По этому признаку мораторий отличается от случаев освобождения должника от исполнения обязательства по решению компетентного органа государственного управления, в связи с чем прекращается как основное, так и дополнительное обязательство, например, по уплате неустойки (штрафа, пени);
г) приостановление действия акта законодательства, регулирующего соответствующее отношение
д) если предъявлена претензия;
е) если заключено соглашение о применении медиации.
Течение срока исковой давности приостанавливается при условии, если указанные обстоятельства возникли или продолжали существовать в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, - в течение срока давности.
Со дня прекращения обстоятельства, послужившего основанием приостановления давности, течение ее срока продолжается. Оставшаяся часть срока удлиняется до шести месяцев, а если срок исковой давности равен шести месяцам или менее шести месяцев, - до срока давности.
При предъявлении претензии течение срока исковой давности приостанавливается со дня направления претензии до получения ответа на претензию или истечения срока для ответа, установленного законодательством или договором.
В случае заключения соглашения о применении медиации течение срока исковой давности приостанавливается со дня заключения такого соглашения до дня прекращения медиации.
Перерыв срока исковой давности означает, что при наличии определенных оснований его течение прекращается вовсе. В отличие от случаев приостановления давности, когда происходит лишь удлинение срока, после перерыва давностный срок начинает течь сначала. Время, истекшее до перерыва, погашается и не засчитывается в новый срок (ч.2 ст.204 Гражданского Кодекса).
Одним из оснований перерыва течения исковой давности является предъявление иска в установленном порядке. Иск должен быть предъявлен в соответствии с правилами гражданского процессуального права (надлежащим истцом к надлежащему ответчику, с соблюдением требований о подведомственности и подсудности дела, о предваритель-ном внесудебном разрешении спора и т.д.). Нарушение установленного порядка предъявления иска служит основанием к оставлению заявления без рассмотрения (ст. 165 ГПК). В таком случае начавшееся до предъявления иска течение срока давности не прерывается, а продолжается в общем порядке (ч.1 ст.205 Гражданского Кодекса ).
Вторым основанием перерыва течения срока исковой давности является совершение обязанным лицом действии свидетельствующих о признании им своего долга. Понятием долга охватываются любые гражданско-правовые обязанности, а не только связанные с передачей имущества или денег. Действия, свидетельствующие о признании долга, могут выражаться в письменном обещании обязанного лица или его представителя исполнить обязанность (вернуть имущество, уплатить деньги, выполнить. работу, оказать услугу и т.п.), просьбе об отсрочке платежа, частичном исполнении обязанности. Признание долга имеет правовое значение при условии, если оно сделано после наступления срока исполнения обязанности, но до истечения срока исковой давности.
В исключительных случаях, когда суд признает уважительной причину пропуска срока исковой давности по обстоятельствам, связанным с личностью истца (тяжелая болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и т.п.), нарушенное право гражданина подлежит защите.
Причины пропуска срока исковой давности могут признаваться уважительными, если они имели место в последние шесть месяцев срока давности, а если этот срок равен шести месяцам или менее шести месяцев, - в течение срока давности. Требования юридических лиц о восстановлении давностного срока рассматриваться не могут. Такое ограничение прав юридических ли должно служить для них дополнительным стимулом своевременной защите своих прав и интересов
3. Дайте понятие обязательства. Назовите и охарактеризуйте виды обязательств
Понятие обязательства
Под ним понимается гражданское правоотношение, в силу которого одно лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное действие (передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и т. п.) либо воздержаться от определенного действия, а другое лицо (кредитор) имеет право требовать от должника исполнения его обязанности (ст. 288 ГК).
Так, по характеру юридических фактов, порождающих обязательства, последние подразделяются на договорные и внедоговорные. К договорным относятся обязательства, в основание возникновения которых входит договор.
К внедоговорным относятся обязательства, возникающие из иных юридических фактов, исключая договор. Эти обязательства имеют две разновидности:
1) обязательства, основанные на правомерных действиях, в частности, возникающие из односторонних сделок, например, объявление публичного конкурса (ст. 927 ГК), публичное обещание награды (ст. 925 ГК); из завещания, содержащего завещательный отказ (ст. 1054 ГК) и т. п.;
2) обязательства, возникающие из неправомерных действий: из причинения вреда личности или имуществу другого лица (деликтные обязательства), а также вследствие неосновательного обогащения.
В зависимости от распределения прав и обязанностей в обязательствах различаются обязательства односторонние, двусторонние и многосторонние.
В односторонних обязательствах одна сторона наделяется только правами, другая - лишь обязанностями (например, обязательство займа).
В двусторонних обязательствах (их в гражданском праве большинство) каждая сторона имеет как права, так и обязанности (например, купля-продажа, подряд, перевозка).
Если в обязательстве каждая сторона наделена комплексом прав и обязанностей, такие обязательства рассматриваются как сложные по содержанию.
Существуют и многосторонние обязательства. В них контрагенты имеют равные по содержанию права и обязанности по отношению друг к другу.
По содержанию обязательства делятся на индивидуальные, родовые, альтернативные и факультативные.
В индивидуальном обязательстве его содержание определено конкретными признаками, например указанием на конкретный предмет, который должен быть передан. Никакой другой предмет во исполнение обязательства без согласия кредитора не может быть передан.
В родовом обязательстве содержание обязательства определяется родовыми признаками, характеризующими целую группу предметов одного рода. Деление обязательств на индивидуальные и родовые имеет практическое значение. При случайной гибели индивидуального обязательства последнее прекращается. В родовом обязательстве случайная гибель предмета обязательства не влечет его прекращения.
Альтернативное обязательство- это обязательство, по которому на должнике лежит обязанность исполнить ни какие-то определенные действия, а одно из двух или несколиких заранее известных действий по выбору должники или кредитора. ст.301 ГК.
В факультативном обязательстве должник должен совершить в пользу кредитора определенное действие, но если по каким-то причинам его совершить невозможно, он должен совершить другое действие так же точно определенное.
По отношению друг г другу различают главные и дополнительные.
Главное существует независимо от других обязательств. Дополнительное обязательство сопутствует главным обязательствам и обеспечивает их исполнение.
Обязательства по связи с личностью должника или кредитора..
Такие обязательства называются обязательствами личного характера. В не допускается замена кредитора или должника. в случае смерти стороны обязательства прекращается.
4. Дайте понятие и назовите принципы, основания и условия гражданско-правовой ответственности. Охарактеризуйте виды гражданско-правовой ответственности
основа Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать санкцию, применяемую к правонарушителю в виде возложения на него дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему гражданского права.
Под гражданско-правовой ответственностью следует понимать лишь такие санкции, которые связаны с дополнительными обременениями для правонарушителя, т.е. являются для него определенным наказанием за совершенное правонарушение. Эти обременения могут быть в виде возложения на правонарушителя дополнительной гражданско-правовой обязанности или лишения принадлежащего ему субъективного гражданского права.
Для возникновения гражданско-правовой ответственности необходимо наличие особого основания, именуемого составом гражданского правонарушения.
Под составом гражданского правонарушения понимают совокупность наиболее общих, типичных признаков (условий), которые характеризуют правонарушение с объективной и субъективной сторон и в различных сочетаниях встречаются при любых его разновидностях.
К их числу относятся:
противоправность поведения;
наличие ущерба (убытков);
причинная связь между противоправным поведением и ущербом (убытками);
вина правонарушителя.
Как правило, состав гражданского правонарушения должен быть полным, т.е. состоять из всех четырех элементов. Именно такой состав требуется для реализации основной формы гражданско-правовой ответственности -возмещения убытков. Во всех остальных случаях состав правонарушения является усеченным. К примеру, взыскание неустойки предполагает наличие двух условий - противоправного поведения и вины, а если субъектом ответственности выступает субъект предпринимательства - лишь факта противоправного поведения.
Из сказанного следует, что обязательным элементом состава гражданского правонарушения всегда является противоправное поведение. Наличие же остальных элементов не является, безусловно, необходимым и зависит, во-первых, от формы гражданско-правовой ответственности (убытки или неустойка), во-вторых, от того, наступает ли ответственность в конкретном случае за вину или без вины.
Принято различать следующие виды ответственности:
- в зависимости от оснований возникновения (договорную и внедоговорную);
- в зависимости от характера ответственности обязанных лиц (долевую и солидарную, основную и субсидиарную).
В настоящей главе речь идет преимущественно о договорной ответственности» т.е. такой ответственности, которая является следствием нарушения уже существующего обязательства, основанного на договоре (например, ответственность хранителя за ухудшение принятой по договору хранения вещи). В тех же случаях, когда вред имуществу лица причинен не в связи с нарушением договора, следует руководствоваться правилами гл. 58 ГК.
Различие в основаниях договорной и деликтной ответственности предопределяет и различие в их характере. Так, деликтная ответственность в основном урегулирована императивными нормами и является более строгой. В частности, не допускается соглашение сторон об изменении условий наступления данной ответственности и ее объема за исключением случаев повышения ответственности, (см. п.1 ст.933 ГК). Ответственность лиц, совместно причинивших вред, по общему правилу является солидарной, а не долевой (ст.949 ГК). В ст.952 ГК содержится перечень случаев, когда вина потерпевшего не учитывается при возмещении вреда причинителем.
Разновидностью внедоговорной ответственности является ответственность за причинение морального вреда (ст.968 ГК). Она хотя и имеет денежную форму, но направлена на моральное удовлетворение лица, а не на компенсацию его имущественного интереса. Отсюда соотношение ответственности за моральный вред с имущественной ответственностью из договора (ст.364 ГК) и деликта (ст.933 ГК): компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда (п. 3 ст.968 ГК).
В обязательствах с пассивной множественностью лиц возникает вопрос, в каком порядке будут отвечать должники в случае совершения правонарушения. По общему правилу, такие обязательства носят долевой характер, а значит, и ответственность будет долевой, т.е. распределяемой между должниками в определенных долях (при этом доли предполагаются равными). К примеру, участники производственного кооператива несут дополнительную ответственность по долгам кооператива в равных долях, если иное не предусмотрено в уставе (п.1 ст. 107 ГК). Согласно ст.949 ГК суд вправе возложить на лиц, совместно причинивших вред, ответственность в долях, определив их исходя из степени вины причинителей.
Солидарная ответственность предполагает обязанность каждого из должников отвечать в полном объеме, а точнее, в объеме тех требований, которые заявит кредитор (ст.304 ГК). Такая ответственность является повышенной, создает дополнительные гарантии для кредитора, а поэтому применяется лишь в случаях, установленных в законе или договоре (п. 1 ст.303 ГК).
Солидарные должники остаются ответственными до тех пор, пока требование кредитора не будет удовлетворено в полном объеме. Должник, ответивший за всех, получает право обратного (регрессного) требования к остальным должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого.
Субсидиарная ответственность имеет место тогда, когда в обязательстве участвуют два должника, один из которых является основным, а другой - дополнительным (субсидиарным). При этом субсидиарный должник несет ответственность перед кредитором дополнительно к ответственности основного должника. Такая субсидиарная ответственность может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами или условиями обязательства. Так, в соответствии с п. 1 ст. 72 ГК участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность своим имуществом по обязательствам товарищества.
Формы гражданско-правовой ответственности -это те неблагоприятные последствия, которые наступают для лица, совершившего гражданское правонарушение. Традиционно формами гражданско-правовой ответственности считаются возмещение убытков и уплата неустойки.
5. Дайте определение гражданской правовой ответственности. Назовите и охарактеризуйте формы гражданско-правовой ответственности
Под формой гражданско-правовой ответственности понимается форма выражения тех дополнительных обременений, которые возлагаются на правонарушителя.
Гражданское законодательство предусматривает различные формы ответственности. Ответственность может наступать в форме возмещения убытков (ст. 14, 364 ГК), уплаты неустойки (ст. 311 ГК), потери задатка (ст. 352 ГК) и т.д.
Среди этих форм гражданско-правовой ответственности особое место занимает возмещение убытков. Обусловлено это тем, что наиболее существенным и распространенным последствием нарушения гражданских прав являются убытки. Ввиду этого данная форма ответственности имеет общее значение и применяется во всех случаях нарушения гражданских прав, если законом или договором не предусмотрено иное (ст. 14,364 ГК), тогда как другие формы гражданско-правовой ответственности применяются лишь в случаях, прямо предусмопренных законом или договором для конкретного правонарушения.
Под убытками следует понимать денежную оценку имущественных потерь кредиторов. Убытки бывают двух видов: «реальный ущерб» и «упущенная выгода».
Реальный ущерб включает в себя
· расходы, которые кредитор произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права (например, затраты на хранение и обратную транспортировку некачественной продукции),
· утрату или повреждение его имущества (например, гибель скоропортящейся продукции из-за несвоевременной доставки тары).
Упущенная выгода заключается в неполучении кредитором тех доходов, которые он мог бы получить при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено.
Упущенная выгода связана с предполагаемыми доходами, доказать реальность которых нелегко.
При определении упущенной выгоды учитываются предпринятые кредитором для ее получения меры и сделанные с этой целью приготовления (п. 4 ст.364 ГК). Такие меры и приготовления могут носить как фактический, так юридический характер.
Размер упущенной выгоды не может быть меньше чем доходы, полученные другой стороной в связи с нарушением обязательства (п. 2 ст. 14 ГК).
Гражданское законодательство закрепляет принцип полного возмещения убытков. В соответствии с п. 1 ст. 14 ГК, лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. Это означает, что, по общему правилу, возмещению подлежат обе части убытков -как реальный ущерб, так и упущенная выгода. Так, например, арендатор должен возместить арендодателю и стоимость восстановительного ремонта, и неполученную им за время ремонта арендную плату, если в самом договоре аренды не предусмотрено возмещение убытков в меньшем объеме (например, только реальный ущерб).
Неустойка как форма гражданско-правовой ответственности.
Гражданско-правовая ответственность основана на принципе полноты возмещения причиненного вреда или убытков.
Вместе с тем имущественный оборот диктует и объективные границы размера гражданско-правовой ответственности: она не должна превышать сумму убытков или размера причиненного вреда, ибо полная компенсация потерпевшему не предполагает его обогащения вследствие правонарушения.
Это обстоятельство особенно важно для сферы договорной ответственности, где правонарушения нередко влекут за собой взыскание с нарушителя не только убытков, но и заранее предусмотренной законом или договором неустойки. При этом ее размер может определяться не только законом, но и соглашением сторон, в том числе превышать установленный законом размер.
Неустойка - это денежная сумма, определенная законом или договором на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства (п. 1 ст. 311 ГК).
При взыскании неустойки потерпевшая сторона договора доказывает лишь факт нарушения его контрагентом. Не требуется доказывать и обосновывать размер понесенных убытков (что, как правило, является непростым делом) и причинную связь между их возникновением и действиями нарушителя, а также вину последнего (которая презюмируется). Все это облегчает взыскание неустойки и делает ее наиболее распространенной формой ответственности в договорных отношениях.
Неустойка может представлять собой штраф, т.е. однократно взыскиваемую, заранее определенную денежную сумму, либо пеню - определенный процент от суммы долга, установленный на случай просрочки его исполнения и подлежащий периодической уплате, т.е. по сути длящуюся неустойку (например, 0,5% от суммы просроченного займа за каждый месяц просрочки).
Принято также различать договорную неустойку, которая устанавливается письменным соглашением сторон и условия исчисления и применения которой определяются исключительно по их усмотрению, и законную неустойку, т.е. неустойку, установленную законодательством и применяемую независимо от соглашения сторон (ст. 313 ГК). Разумеется, и законная неустойка взыскивается лишь по инициативе потерпевшей стороны, а если она предусмотрена диспозитивной нормой закона, то лишь постольку, поскольку соглашением сторон не предусмотрен иной ее размер.
Договорную неустойку стороны вправе изменить своим соглашением как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения. При большом размере неустойки она может быть уменьшена судом в случае явной несоразмерности ее суммы с последствиями нарушения обязательства (ч. 1 ст. 314 ГК). Например, за просрочку возврата банковского кредита договором предусмотрена неустойка, размер которой в несколько раз превышает сумму выданного кредита (1% от суммы выданного кредита за каждый день просрочки составляет 365% годовых, что явно превышает все мыслимые потери банка-кредитора).
Во многих случаях неустойка не покрывает все понесенные потерпевшим убытки. Поэтому за ним сохраняется право на их взыскание, однако лишь в части, не покрытой неустойкой (абз. 1 п. 1 ст. 365 ГК).
Неустойка, размер которой засчитывается в общую сумму убытков, называется зачетной и представляет собой общий, наиболее распространенный вид неустойки, отвечающей общим принципам гражданско-правовой ответственности. Законом или договором могут быть предусмотрены исключительные случаи:
· когда по выбору кредитора взыскиваются либо убытки, либо неустойка (альтернативная неустойка);
· когда допускается взыскание только неустойки и исключается взыскание любых убытков (исключительная неустойка);
· когда убытки взыскиваются в полной сумме сверх неустойки (штрафная неустойка) (абз. 2 п. 1 ст. 365 ГК).
Исключительная неустойка по сути является случаем ограничения размера ответственности (когда, например, транспортная организация за непредставление перевозочных средств уплачивает только штраф и не возмещает убытки, понесенные грузоотправителем) и в силу этого имеет исключительный характер. Штрафная неустойка, взыскиваемая наряду с убытками, напротив, расширяет его и потому тоже должна составлять исключение.
К неустойке весьма близок используемый для обеспечения надлежащего исполнения договорных обязательств задаток, размер которого определяется соглашением сторон (п. 1 ст. 351 ГК). В случае нарушения обеспеченного им обязательства стороной, давшей задаток, он остается у другой стороны, а если за нарушение ответственна сторона, получившая задаток, она обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка, причем убытки в обоих случаях возмещаются с зачетом суммы задатка, если договором не установлено иное (п. 2 ст. 352 ГК). Таким образом, сумма задатка по прямому указанию закона определяет размер ответственности нарушителя договора.
Проценты за пользование чужими денежными средствами (ст. 366ГК).
В части первой п. 1 ст. 366 ГК установлено, что за пользование чужими денежными средствами вследствие их неправомерного удержания, уклонения от возврата, иной просрочки в их уплате либо неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежат уплате проценты на сумму этих средств. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части, за исключением взыскания долга в судебном порядке, когда суд удовлетворяет требование кредитора исходя из ставки рефинансирования на день вынесения судебного решения.
Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законодательством или договором (п.1 ст.366 ГК).
Поскольку учетная ставка Нацбанка устанавливается только для обязательств в белорусских рублях, а официально установленной ставки Нацбанка по обязательствам в иностранной валюте не существует, то при использовании иностранной валюты в расчетах по обязательствам в случаях, порядке и на условиях, допускаемых и определяемых законодательством, нормы ст.366 ГК не применяются, если иное не установлено законодательством или договором (п.5 постановления Пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 21.01.2004 № 1 «О некоторых вопросах применения норм Гражданского кодекса Республики Беларусь об ответственности за пользование чужими денежными средствами»).
Если законодательством или договором установлен иной размер процентов за пользование чужими денежными средствами, а не ставка рефинансирования Нацбанка, то кредитор имеет право начислять проценты за пользование чужими денежными средствами на обязательство, выраженное в иностранной валюте.
В случаях, предусмотренных законодательством или договором, кредитор вправе требовать от должника возмещения суммы долга, увеличенной с учетом инфляции, в части, превышающей сумму процентов, причитающихся ему на основании пункта 1 ст. 366ГК.
Проценты по ст. 366 ГК могут начисляться либо на сумму долга, либо на сумму убытков. На то и другое начислить проценты нельзя
Проценты и основной долг
При заявлении в суд требования о взыскании процентов если сумма основного долга не погашена (в т.ч. если нет постановления суда, исполнительной надписи нотариуса и т.д. о взыскании), то требование о взыскании процентов, заявленное без требования о взыскании основного долга, удовлетворению не подлежит.
Важно!
Проценты можно взыскать одновременно с суммой основного долга либо после ее взыскания, то есть проценты нельзя взыскать без взыскания основного долга или без заявления требования о нем в суд.
Если сумма подлежащих уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, размер которых определен договором на основании части второй п.1 ст.366 ГК, явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства, суд вправе уменьшить сумму этих процентов по заявлению должника, но не ниже чем до суммы процентов, исчисленной в соответствии с частью первой п.1 ст.366 ГК.
6. Дайте понятие гражданского правового договора. Охарактеризуйте условия гражданского правового договора
Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.
Содержание гражданско-правового договора понимается неодинаково в зависимости от значения, в котором употребляется термин «договор». При рассмотрении договора как юридического факта его содержание - это совокупность договорных условий. В случаях, когда под договором имеется в виду правоотношение, содержание договора выражается в правах и обязанностях его сторон. Если же термином «договор» обозначается документ, его содержание составляют пункты, в которых излагаются условия договора.
Принято различать существенные, обычные и случайные условия договора.
Особое значение закон придает существенным условиям.
Договор считается заключенным, когда между сторонами в требуемой в подлежащих случаях форме достигнуто соглашение по всем существенным его условиям. Существенными признаются:
· условия о предмете договора,'
· условия, которые названы в законодательстве как существенные, необходимые или обязательные для договоров данного вида
· также условия, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по заявлению одной из сторон (п.1 ст.402 ГК).
Предмет является существенным условием любого договора, поскольку без его определения невозможно заключить ни один договор. Это может быть имущество, подлежащее передаче, определенные действия, результат работы и т.д.
Для некоторых договоров существенные условия прямо указаны в законодательстве Если при этом специально не выделяются существенные условия или условия, без которых договор признается незаключенным, то все перечисленные в таких случаях условия следует считать существенными.
Существенными считаются и те условия договора, относительно которых должно быть достигнуто соглашение по предложению одной из сторон, хотя эти условия не составляют предмет договора, не признаны существенными по законодательству. Обычно такие условия отражают какие-либо особенности взаимоотношений сторон или представляют определенный интерес для одной из них. Так, стороны договора поставки могут предусмотреть в договоре условие об обязанности поставщика информировать покупателя об отгрузке товаров.
В ГК открытым является вопрос, как определять существенные условия договора, если их перечень не содержится в законодательстве. В этих случаях существенными, помимо предмета и условий, согласовываемых по заявлению одной из сторон, будут условия, которые вытекают из сущности договоров данного вида
Под такими условиями следует понимать условия, выражающие природу договора, без которых договор вообще не может существовать как данный вид. Например, для договоров простого товарищества (договоров о совместной деятельности) необходимыми являются условия о вкладах их участников, а также общей цели, ради достижения которой они обязуются совместно действовать.
Юридическое значение существенных условий состоит в том, что с их наличием закон связывает само заключение договора. При отсутствии хотя бы одного из существенных условий договор считается незаключенным.
Обычными именуют условия, устанавливаемые в нормативном порядке, диспозитивными нормами и применяемые сторонами без специальной договоренности (например, об обязанностях сторон по содержанию арендованного имущества). Заключая данный договор, стороны тем самым соглашаются и с условиями, предусмотренными в законодательстве об этом договоре.
К числу обычных следует относить условия о цене и сроке исполнения договора, если они не названы в законодательстве существенными применительно к определенным договорам и ни одна из сторон не заявила о необходимости достижения соглашения по этим условиям. Это объясняется тем, что ГК 1998 г. устанавливает порядок исполнения договоров в случаях, когда указанные условия в договорах не предусмотрены и не могут быть определены исходя из других условий. В таких случаях оплата по договору должна быть осуществлена по цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары, работы или услуги (п. 3 ст.394 ГК), а исполнение договора - произведено в разумный срок после возникновения обязательства (п. 2 ст.295 ГК).
Условия, которые не предусмотрены законодательством, и отсутствие которых не имеет значения для признания договора заключенным, считаются случайными. Однако случайные условия становятся обязательными, если по поводу их последовало предложение одной из сторон он включении в договор.
По общему правилу условия договора определяются по усмотрению сторон. Вместе с тем договор должен соответствовать обязательным для сторон правилами установленным законодательством (императивным нормам) и действующим в момент его заключения. Императивные нормы могут содержать предписания об обязательном включении в договор определенных условий либо требование о недопустимости включения в договор каких-либо условий. В частности, в предусмотренных законодательством случаях стороны обязаны применять цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными государственными органами. С изменением в законодательстве обязательных правил либо установлением в нормативном акте новых правил стороны должны ввести соответствующие изменения в заключенные договоры, если иное не предусмотрено законодательством. При несоответствии условий договора императивным нормам договор может быть признан недействительным полностью или в части.
В случаях, когда условие договора предусмотрено диспозитивной нормой, стороны могут своим соглашением установить условие, отличающееся от предусмотренного в ней и не противоречащее законодательству. При отсутствии такого соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой.
Стороны вправе предусмотреть в договоре, что его отдельные условия определяются примерными условиями, разработанными для договоров этого вида и опубликованными в печати. Указанные примерные условия могут быть изложены в форме примерного договора или иного документа, содержащего эти условия (ет.397 ГК).
7. Изложите порядок заключения гражданского правового договора
Процесс заключения договора складывается из действий сторон, направленных на достижение соглашения между ними. Он состоит из двух обязательных стадий:
- предложение заключить договор (оферта);
- принятие предложения (акцепт).
Соответственно первая сторона называется оферентом, вторая - акцептантом.
2. Оферта должна обладать следующими признаками:
а) быть достаточно определенной и выражать намерение оферента заключить договор;
б) содержать существенные условия договора;
в) быть адресована одному или нескольким конкретным лицам (ст.405 ГК).
В противном случае предложение заключить договор не может считаться офертой. Например, не будет офертой письменное сообщение одного коллекционера другому о желании продать свою коллекцию. Не являются офертой реклама, объявления в газете, рассылка прейскурантов и тарифов и иные предложения, обращенные к неопределенному кругу лиц. Это всего лишь приглашение сделать оферту или вызов на оферту, если иное прямо не указано в предложении.
От приглашения делать оферты необходимо отличать публичную оферту. Публичной офертой признается содержащее все существенные условия договора предложение, из которого усматривается воля лица, делающего предложение, заключить договор на указанных в предложении условиях с любым, кто отзовется. В данном случае предложение заключить договор адресуется всем и каждому и может быть принято любым отозвавшимся лицом (продажа через автоматы и т.д.)1. Предложение товара в рекламе, каталогах и описаниях товаров, обращенных к неопределенному кругу лиц, признается публичной офертой, если оно содержит все существенные условия договора розничной купли-продажи. Однако выставление товаров по месту продажи (на прилавках в витринах и т.д.), а также демонстрация их образцов или предоставление сведений о продаваемых товарах (описаний, каталогов, фотоснимков товаров и т.п.) в месте их продажи считается офертой независимо от указания цены и других существенных условий договора розничной купли-продажи. Исключение составляют случаи, когда продавец явно определил, что соответствующие товары не предназначены для продажи (ст. 464 ГК).
Оферентом, за установленными исключениями, может быть любая сторона договора -- продавец или покупатель, наймодатель или наниматель, подрядчик или заказчик, заимодавец или заемщик и т.п.
Оферта связывает оферента с момента ее поступления адресату. В ГК установлено правило о безотзывности оферты. Полученная адресатом оферта не может быть отозвана в течение срока, установленного для ее акцепта, если иное не оговорено в самой оферте либо не вытекает из существа предложения или обстановки, в которой оно било сделано (ст. 406 ГК). До истечения срока для акцепта оферент не вправе заключить договор с другим лицом. Однако оференту не запрещено сделать в это время предложение другому лицу о заключении с ним договора при условии отказа первого лица. Оферент не связан своим предложением, если извещение об изменении или отмене оферты получено акцептантом до получения самого предложения или одновременно с ним (например, предложение послано по почте, а извещение о его отмене - телеграфом).
Под акцептом понимается согласие лица принять адресованное ему предложение. Акцепт должен быть полным и безоговорочным. Форма акцепта указывается в оферте или устанавливается нормой закона. Молчание акцептанта в течение определенного времени рассматривается как акцепт лишь в случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон (п.З ст.159, п.2 ст.408 ГК). Совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) считается акцептом, если иное не предусмотрено законодательством или не указано в оферте.
Акцептант, принявший оферту, связан своим согласием с момента получения акцепта оферентом. До этого момента акцептант может взять свое согласие обратно, но извещение об этом должно поступить оференту ранее акцепта или одновременно с ним.
Договор признается заключенным в момент получения акцепта лицом, направившим оферту (ст. 403 ГК). Но если в соответствии с законодательством договор является реальным и для его заключения необходима также передача имущества, договор считается заключенным только с момента передачи соответствующего имущества.
Время принятия оферты зависит от того, сделана она с указанием или без указания срока для ответа, устно или в письменной форме.
При указании в оферте срока для ответа отправка ответа и его получение должны полностью укладываться в указанный оферентом срок.
Если срок для ответа не назначен, то при устном предложении (непосредственно другому лицу, по телефону и т.д.) ответ должен быть дан немедленно. Но при этом необходимо учитывать время для осмотра вещи или для выяснения условий договора. При письменной оферте без указания срока для ответа последний должен быть получен в течение Срока, установленного законодательством. Такой срок установлен, например, применительно к заключению договора в обязательном порядке (ст.415 ГК).
В случае отсутствия срока для акцепта и в письменной оферте, и в законодательстве ответ о согласии заключить договор должен быть получен оферентом в течение нормально необходимого для этого времени. Нормально необходимое для получения ответа время определяется в каждом конкретном случае. Оно складывается из времени на пересылку предложения и на пересылку ответа с учетом способа связи (почта, телеграф, по факсу и т.д.), времени для ознакомления с условиями оферты и времени для составления ответа.
По истечении установленного оферентом срока для ответа о принятии предложения или нормально необходимого для этого времени (если срок для ответа не был установлен оферентом и отсутствует в законодательстве), оферент считается не связанным своим предложением. Но. если акцепт, высланный своевременно, получен с опозданием, что видно по штемпелю на почтовом конверте, отметке на телеграмме о времени ее отправления и т.д., то акцепт не будет считаться опоздавшим, если оферент немедленно уведомит другую сторону о получении акцепта с опозданием (п. 1 ст.412 ГК).
В п. 2 ст. 412 ГК содержится положение на случай получения оферентом ответа о согласии заключить договор с опозданием по вине акцептанта. В таком случае оферент вправе немедленно сообщить другой стороне о принятии ее опоздавшего акцепта и договор считается заключенным.
Переговоры по поводу заключения договора прекращаются при отказе акцептанта от акцепта. Но они будут продолжаться, если акцептант согласен заключить договор на иных, чем было предложено условиях, т.е. желает исключить какое-либо условие из договора, изменить его редакцию или включить в договор новое условие. В этом случае, ведущие переговоры стороны меняются местами: бывший акцептант становится оферентом, а бывший оферент - акцептантом. Перемена сторон может происходить до достижения соглашения или полного прекращения переговоров.
Изложенные правила не применяются при заключении договора в обязательном порядке. В общем виде такой порядок установлен в ст.415 ГК и предусматривает два варианта заключения договора:
- когда заключение договора обязательно для стороны, которой направлена оферта;
- когда заключение договора обязательно для стороны, направившей оферту.
Обязательный порядок заключения договора имеет ряд особенностей.
Во-первых, устанавливается обязанность стороны, для которой заключение договора обязательно, направить другой стороне после получения от нее оферты (проекта договора) извещение об акцепте, либо об отказе от акцепта, либо об акцепте оферты на иных условиях (протокол разногласий к проекту договора).
Во-вторых, если договор обязана заключить сторона, направившая оферту (проект договора) и получившая протокол разногласий, на эту сторону возлагается обязанность известить другую сторону о принятии договора в ее редакции либо об отклонении протокола разногласий.
В-третьих, вводится понятие протокола разногласий как документа, отражающего предлагаемые акцептантом иные условия договора. На практике выработалась форма протокола разногласий в виде текста, разделенного на две части. Соответствующие условия договора излагаются -в этих частях в редакции каждой из сторон.
В-четвертых, определяются сроки для заключения договоров, 'исчисляемые ее дня получения оферты или протокола разногласий либо истечения срока для акцепта. Согласно ст.415 ГК такие сроки составляют тридцать дней, если другие сроки не установлены законодательством или не согласованы сторонами.
В-пятых, закрепляется право (а не обязанность) стороны, получившей от другой стороны протокол разногласий, передать эти разногласия на разрешение суда. При необращении указанной стороны в суд договор считаете» незаключенным.
В-шестых, если сторона,' для которой заключение договора обязательно, уклоняется от его заключения, другая сторона вправе обратиться в суд с требование о понуждении заключить договор. Сторона, необоснованно уклоняющаяся от заключения договора, должна также возместить другой стороне причиненные этим убытки.
Передача разногласий, возникших при заключении договора (преддоговорного спора), на разрешение суда возможна не только в случаях обязательности заключения договора для одной из сторон. При наличии между сторонами соглашения о передаче разногласий на разрешение суда не имеет значения, достигли ли они согласия по каким-либо условиям договора, в том числе и существенным. Соглашение о передаче спора на разрешение суда должно быть составлено в письменной форме.
В зависимости от оснований возникновения преддоговорные споры подразделяются на споры о понуждении заключить договор и споры по условиям договора.
Споры о понуждении заключить договор связаны с отказом либо уклонением одной из сторон от установления договорных связей. Они выражаются в несовершении действий, необходимых для заключения договора (невысылка проекта договора обязанной его выслать стороной, невозвращение договора другой стороной, непредставление необходимых для заключения договора данных), или в отказе от заключения договора. Если разногласия сторон не связаны с уклонением либо отказом одной из них от заключения договора, имеет место преддоговорный спор по условиям договора.
В решении суда о понуждении заключить договор указываются условия, на которых стороны обязаны заключить договор, а при споре по условиям договора - решение по каждому спорному условию (ст. 156 ХПК). После вынесения решения судом стороны оформляют договор или отдельные его условия в соответствии с решением суда. Судебные решения по преддоговорным спорам не требуют каких-либо действий по их принудительному исполнению.
Отдельные правила регламентируют заключение договора на торгах. В этом случае договор заключается с лицом, выигравшим торги.
8. Назовите основания и охарактеризуйте порядок изменения и расторжения гражданского правового договора
Договор выполняет свои функции наилучшим образом лишь в том случае, если он стабилен. Однако принцип стабильности договорных отношений не исключает возможности изменения или расторжения договора.
Под изменением или расторжением договора понимается акт, направленный в первом случае на изменение условий, а во втором случае - на досрочное прекращение его действия.
. По общему правилу, договор может быть изменен или расторгну т только по соглашению сторон. В случаях, предусмотренных законодательством или соглашением сторон, возможно одностороннее изменение условий договора либо его расторжение. Договор считается соответственно расторгнутым или измененным также при одностороннем отказе от исполнения договора полностью или частично, когда такой отказ допускается в силу законодательства либо соглашения сторон. В любое время вправе расторгнуть договор наниматель жилого помещения. Право отказаться от договора имеют при определенных условиях покупатель и поставщик в договоре поставки (ст. 493 ГК), заказчик в договоре подряда (ст. 669 ГК) и т.д.
Порядок изменения и расторжения договора зависит от того, допускается это по соглашению сторон или односторонне. В первом случае, если одна из сторон считает необходимым изменить или расторгнуть договор, она направляет предложение об этом другой стороне по договору. Сторона, получившая предложение об изменении или расторжении договора, обязана дать ответ не позднее срока, указанного в предложении или установленного законодательством либо договором. На случай отсутствия такого срока в предложении, законодательстве и договоре в п. 2 ст. 422 ГК предусмотрен тридцатидневный срок.
Соглашение об изменении или расторжении договора совершается в той же форме, что и его заключение, если из действующего законодательства или самого договора не вытекает иное. Письменное оформление может осуществляться путем составления дополнительного соглашения или протокола, подписываемого сторонами, либо путем обмена письмами, телеграммами, телетайп граммами, сообщениями по факсимильной связи и т.п.
При не достижении соглашения (отказе другой стороны изменить или расторгнуть договор либо неполучении ответа от нее в соответствующий срок) требование об изменении (расторжении) договора может быть предъявлено заинтересованной стороной в суд. В качестве оснований для изменения или расторжения договора судом в ст. 420 ГК названы существенное нарушение договора другой стороной, а также иные случаи, предусмотренные законодательством или договором. Согласно этой же статье признаком существенного нарушения договора является причинение нарушением такого ущерба, который лишает сторону возможности получить то, на что она рассчитывала при заключении договора. Для отдельных видов договоров в законодательстве могут указываться конкретные нарушения, признаваемые существенными. Они предусмотрены в нормах о договоре поставки (ст. 493 ГК) и др. 5. В отличие от ст. 420 в ст. 421 ГК предусматривается изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении договора. К существенному отнесено такое изменение обстоятельств, при которых в случае их возможного разумного предвидения стороны вообще не заключали бы договор или заключили бы его на значительно иных условиях.
...Подобные документы
Общие положения о форме сделок. Исполнение сделок, совершенных в устной форме. Правовой смысл молчания - выражения воли субъекта породить или допустить правовые последствия. Последствия несоблюдения письменной формы (простой и нотариальной) сделок.
курсовая работа [37,3 K], добавлен 25.03.2012Понятие сделки и формы сделки, принципы их реализации, условия использования: устные и письменные. Правовой статус рукоприкладчика и свидетелей при оформлении. Последствия несоблюдения письменной и нотариальной формы сделок, требования о регистрации.
курсовая работа [55,7 K], добавлен 13.12.2014Форма сделок как способ фиксации волеизъявления. Последствия несоблюдения устной, простой письменной и нотариальной форм сделок. Последствия недействительной сделки: двусторонняя и одностороння реституция, конфискация, возмещение реального ущерба.
курсовая работа [41,5 K], добавлен 21.10.2014Понятие гражданско-правовой ответственности. Виды и формы гражданско-правовой ответственности. Право должнику на возмещение причиненных просрочкой убытков. Основание гражданско-правовой ответственности. Ответственность в форме возмещения убытков.
дипломная работа [58,4 K], добавлен 16.03.2012Анализ российского законодательства о договоре продажи жилых помещений. Понятие и существенные условия данного договора. Проблемы приобретения жилого помещения по договору ипотеки, специфика гражданско-правовой ответственности по данному договору.
дипломная работа [165,6 K], добавлен 12.07.2010Понятие, классификация и общая характеристика гражданско-правовой ответственности. Основания и условия гражданско-правовой ответственности предпринимателей. Непреодолимая сила как обстоятельство, освобождающее юридическое лицо от ответственности.
дипломная работа [83,3 K], добавлен 21.10.2014Особенности Российского гражданского законодательства, посвященного гражданско-правовой ответственности физических и юридических лиц. Основания наступления, пределы и условия гражданско-правовой ответственности, предложения по повышению ее эффективности.
курсовая работа [38,3 K], добавлен 15.02.2014Общая характеристика сделок по гражданскому законодательству: понятие, признаки, виды, условия действительности. Требования к устной, письменной, нотариальной формам сделки и последствия их несоблюдения. Классификация сделок по различным основаниям.
курсовая работа [63,8 K], добавлен 16.01.2012Определение понятия юридической ответственности и раскрытие ее характеристик. Рассмотрение признаков, принципов, функций и видов гражданско-правовой ответственности. Подробное изучение вины как условия наступления гражданско-правовой ответственности.
курсовая работа [80,6 K], добавлен 21.10.2014Основания и условия гражданско-правовой ответственности. Вина как субъективное условие юридической ответственности, выражающее отношение правонарушителя к собственному неправомерному поведению и его последствиям. Определение вины, ее основные формы.
курсовая работа [70,6 K], добавлен 11.12.2014Подходы к определению понятия гражданско-правовой ответственности. Основания классификации видов гражданско-правовой ответственности, её формы. Меры ответственности и меры защиты. Этапы определения факта правонарушения и нарушение конкретных оснований.
курсовая работа [49,5 K], добавлен 12.04.2017Понятие договорной ответственности как одной из основных юридических категорий, широко используемой в правоприменительной деятельности, ее признаки. Условия наступления договорной ответственности и ее формы. Последствия ненадлежащего исполнения договора.
реферат [33,3 K], добавлен 18.01.2018Понятие, основания и условия гражданско-правовой ответственности (краткая характеристика). Формы и степень вины, соотношение вины и риска, их влияние на гражданско-правовую ответственность. Смешанная вина и ее отличие от совместного причинения вреда.
курсовая работа [36,9 K], добавлен 20.03.2009Понятие гражданско-правовой сделки и ее роль в современных рыночных отношениях. Условия действительности сделки как правомерного юридического действия субъектов гражданского права. Отдельные виды ничтожных и оспоримых сделок и их правовые последствия.
курсовая работа [75,4 K], добавлен 20.02.2012Особенности, функции и формы гражданско-правовой ответственности согласно законодательству Российской Федерации. Условия наступления гражданско-правовой ответственности, характеристика ее видов и обстоятельства, ее исключающие. Решение ситуационных задач.
курсовая работа [73,5 K], добавлен 10.11.2014Общая характеристика системы юридической ответственности. Особенности гражданско-правовой ответственности, условия ее наступления. Состав гражданского правонарушения. Противоправность, вред (убытки), вина как условия гражданско-правовой ответственности.
курсовая работа [83,0 K], добавлен 10.09.2011Исследование Российского гражданского законодательства, посвященного гражданско-правовой ответственности физических и юридических лиц. Классификации и условия наступления гражданско-правовой ответственности как одной из форм государственного принуждения.
курсовая работа [34,9 K], добавлен 11.05.2015Понятие гражданско-правовой ответственности и ее значение на современном этапе. Типы ответственности в данной сфере, основания наступления и условия освобождения. Гражданско-правовая ответственность государства, ее специфика и направления регулирования.
курсовая работа [32,7 K], добавлен 27.11.2011Понятие, виды и отличительные признаки гражданско-правовой ответственности, ее формы (возмещение убытков, взыскание неустойки, проценты по денежному обязательству). Характеристика договорной ответственности как вида гражданско-правовой ответственности.
курсовая работа [80,5 K], добавлен 08.05.2016Гражданско-правовая ответственность - одна из форм принудительного воздействия на нарушителя гражданских прав и обязанностей, ее разновидности, основания и условия. Противоправность, вред, вина правонарушителя, размер гражданско-правовой ответственности.
контрольная работа [27,7 K], добавлен 26.11.2010